Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Патент как форма охраны объектов промышленной собственности

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 03.05.2013. Год: 2012. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
Введение
Термин «интеллектуальная  собственность» вошел в научный  оборот и в законодательство РФ в  начале 90-х годов. Окончательно он узаконен Конституцией РФ 1993г. Хотя статья 44 Конституции РФ [1, ст. 44] посвящена свободе литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, и не раскрывает данного понятия, она подчеркивает, что «интеллектуальная собственность охраняется законом». Гражданский Кодекс РФ также оперирует данным понятием. Анализ позволяет сделать вполне определенный вывод о том, что под интеллектуальной собственностью в российском законодательстве понимается не что иное, как совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также некоторые иные приравненные к ним объекты, в частности средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). Перечня конкретных объектов правовой охраны, подпадающих под понятие интеллектуальной собственности, Кодекс не содержит. Соответствующая правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и других приравненных к ним объектов обеспечивается лишь “случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами". Это означает, что для отнесения того или иного результата интеллектуальной деятельности или иного объекта к интеллектуальной собственности требуются прямые указания закона. В этой работе я рассмотрю и изложу сущность важнейшего института исключительных прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности - это институт патентного права.
Отношения, связанные с  охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности, входят в предмет регулирования российского гражданского права[1, ст.2].
 
 
1.Патент как форма охраны объектов промышленной собственности
С принятием Патентного закона РФ в России восстановлена патентная  форма охраны изобретений  и промышленных образцов, что стало самым  существенным моментом в реформе патентной  системы. Патент вновь, как и 70 лет назад, стал единственным документом, с помощью которого удостоверяются права  на изобретения, промышленные образцы, а также  новый для российского  патентного права  объект — полезные модели1. Несмотря на то, что патент на охраноспособную разработку изобретатель мог, в принципе, получить и по законодательству СССР, предусматривавшему две формы охраны — патент и авторское свидетельство (свидетельство), действительность была такова, что 99,99% советских изобретателей подавали заявки на выдачу им именно авторских свидетельств (свидетельств), а не патентов.
Главной причиной этого было отсутствие у изобретателей фактических возможностей для извлечения реальной пользы из своего монопольного владения изобретением или промышленным образцом. Кроме того, законодательство не допускало получения патентов на служебные разработки, что сразу отсекало от патентной охраны свыше 80% заявляемых разработок; патентообладателями не могли быть социалистические организации (а других практически не было); патент нельзя было получить на целый ряд изобретений, в частности вещества, полученные химическим путем, штаммы микроорганизмов и т.д. Наконец, лицам, избравшим патентную форму охраны созданных им разработок, не предоставлялись многие из тех прав и льгот, которыми пользовались владельцы авторских свидетельств (свидетельств). Все эти и некоторые другие факторы превращали патентную форму, которая допускалась советским изобретательским законодательством, в формальность, которая была нужна, с одной стороны, для создания видимости свободы выбора, а с другой — для предоставления патентной охраны иностранным заявителям как условие участия СССР в международной системе охраны промышленной собственности.
Начавшийся в  стране переход к  рыночной экономике, в частности превращение  научно-технических  разработок в товар, объективно потребовал гарантировать разработчикам  новой техники, а  также приобретателям их продукции возможность  реально распоряжаться  достигнутыми результатами. Вначале была предпринята  попытка улучшить существовавшую в  стране систему охраны промышленной собственности, не меняя ее сущности. Об этом свидетельствуют  опубликованные в 1989—1990 гг. проекты нового союзного закона об охране изобретений, предусматривавшие, по существу, сохранение авторских свидетельств под видом патентов, которые могли  испрашиваться на имя Государственного фонда изобретений  СССР и свободно использоваться всеми заинтересованными  лицами. Правда, в  окончательном тексте принятого в 1991 г. Закона СССР "Об изобретениях в СССР" Государственный  фонд изобретений  СССР выступал уже  в качестве реального  патентообладателя, владеющего принадлежащими государству патентами. Однако окончательное  размежевание с прежней  системой произошло  лишь с принятием  Патентного закона РФ. В отличие от союзного Закона передача государству  исключительных прав на использование  разработок вообще не рассматривается  в нем как одна из возможных форм извлечения изобретателями выгод из своих  разработок. Конечно, сама возможность  уступки государству  прав на основании  Закона сохраняется. Но она уже осуществляется в рамках обычной  процедуры и в  случаях, которые  являются традиционными  для мировой патентной  практики. Например, государство приобретает  права на разработки, признанные секретными; к нему переходят  права патентообладателей, не имевших наследников  по закону и не оставивших завещания, и т.д.
Восстановленная в России патентная форма охраны прав на объекты промышленной собственности такова же по своей сущности, что и во всем мире. Лицу, своим творческим трудом создавшему для общества новое техническое средство, гарантируется возможность извлечения выгоды из монопольного владения этим средством в пределах установленного законом срока, после истечения которого оно поступает во всеобщее пользование. Предоставление такой возможности осуществляется в рамках специальной процедуры, которая включает доведение до сведения общества данных о созданном техническом новшестве (составление и подача заявки, публикация материалов заявки и т.п.), проверку компетентным государственным органом того, действительно ли заявленное новшество обогащает мировой уровень техники (экспертиза заявки), и, наконец, выдачу от имени государства особого охранного документа, гарантирующего права заявителя. Таким документом является патент на изобретение или иной объект промышленной собственности, который официально подтверждает права его обладателя и устанавливает их объем.
Права патентообладателя  носят абсолютный, исключительный и  срочный характер, а также ограничены территорией того государства, патентное  ведомство которого его выдало. Абсолютная природа прав патентообладателя определяется тем, что в качестве лиц, обязанных воздерживаться от использования принадлежащей патентообладателю разработки, выступают все остальные члены общества, на которых распространяются законы данного государства. В этом смысле положение патентовладельца весьма схоже с положением собственника, что, как отмечалось, и служило основанием для теоретических конструкций промышленной и интеллектуальной собственности. Никто не вправе посягать на возможность патентообладателя единолично владеть и распоряжаться принадлежащей ему разработкой, если только в самом законе не установлены на этот счет определенные изъятия.
Исключительный характер субъективных патентных прав выражается в том, что в пределах одной страны права на разработку могут принадлежать лишь одному патентообладателю. Выдача двух патентов на один и тот же объект не допускается. Сфера действия этого правила, однако, ограничена национальными рамками соответствующей страны. На один и тот же объект в разных странах патент может быть выдан разным лицам. Как предусматривает ст. 4bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, "патенты, заявки на которые поданы в разных странах Союза гражданами стран Союза, независимы от патентов, полученных на то же изобретение в других странах, входящих или не входящих в Союз". Разумеется, владеть патентом может не только одно лицо, но и несколько лиц, выступающих в качестве его совладельца.
Признак срочности выражается в том, что права, вытекающие из патента, действуют в течение определенного периода времени. По российскому патентному законодательству срок действия любых патентов начинает течь с даты поступления заявки в Патентное ведомство. При этом патент на изобретение действует в течение 20 лет с этой даты, свидетельство на полезную модель — 5 лет, патент на промышленный образец — 10 лет. По ходатайству патентообладателя действие свидетельства на полезную модель и патента на промышленный образец может быть продлено соответственно на 3 года и 5 лет. Такое продление осуществляется по ходатайству патентообладателя (владельца свидетельства), которое может быть подано в течение двух последних месяцев последнего текущего года действия охранного документа или в течение шести месяцев по окончании срока его действия. Ходатайство подается в Отдел государственных реестров Роспатента по форме, приведенной в приложениях к Правилам продления действия свидетельства РФ на полезную модель и Правилам продления действия патента РФ на промышленный образец, утвержденных Роспатентом 22 декабря 1994 г.. Поскольку с момента подачи заявки до выдачи патента проходит определенное время, реальный срок действия исключительных прав, вытекающих из патента, является несколько меньшим, чем срок действия самого патента.[2]
Как указывалось, ст. 21 Патентного закона РФ предусматривает  публикацию Патентным  ведомством сведений о принятых к рассмотрению заявках на изобретение по истечении 18 месяцев с даты поступления заявки. Любое лицо после публикации сведений о заявке вправе ознакомиться с ее материалами. Введение подобного правила, которое характерно для патентного законодательства многих европейских стран, продиктовано в основном двумя соображениями. С одной стороны, это стремление быстрее ознакомить специалистов с новейшими техническими достижениями, причем со всеми, а не только теми, которые в последующем будут признаны патентоспособными. С другой стороны, всем третьим лицам предоставляется возможность заявить о своих возражениях против выдачи патентов на те изобретения, которые не обладают новизной, изобретательским уровнем, промышленной применимостью либо которые заявлены с нарушением прав разработчиков или иных лиц, имеющих права на разработку, в частности работодателей в отношении служебных разработок, наследников авторов и т.д.
Очевидно, однако, что публикация материалов заявки до выдачи патента  способна нанести  вред заявителю, который  еще не имеет исключительных прав на разработку. В этой связи заявленному  изобретению с  даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента  предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы. Временной данная охрана называется потому, что в случае выдачи патента он действует с обратной силой с даты подачи заявки. Если же будет принято решение об отказе в выдаче патента, возможности обжалования которого исчерпаны, временная правовая охрана считается ненаступившей.
Суть временной  охраны заключается  в том, что сам  заявитель имеет  право использовать заявленное изобретение, если такое использование  не нарушает прав, вытекающих из действующих патентов. Что касается других лиц, то, поскольку  заявитель еще  не имеет исключительных прав на изобретение, использование ими  изобретения формально  не является правонарушением  на этот момент. Однако они должны учитывать, что, если заявителю будет выдан патент, их действия будут нарушением его исключительных прав. Патентообладатель может потребовать от них, во-первых, прекращения дальнейшего использования изобретения и, во-вторых, выплаты денежной компенсации за использование изобретения в период временной охраны. Размер этой компенсации определяется соглашением стороны, а при недостижении соглашения устанавливается судом.
Поэтому при использовании  изобретения, являющегося  предметом опубликованной заявки, третьим лицам  целесообразно заранее  согласовать этот вопрос с заявителем, оговорив при этом и размер причитающейся  заявителю компенсации. Выплата указанной  компенсации производится, как правило, после  получения патента  на изобретение. Если патент заявителю не будет выдан, то соглашение утрачивает силу, а выплаченные суммы подлежат возврату пользователю. Но если соглашение о компенсации за использование изобретения в период временной охраны предусматривало передачу пользователю дополнительных сведений об изобретении, секретов производства, опыта работы заявителя и т.п., данный вопрос решается дифференцированно применительно к самой разработке, с одной стороны, и переданным дополнительным сведениям, составляющим ноу-хау, с другой стороны.
Первостепенное  значение для обладателя субъективного патентного права имеет объем его прав. В соответствии с п. 4 ст. 3 Патентного закона РФ объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение и свидетельством на полезную модель, определяется их формулой, а патентом на промышленный образец — совокупностью его существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия (макета, рисунка). Описание и чертежи служат только для толкования формулы. При этом продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом на изобретение, — примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак. Изделие признается изготовленным с использованием запатентованного промышленного образца, если оно содержит все его существенные признаки.[3]
Таким образом, для  признания изобретения  или полезной модели использованными  в том или ином объекте техники  необходимо установить наличие в нем всех признаков изобретения или полезной модели, которые отражены в независимом пункте их формул. Присутствие у объекта признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы изобретения или полезной модели, значения не имеет. В равной мере изобретение или полезная модель считаются использованными, если один или несколько признаков заменены в объекте техники эквивалентом, т.е. аналогичным признаком, выполняющим те же функции и дающим тот же эффект. На признание замененного признака эквивалентом влияет также очевидность произведенной замены1. Этот же принцип применяется и при выявлении случаев использования запатентованного промышленного образца. Наличие у изделия отдельных существенных признаков промышленного образца еще не означает нарушения патентных прав его владельца; напротив, различия в несущественных признаках между изделием и запатентованным промышленным образцом при совпадении всех их основных признаков свидетельствуют о нарушении патентных прав.
Говоря об объеме правовой охраны, предоставляемой  патентообладателю, нельзя не коснуться  еще одного вопроса, решение которого является новым для  российского патентного законодательства. Речь идет о широко известной  в мировой патентной  практике косвенной охране продукта, которая впервые введена Патентным законом РФ. В соответствии с п. 3 ст. 10 Патентного закона РФ нарушением исключительного права патентообладателя признается, среди прочего, введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. Иными словами, действие патента, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом. При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при отсутствии доказательств противного.
Широкое применение института косвенной  охраны обусловлено  тем, что в большинстве  случаев обнаружить нарушение патентных  прав на технологию можно лишь путем  выявления продукта, изготовленного с  помощью запатентованного способа. Владелец патента  на способ, как правило, не имеет доступа  на предприятия предполагаемых нарушителей его  патентных прав и  не может непосредственно  проверить, используется ли ими его технология. Но он может делать это косвенным  образом, контролируя  выпуск продукта, который  может быть получен  запатентованным  способом. Для того чтобы такой контроль был действенным, владельцу патента  на способ получения  продукта предоставляются  такие же права  на продукт, как если бы он владел патентом на сам продукт. Однако эти его права  на продукт ограничены запатентованным  способом его получения. Если продукт получен  другим способом, патентообладатель  никаких прав на него не имеет.
Следует сказать, что под "продуктом, непосредственно  изготовленным запатентованным  способом"-, понимаются любые изделия, устройства, вещества и т.п., причем как новые, так  и уже известные. В тех случаях, когда речь идет о  новом продукте, действует  презумпция, что он получен с помощью  запатентованного способа. Иными словами, изготовитель этого продукта должен доказать, что им не использовался  принадлежащий патентообладателю  способ, так как  в противном случае он будет признан  нарушителем. Если же патентом охраняется новый способ получения  уже известного продукта, бремя доказывания  использования запатентованного способа ложится  на патентообладателя. Для этого он может  использовать любые  прямые и косвенные  доказательства, свидетельствующие  о предполагаемом нарушении его  прав, например данные о существенном увеличении объемов продажи  продукта на рынке  после опубликования  сведений о новом  способе его получения, об изменении его  стоимости и т.д.
2. Содержание патентных  прав




Патентные права существуют с целью защиты интересов правообладателей в сфере производства. При этом на первый план выступает защита имущественных  интересов патентообладателя, его  исключительного права использования  изобретения, полезной модели или промышленного  образца. Личные неимущественные права  автора объекта патентных прав, хотя и упоминаются в Патентном  законе, но играют куда менее значительную роль, чем в авторском праве.
1. Право авторства. Право  авторства означает, что изобретатель, автор полезной модели или  промышленного образца может  требовать признания его в  качестве создателя такого результата, что позволяет обеспечить определенное  общественное признание его заслуг. Право авторства выражается в  закреплении имени автора в  патенте. Имя автора также указывается  в публикациях о заявке на  изобретение и о выдаче патента,  которые осуществляются в официальном  бюллетене Роспатента, но автор  может отказаться от указания  в них своего имени (п. 6 ст. 21 и ст. 25 Патентного закона). Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно (п.  3 ст. 7 Патентного закона). [3] 
           2. Право на получение патента. Это право создателя охрано способного результата, а в установленных случаях и иных лиц, претендовать на выдачу патента и требовать от Роспатента выполнения необходимых для этого действий (п. 1 ст. 8 Патентного закона). Наличие такого права не исключает возможности того, что Роспатент на основании экспертизы представленных документов может отказать заявителю в выдаче патента.
Специфика права на получение  патента состоит в том, что  несмотря на его личный характер, оно  является отчуждаемым. Это право  переходит к работодателю, к наследникам  и иным правопреемникам автора, которые, в свою очередь, могут передать его  другим лицам. Характерной особенностью данного права является также  то, что оно возникает до момента  признания соответствующего решения изобретением, полезной моделью или промышленным образцом*(331).
3. Право на вознаграждение. Это имущественное право автора  патентоспособного результата, который  по тем или иным основаниям  не стал патентообладателем. Содержание  этого права состоит в том,  что автор вправе получить  вознаграждение от патентообладателя  или иных лиц, использующих  созданное им изобретение, полезную  модель или промышленный образец.  Этим правом обладают авторы, создавшие объект патентных прав  в связи с выполнением трудовых  обязанностей или конкретного  задания работодателя (п. 2 ст. 8 Патентного закона). 
Размер и порядок выплаты вознаграждения определяются соглашением между автором и работодателем. Если соглашение не достигнуто в течение 3 месяцев после того, как одна из сторон предложит другой его условия в письменной форме, спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном порядке. Правительство РФ вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
4. Исключительное право  на изобретение, полезную модель  или промышленный образец. Оно  всегда принадлежит патентообладателю  и состоит в том, что только  он вправе использовать изобретение,  полезную модель или промышленный  образец по своему усмотрению. Никто не вправе осуществлять  использование объектов патентных  прав без разрешения патентообладателя  (п. 1 ст. 10 Патентного закона).
К действиям, которые нельзя совершать без разрешения патентообладателя, Патентным законом отнесены: ввоз на территорию России, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные  изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован  запатентованный промышленный образец. Без разрешения патентообладателя  также не допускается совершение всех перечисленных выше действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом, а также в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, и, наконец, собственно осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение. Данный перечень содержит, наряду со способами коммерческого использования объектов патентных прав, действия, предшествующие использованию (изготовление, хранение). Такой подход расширяет охрану прав патентообладателей, так как дает возможность заблаговременно пресечь действия, которые могут привести к их нарушению.
Запатентованное изобретение  или полезная модель признаются использованными  в продукте или способе, если продукт  содержит, а в способе использован  каждый признак изобретения или  полезной модели, приведенный в независимом  пункте формулы изобретения или  полезной модели*(332), либо признак, эквивалентный  ему и ставший известным в  качестве такового в данной области  техники до совершения действий, указанных  в п. 1 ст. 10 Патентного закона в отношении продукта или способа. Введение понятия "эквивалентный признак" позволяет предупреждать использование технических решений, хотя и очень близких к запатентованным, но имеющих определенные отличия. Запатентованный промышленный образец признается использованным в изделии, если оно содержит все его существенные признаки.
5. Срок действия исключительного  права. Этот срок ограничен  сроком действия патента. Патент  на изобретение действует до  истечения 20 лет с даты подачи  заявки в Роспатент. По ходатайству  патентообладателя в отношении  патентов на лекарственные средства, пестициды или агрохимикаты, для  применения которых требуется  получение в установленном порядке  разрешения, срок может быть продлен  в общей сложности не более  чем на 5 лет. Патент на полезную  модель действует до истечения 5 лет с даты подачи заявки в Роспатент, а по ходатайству патентообладателя его действие может быть продлено еще на 3 года. Патент на промышленный образец действует до истечения 10 лет с даты подачи заявки в Роспатент. Его действие может быть продлено на 5 лет (ст. 3 Патентного закона). По истечении срока действия патента исключительное право прекращает свое действие, а соответствующее изобретение, полезная модель или промышленный образец могут свободно использоваться всеми желающими. 
Патентообладатель обязан ежегодно (за исключением первых 2 лет после выдачи патента) платить пошлину за поддержание патента в силе*(333). В случае ее неуплаты в установленный срок действие патента может быть прекращено досрочно (ст. 30 Патентного закона). Однако закон предусматривает возможность восстановления действия такого патента по ходатайству лица, которому он принадлежал, поданному в Роспатент в течение 3 лет с даты истечения срока уплаты патентной пошлины, но в пределах срока действия патента (ст. 30.1 Патентного закона). К ходатайству должен прилагаться документ, подтверждающий уплату пошлины за восстановление действия патента*(334). Сведения о восстановлении действия патента публикуются в официальном бюллетене Роспатента. 
           6. Патентный закон устанавливает ряд ограничений исключительного права. В частности, не признаются нарушением исключительного права патентообладателя (ст. 11 Патентного закона):
1) применение продукта, в  котором использованы запатентованные  изобретение, полезная модель, или  изделия, в котором использован  запатентованный промышленный образец,  в конструкции, во вспомогательном  оборудовании или при эксплуатации  транспортных средств иностранных  государств, если такие средства  временно или случайно находятся  на территории России и указанные  продукт или изделие используются  исключительно для нужд транспортного  средства. Это правило касается  только транспортных средств  тех стран, которые предоставляют  такие же права в отношении транспортных средств, зарегистрированных в РФ; 
         2) научное исследование продукта, способа или изделия, в которых использованы запатентованные изобретение, полезная модель или промышленный образец, либо эксперимент над ними;
3) использование запатентованных  объектов при чрезвычайных обстоятельствах  (стихийных бедствиях, катастрофах,  авариях) с уведомлением патентообладателя  в кратчайший срок и последующей  выплатой ему соразмерной компенсации;
4) использование запатентованных  объектов для удовлетворения  личных, семейных, домашних или иных  не связанных с предпринимательской  деятельностью нужд, если целью  такого использования не является  получение прибыли (дохода);
5) разовое изготовление  в аптеках по рецептам врачей  лекарственных средств с использованием  запатентованного изобретения;
6) ввоз на территорию  РФ, применение, предложение о продаже,  продажа, иное введение в гражданский  оборот или хранение для этих  целей продукта, в котором использованы  запатентованное изобретение, полезная  модель, или изделия, в котором  использован запатентованный промышленный  образец, если они ранее были  введены в гражданский оборот  на территории РФ патентообладателем  или иным лицом с разрешения  патентообладателя. 
Кроме того, в интересах национальной безопасности Правительство РФ имеет право разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с его уведомлением в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной компенсации (п. 4 ст. 13 Патентного закона).
В случаях использования  запатентованных объектов при чрезвычайных обстоятельствах и в интересах  национальной безопасности закон предусматривает  необходимость выплаты патентообладателю  соразмерного вознаграждения, а в остальных случаях использование возможно не только без согласия патентообладателя, но и без выплаты ему вознаграждения. 
Ограничением прав патентообладателя следует также считать право преждепользования. Его суть состоит в том, что любое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование (без расширения объема) такого изобретения, модели или образца. Право преждепользования может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором использовалось решение, тождественное запатентованному, или были сделаны необходимые к этому приготовления (ст. 12 Патентного закона).
Аналогичная норма установлена  в отношении так называемого  права послепользования, введенного в 2003 г. в связи с появлением в Патентном законе нормы о возможности восстановления действия патента (п. 3 ст. 30.1 Патентного закона). Данное право состоит в том, что любое лицо, которое в период между датой прекращения действия патента в результате неуплаты патентообладателем пошлины за поддержание патента в силе и датой публикации в официальном бюллетене Роспатента о восстановлении действия патента (т.е. в период, когда соответствующий объект не охранялся) начало использовать изобретение, пол
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.