На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Сделки

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 15.05.2012. Сдан: 20 М. Страниц: 14. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Тема: Сделки
     План
Введение                                                                                                                        3                                                 
1 .Теоретические  аспекты сделок                                                                               5
1.1 Понятие  сделок                                                                                                       5
1.2 Классификация  сделок                                                                                           6                          
2. Форма  сделки и ее значение                                                                                  10       
2.1. Сделки, заключаемые в устной форме                                                              10        
2.2. Сделки, заключаемые в письменной форме                                                     10
2.3. Недействительные сделки                                                                                  15
3. Практическая  часть                                                                                                 24
Заключение                                                                                                                  25
Список  использованных источников                                                                       27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Введение
     Социальное  и экономическое значение сделок предопределяется их сущностью и  особыми юридико-правовыми свойствами. Гражданское право служит регламентации  товарно-денежных и иных отношений, участники которых выступают  равными, самостоятельными и независимыми друг от друга. Главным юридическим  средством завязки и определения  содержания отношений между вышеуказанными субъектами являются сделки. Именно сделки - то правовое средство, при помощи которого социально и экономически равноправные и самостоятельные субъекты устанавливают  свои права и обязанности, т.е. юридические  пределы свободы поведения.
     Сделки  играют в общественной жизни многогранную роль. Поэтому в гражданском праве  действует принцип допустимости - действительности любых сделок, не запрещенных законом, т.е. срабатывает  принцип свободы сделок (ст.3 Основ). В своей работе я попытаюсь  дать понятие сделки, показать ее значение на современном этапе развития нашей  страны.
     Настоящая работа ставит своей задачей рассмотрение особенностей гражданско-правового  института сделки. Речь в ней пойдет не только о понятии и видах  сделок, но и о форме сделок, а  также о недействительных сделках.
     Определенную  актуальность данной теме придает то обстоятельство, что сделки служат одним из самых распространённых оснований возникновения гражданских  прав и обязанностей. Перечень указанных  оснований предусмотрен в ст.8 Гражданского кодекса РК (ГК РК). Кроме того, в  отличие от других юридических фактов, они более всего соответствуют  началам диспозитивности гражданско-правового  регулирования общественных отношений. Не случайно именно им посвящено большинство  норм как самого гражданского кодекса, так и изданных в его издание  законов и иных нормативных актов.
     Основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей служат многообразные  юридические факты. Они представляют собой обстоятельства реальной действительности, с которыми действующее законодательство связывает наступление соответствующих  правовых последствий.
     Как уже отмечалось, сделки являются самими распространёнными юридическими фактами. Согласно ст.147 ГК РК они определяются как действия граждан и юридических  лиц, направленные на установление, изменение  или прекращения гражданских  прав и обязанностей.
     Отличие сделки от других юридических фактов заключается в том, что все  юридические факты довольно разнообразны и классифицируются по различным  основаниям. Речь идет, прежде всего, об их делении в зависимости от воли субъектов на действия и события.
     По  мнению Г.Ф. Шершеневича, юридическим  действием называется "внешнее  выражение воли человека, влекущее за собой юридические последствия".
     Таким образом, действия - это юридические  факты, в которых проявляется  воля совершавшего их физического или  юридического лица (например, заключение договора), в то время как события  представляют собой юридические  факты, которые происходят и оказывают  влияние на людей независимо от их воли (рождение, смерть или болезнь  человека, войны, забастовки и т.д.). К событиям также относятся все  явления стихийного характера, такие  как пожары, наводнения, ураганы  и т.п. В этом смысле можно говорить об отличии сделки от события, поскольку  сделками признаются в соответствии со ст.147 ГК РК именно действия граждан  и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение  гражданских прав и обязанностей.
     Направленность  сделки на достижение определенного  правового результата позволяет  противопоставить её юридическому поступку, правовые последствия которого вступают в силу закона, то есть независимо от воли субъекта и от наличия у него дееспособности. Для сделки необходимо как проявление воли субъектов, так и наличие у них дееспособности, но об этом чуть ниже.
     Целью данной работы является раскрытие понятия  сделки и изучение видов сделок.
     Для достижения данной цели поставлены следующие  задачи:
- раскрыть понятие сделки и изучить виды сделок;
- изучить форму сделок;
- охарактеризовать недействительные сделки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1 .Теоретические аспекты  сделок
     1.1 Понятие сделок
     Одним из основных видов юридических фактов служат сделки. Более того, в сфере  гражданского оборота именно сделки обеспечивают динамику такого оборота, непрерывно порождая правоотношения и  непрерывно их развивая.
     Согласно  ст.147 ГК, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение  гражданских прав и обязанностей. Сделками, следовательно, признаются целенаправленные действия субъектов. Их прямой целью  является установление гражданских  прав или обязанностей (например, дарение  имущества прямо направлено на то, чтобы право собственности на вещь перешло от дарителя к одаряемому), изменение таких прав и обязанностей (например, стороны договорились об отсрочке возврата сданного внаем имущества), либо, наконец, их прекращение (кредитор освободил должника от погашения  долга).
     Целенаправленностью на юридические последствия сделки отличаются от других актов поведения - поступков, которые непосредственно  направлены на достижение иного, не юридического результата, однако, в силу предписания  закона, ведут также к возникновению, изменению или прекращению гражданских  прав и обязанностей.
     Гражданин, например, выехал с места своего постоянного жительства к больной  матери в другой город. Затем задержался там и решил не возвращаться к  прежнему месту жительства. Выезжая  к матери, гражданин не намеревался  отказаться от прав на государственную  квартиру, в которой проживал до выезда. Но в силу требования закона, предусматривающего подобную ситуацию, гражданин утрачивает права на квартиру [1, с.254].
     Сделка - это проявление правомерного, разрешаемого, чаще всего одобряемого законом  поведения. В обиходе термином "сделка" называют иногда действие, оцениваемое  обществом негативно. Такое употребление слова не совпадает с его юридическим  смыслом.
     По  признакам правомерности сделка отличается от целенаправленных неправомерных  действий, т.е. действий, ведущих к  причинению ущерба другим лицам. Такого рода действия также порождают гражданские  права и обязанности, связанные  с необходимостью возмещения причиненного ущерба, но они возникают не из сделки, а из факта причинения ущерба, т.е. из деликта.
     Правомерность поведения как необходимое качество сделки вовсе не требует, чтобы все  виды сделок были прямо предусмотрены  законом, напротив, вполне возможны сделки, законом не предусмотренные; требуется  лишь, чтобы они не противоречили  закону, не нарушали его запретов (ст.7 ГК). Закон, например, не регулирует договорные отношения между спонсором и  тем, кому он оказывает помощь, но такой  договор вполне возможен. Более того, Гражданский кодекс (ст.381) разрешает  заключать смешанные договоры, в  которых содержатся элементы различных  договоров, предусмотренных законодательством. Типичным договором такого рода является инвестиционный договор (гл.47, ст. ст.917-952 ГК).
     Сделки  порождают гражданские права  и обязанности у того, кто их совершает. По этому признаку они  отличаются от административных актов, т.е. действий компетентных государственных  органов, которые могут порождать  гражданские права и обязанности  для лиц, подчиненных этим органам. Например, решение компетентных органов  по управлению государственным имуществом обязывает, либо, напротив, запрещает  продление договора, по которому здание государственного предприятия было сдано в аренду сроком на три года. По таким же признакам сделки отличаются от судебного решения, порождающего, изменяющего либо прекращающего  правоотношение для лица, обратившегося  в суд.
     Сделки - это сознательно совершаемые  действия, в них проявляется воля того, кто действует. Следует различать  внутреннее содержание воли лица, совершающего сделку (его истинные намерения), и внешнее выражение воли (слова, произнесенные либо изложенные на бумаге, жесты, более сложные действия).
     Поскольку об истинном устремлении воли можно  судить лишь по тому, что говорит  или делает лицо, предполагается, что  внешнее изъявление воли соответствует  ее внутреннему содержанию.
     Однако, в случаях, когда доказано расхождение  между действительным намерением лица и внешним проявлением его  воли (например, покупатель, плохо зная язык, на котором объясняется с  продавцом, ошибся в обозначении  цены покупаемой вещи), большее значение придается действительной воле.
     Так как сделки - это всегда волеизъявление, совершать их могут лишь лица, воле которых закон, придает юридическое  значение. Следовательно, недееспособные граждане не могут совершать сделки, а лица с ограниченной дееспособностью  вправе совершать лишь такие сделки, какие разрешены для них законом (ст. ст.22 и 23 ГК). 

     1.2 Классификация сделок
     Закон (ст.148 ГК) различает два вида сделок: односторонние сделки и договоры. Односторонняя сделка выражает волю одного лица и действует независимо от того, как относятся к ней  другие граждане или юридические  лица. Односторонней сделкой, например, будет отказ гражданина от какого-либо принадлежащего ему права, прекращение  выданной доверенности, завещание и  т.п. Односторонняя сделка, как правило, порождает (одна или вместе с другими  юридическими фактами) права у других лиц, которые могут даже не знать  о таких правах, пока не будут  уведомлены о них. Например, завещание  после смерти завещателя порождает  права наследников. Но такая сделка не может возложить обязанности  на третьих лиц, кроме тех обязанностей, которые вытекают из предоставляемых  прав (например, завещательный отказ - ст.1057 ГК) [4, 210].
     Нередко односторонняя сделка порождает  простое обязательство, в котором  лицо, совершившее сделку, становится должником, а лицо, в пользу которого совершена односторонняя сделка, - кредитором. Например, выдача простого векселя.
     Иногда  односторонняя сделка прекращает обязательство, по которому лицо, совершившее сделку, является кредитором, а лицо, в пользу которого совершена сделка, - должником. Например, прощение долга (ст.373 ГК).
     Большинство сделок выражает согласованную волю двух или нескольких лиц, т.е. является договорами. О договорах см ст. ст. 378 - 405 ГК.
     Для признания сделки договором недостаточно простого совершения сделок двумя или  более лицами, хотя бы такие действия были направлены, в конечном счете, на достижение единой цели. Требуется, чтобы действия были взаимно согласованными, т.е. каждый из участников совершает  действия, которые осознанно признает или даже одобряет другой участник. Если же подобные действия автономны  и каждый участник действует самостоятельно, не ставя в известность о своих  действиях другого участника, налицо будут две последовательно совершаемых  сделки, но не договор. Например, составление  завещания и принятие наследником  завещанного ему наследства после  смерти завещателя.
     С другой стороны, всякий договор порождается, как минимум, двумя односторонними действиями: предложением одной стороны  заключить договор (такая односторонняя  сделка именуется офертой) и согласием  другой стороны принять предложение (односторонняя сделка - акцепт).
     По  другим основаниям сделки могут делиться и на иные виды. Весьма важное практическое значение, например, имеет различие между каузальными и абстрактными сделками.
     Судьба  каузальной (саusа - причина, основание) сделки целиком зависит от основания, в силу которого она совершалась. Отпадение основания лишает юридической  силы уже совершенную одностороннюю сделку. Покупатель, например, произвел предоплату купленного товара, но продавец товар не поставил. Отпадает право продавца на полученные от покупателя деньги.
     Юридическая же сила абстрактной сделки не зависит  от ее основания, если сама сделка выражала подлинную волю того, кто ее совершил. Например, покупатель рассчитался за полученный товар, передав продавцу вексель на сумму стоимости товара. Если впоследствии выяснится, что товар  оказался недоброкачественным, вексель  не может быть истребован обратно, напротив, права по векселю сохраняют силу и для векселедержателя, и для  всех последующих держателей, которым  вексель будет передаваться, и  для того, кто обязан его оплатить.
     Практическое  значение имеет различие между основными  и дополнительными (акцессорными) сделками (договорами).
     Акцессорные сделки дополняют, обеспечивают, уточняют основную. Судьба акцессорной сделки зависит от судьбы основной, если иное не вытекает из закона, существа сделки либо соглашения сторон.
     Дополнительной  можно назвать сделку о залоге (п/п 1 п.1 ст.322 ГК), гарантии и поручительстве (п.1 ст.336 ГК), задатке (п.1 ст.338 ГК) и некоторые  другие.
     В арбитражной практике был случай, когда три раздельных исполнителя  обязались выполнить для заказчика  общую работу с общей суммой оплаты. Затем они заключили между  собой соглашение о взаимном разделе  получаемой оплаты. Вскоре заказчик отказался  от услуг одного из исполнителей, который, однако, требовал от других исполнителей передачи ему доли в оплате в размере 35 процентов ее суммы, ссылаясь на то, что в соглашении о разделе  оплаты ничего не было сказано о  последствиях, прекращения действия договора в отношении одного из исполнителей. Такие требования нельзя признать обоснованными  ввиду акцессорного характера соглашения о разделе оплаты [2, с.124].
     Итак, сделка - это родовое понятие, а  договор - видовое. Всякий договор - сделка, но не всякая сделка - договор. В обиходной  и даже официальной практике договор  обозначается и другими терминами: контракт, соглашение сторон. Но все  это - договоры. Договоры составляют преобладающее  количество сделок.
     Статья 150 ГК посвящена сделкам, совершенным  под условием, т.е. условным сделкам.
     Термин "условие" применительно к сделке может иметь два значения. Первое - это элемент сделки, определяющий права и обязанности сторон. Такими, например, будут условия об имуществе, сдаваемом внаем, и о размере  наемной платы. Второе - это обстоятельство, в зависимости от которого возникают  или прекращаются права и обязанности  сторон, служащие содержанием сделки. Такое обстоятельство носит дополнительный характер по отношению к основному  содержанию сделки.
     Статья 150 ГК придает термину "условие" второе значение. Сделка, в которой  возникновение или прекращение  основных прав и обязанностей сторон поставлено в зависимость от такого условия, является условной. Например, стороны договорились о купле-продаже  алматинской квартиры, если ее продавец переедет на постоянное жительство в  Астану. Это обстоятельство (переезд  или отказ от переезда) является условием, а договор купли-продажи - условным.
     Условие должно относиться к будущему. Если обстоятельство, с которым стороны  связали осуществление прав и  обязанностей, уже произошло до совершения сделки, хотя бы ее участники этого  не знали, оно не влияет на сделку.
     Условием  может быть природное явление, действия других лиц, действия сторон по сделке и т.п. Но нельзя в качестве условия  определять такие акты поведения, которые  носят противозаконный или аморальный характер.
     По  своему характеру условие может  быть положительным (обстоятельство наступит): вещь будет изготовлена, если подрядчик  найдет в магазинах требуемый  материал, либо отрицательным (обстоятельство не наступит): рукопись статьи будет представлена в журнал, если автора не командируют за рубеж.
     Статья 150 ГК различает сделки, заключенные  под отлагательным условием, и  сделки, заключенные под отменительным  условием. При сделке, заключенной  под отлагательным условием, права  и обязанности вступают в силу не в момент совершения сделки, а  при наступлении условия. Приведенный  выше пример о купле-продаже квартиры как раз и служит иллюстрацией такой сделки. Если отлагательное  условие так и не наступит, сделка прекращает свое действие.
     При сделке, заключенной под отменительным  условием, права и обязанности  сторон наступают со дня совершения сделки, но прекращаются при наступлении  условия. Например, собственник дома сдает комнату внаем под условием ее освобождения, если сын собственника после окончания учебы вернется домой. Конечно, все расчеты за время, истекшее до наступления условия, должны быть завершены. При не наступлении  отменительного условия сделка превращается в безусловную.
     Условием  может быть только такое обстоятельство, наступление которого вероятно, но не обязательно. Если условие объективно наступить не может, то сделка является либо несуществующей, либо безусловной.
Напротив, обстоятельство, которое обязательно  наступит, делает сделку не условной, а  срочной. Например, собственник предоставляет  другому лицу возможность пользоваться имуществом до наступления весны.
     Срок  также может иметь для сделки и отлагательное, и отменительное  значение, поскольку с ним нередко  связывается возникновение, изменение  или прекращение прав и обязанностей участников сделки.
     Участники сделки вправе действовать в соответствии со своими интересами, вправе содействовать  или препятствовать наступлению  либо не наступлению выгодного или  невыгодного для них условия. Но они не должны применять незаконные или аморальные средства, содействующие  либо препятствующие условию, не должны действовать недобросовестно (ст.8 ГК). Например, гражданин согласился продать  пианино соседу по дому, если того возьмут  на работу в филармонию аккомпаниатором. Затем нашел более выгодного  покупателя и, чтобы освободиться от первого, помешал его устройству на работу в филармонию, использовав  родственные связи с ее директором. Поскольку продавец своими недобросовестными  действиями воспрепятствовал наступлению  условия, ставшего ему невыгодным, условие  считается наступившим.
     Напротив, если сторона в сделке недобросовестно  содействует наступлению выгодного  условия, оно считается не наступившим. К примеру, подрядчик обязался отремонтировать  жилой дом, если ему не придется выехать  в командировку в другой город. Затем  ему подвернулся более выгодный заказ, и он, чтобы избавиться от первого заказчика, устроил"ложный вызов из другого города и добился  командировки, хотя уже было решено послать туда другого работника. При изложенных обстоятельствах  условие следует считать не наступившим.
     Особыми видами сделок являются биржевые сделки, предусмотренные ст.156 ГК. Под биржевыми  понимаются сделки, заключаемые на бирже. Они в основном порождают  такие же права и обязанности  между участниками, какие порождает  соответствующая сделка, заключенная  в общем порядке и подчиняются  общим законодательным правилам о действительности и недействительности сделок. В то же время они отличаются рядом существенных особенностей, которые  касаются правового положения участников биржевых сделок, предмета сделок, порядка  их заключения и оформления, обеспечения  их исполнения и разрешения биржевых споров.
     Как правило, биржевая сделка заключается  через посредника (брокера, дилера). В заключении сделок с ценными  бумагами участвуют обычно профессиональные участники рынка ценных бумаг (кастодиан. центральный депозитарий, регистратор, номинальный держатель ценных бумаг  и др.).
     Биржевые  сделки подлежат регистрации.
     Предметом товарных биржевых сделок могут быть биржевые товары - как реальные, так  и могущие быть поставленными  в будущем (форвардные сделки). Допускаются  сделки, предметом которых служат стандартные контракты на будущую  поставку или на будущую передачу прав и обязанностей' (фьючерсные или  опционные сделки). На бирже возможны специальные формы расчетов и  методов обеспечения реального  исполнения биржевых сделок.
     Споры, связанные с заключением сделок на товарной бирже, могут рассматриваться  биржевой арбитражной комиссией, решение  которой может быть оспорено в  суде.
     Порядок заключения биржевых сделок и их особенности  определяются законодательными актами (прежде всего Указом Президента ГК, имеющим силу Закона, от 7 апреля 1995 г. "О товарных биржах", Законами от 5 марта 1997 г. "О рынке ценных бумаг", "О регистрации сделок с ценными бумагами в Республике Казахстан"), уставом биржи, а также  надлежаще утвержденными правилами  биржевой торговли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2. Форма сделки и  ее значение
     2.1 Сделки, заключаемые  в устной форме
     Сделка  может приобрести юридическое значение лишь после того, как будет облечена в установленную законом форму, через которую воспринимается волеизъявление участника.
     Статья 151 ГК различает устную и письменную форму сделки. Письменная форма, в  свою очередь, может быть простой  или нотариальной.
     Сделки, совершаемые на словах, считаются  заключенными в устной форме. К ним  относятся и те сделки, в которых  воля проявляется через непосредственные, так называемые конклюдентные действия лица (например, передача продавцу денег  за отобранный товар), и те сделки, воля на совершение которых выражена в  форме молчания. Но такое значение молчанию придается лишь в случаях, прямо установленных законодательством  или соглашением сторон. Например, покупатель товара передал поставщику письменный заказ с указанием  желательных условий поставки, договорившись  при передаче, что, если поставщик  в течение пяти суток не выскажет возражений против этих условий, договор  будет считаться заключенным [3, с.98].
     Закон определяет, в каких случаях сделка должна заключаться в письменной форме. Но для возможностей применения устной формы заключения сделки нет  столь же определенных законодательных  указаний. Здесь поэтому действует  общедозволительное правило: устная форма  сделки допустима всегда, кроме случаев, когда она противоречит определенным нормам законодательства или соглашению сторон.
     Устная  форма сделки, согласно ст.151 ГК, применима  в случаях, когда сделка исполняется  при самом ее совершении. Сумма  сделки, служащая пределом допустимости ее устной формы (п.1 ст.152 ГК), здесь не устанавливается. Можно купить вещь, стоящую миллионы тенге, не заключая письменной сделки. Но при условии, что стороны, договорившись, здесь  же передают друг другу и вещь, и  покупную сумму. Если, однако, та же вещь продается в кредит либо с предоплатой, сделка купли-продажи должна быть совершена  в письменной форме.
     Устная  форма сделки облегчает положение  участников при возникновении споров о том, действительно ли заключалась  сделка и какими были ее условия. Эти  обстоятельства могут доказываться любыми правомерными средствами, в  т. ч. свидетельскими показаниями.
     Пункт 3 ст.151 ГК относит к сделкам, заключенным  в устной форме, также сделки, подтвержденные выдачей жетона, билета или иного  подобного знака. Заключение и содержание таких сделок может доказываться свидетельскими показаниями.
     Указанные подтверждающие знаки могут упоминать  или не упоминать имена участников сделки. Если, однако, подобный знак не только называет участников, но и содержит их подписи, сделку следует считать  заключенной в письменной форме.
     Изменение, исполнение или прекращение сделки обычно оформляется таким же образом, каким оформляется заключение сделки. Но в некоторых случаях, в силу прямого указания нормативных актов  или по желанию сторон, не противоречащему  законодательству, договор, заключенный  в надлежащей письменной форме, исполняется  путем совершения действий, т.е. совершения сделок без составления письменного  документа, оформляющего каждое действие (п.5 ст.151 ГК).
     Так, исполнение письменного договора поставки, предусматривающего завоз покупателю товаров по часовому графику, может  оформляться путем отметок в  графике, выдачей подтверждающего  знака и другим подобным образом. 

     2.2 Сделки, заключаемые в письменной  форме
     Передача  денег по договору займа оформляется  письменно, обычно путем выдачи должником  расписки кредитору, а исполнение договора - возвращением расписки без какого-либо письменного оформления.
     В отличие от ст.151 ГК, где устная форма  сделки допускается в весьма широких  пределах, ст.152 намечает более строгие  границы необходимости письменной формы сделки.
     Согласно  названной статье, в письменной форме  должны совершаться сделки:
осуществляемые  в процессе предпринимательской  деятельности, кроме сделок, исполняемых  при самом их совершении, если для  отдельных видов сделок иное специально не предусмотрено законодательством  или не вытекает из обычаев делового оборота;
на сумму  свыше 100 месячных расчетных показателей, за исключением сделок, исполняемых  при самом их совершении;
в иных случаях, предусмотренных законодательством  или соглашением сторон.
     Целесообразность  письменной формы для перечисленных  случаев определяется тем, что она  более достоверно подтверждает и  наличие сделки, и ее содержание. Это может обеспечить более надежную защиту интересов участников сделки и более точную систему бухгалтерского учета.
     Сделки, совершаемые в процессе предпринимательской  деятельности, требуют письменной формы, независимо от того, осуществляют ли такую  деятельность оба участника сделки либо только один из них.
     Гражданское законодательство, дополняя ст.152 ГК, предусматривает  ряд конкретных видов сделки, которые  также должны заключаться в письменной форме (ст. ст.294, 331, 337, 544, 709, 772 и 825 ГК).
     Обычно  письменная сделка заключается путем  составления одного документа, который  подписывается сторонами или  их представителями, если иное не вытекает из обычаев делового оборота.
     Часто применяется заключение сделки (договора) в письменной форме путем обмена письмами, телеграммами, телефонограммами, оформляющими отдельные этапы процесса заключения договора - оферту и акцепт (ст. ст.393-397 ГК). В этом случае каждая из сторон для подтверждения заключения договора в письменной форме должна иметь все документы, которыми обменялись стороны при его заключении: подлинники всех полученных документов и копии  всех отправленных документов.
     В практике последних лет все более  широкое распространение приобретает  обмен письмами факсимильного копирования, особенно при заключении разовых, краткосрочных  и т.п. договоров. Статья 152 в виде общего правила разрешает использование  средств факсимильного копирования.
     В отличие от этого, ст.160 ГК РК разрешает  использование факсимильного воспроизведения  текста и подписи лишь в тех  случаях, когда это предусмотрено  правовыми актами или соглашением  сторон. Следовательно, в виде общего правила использованию указанных  средств российским законодательством  не придается правового значения [4, с.91].
     Для заключения некоторых видов сделок применяются их стандартные или  типизированные формы (перевозки, страхование, продажа товаров в кредит и  т.п.). Это, например, обычная практика заключения публичных договоров, особенно договоров присоединения.
     В таких случаях документ, выражающий сделку, составляется в форме, установленной  стандартом, типовым или примерным  образцом, примерными условиями и  т.п. Подобные документы разрабатываются, как правило, продавцом, исполнителем работ или услуг. По взаимному  соглашению сторон в документ могут  быть внесены изменения. Опубликованные в печати примерные условия договора при соблюдении нужных требований могут  рассматриваться в качестве обычаев  делового оборота (ст. ст.3, 382 и 388).
     При оценке требований, предъявляемых к  письменной форме сделки, следует  учитывать ст.15 Закона "О языках в Республике Казахстан" от 11 июля 1997 г., согласно которой все сделки физических и юридических лиц в Республике Казахстан, совершаемые в письменной форме, излагаются на государственном и русском языках с приложением в необходимых случаях перевода на другие языки. Сделки с иностранными физическими и юридическими лицами, совершаемые в письменной форме, излагаются на государственном и на приемлемом для сторон языке.
     Для некоторых сделок законодательство усложняет простую письменную форму  сделок, требуя не только составления  документа, подписываемого сторонами, но и изложения содержания сделки на определенном бланке, удостоверения  подписей печатью и т.д. Подобные требования к письменной форме сделки обязательны, если они предусмотрены  законодательством либо соглашением  сторон. В остальных случаях, даже если сделка заключается юридическими лицами или с участием юридических  лиц, соблюдение указанных требований необязательно. Достаточно не нарушать общих правил совершения сделок в  письменной форме.
     Если  гражданин вследствие физического  недостатка, болезни или неграмотности  не может собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку может  подписать другой гражданин. Подпись  последнего, если иное не предусмотрено  законодательством, должна быть засвидетельствована  нотариусом либо другим должностным  лицом, имеющим право совершать  такое нотариальное действие, с указанием  причин, в силу которых совершающий  сделку не мог подписать ее собственноручно.
     Сторона, исполнившая сделку, совершенную  в письменной форме, вправе требовать  от другой стороны документ, подтверждающий исполнение. Такое же право имеет  сторона, исполнившая устную предпринимательскую  сделку, кроме сделок, исполняемых  при самом их совершении. Обычно таким документом служит расписка, квитанция, копия накладной и  т.п.
     В случаях, установленных законодательными актами или соглашением сторон, письменные сделки считаются совершенными только после их нотариального удостоверения (ст.154 ГК).
     Требования  о необходимости нотариального  удостоверения сделки предъявляются  законом лишь к конкретным видам  сделок. Например, п.5 ст.58 ГК требует  нотариального удостоверения учредительного договора об образовании хозяйственного товарищества.
     Закон запрещает нарушение требуемой  формы путем ее упрощения. Нельзя при требовании нотариального удостоверения  сделки ограничиваться ее заключением  в простой письменной форме, либо вместо письменной формы применять  устную. Напротив, согласованное участниками  сделки отступление от установленной  формы в сторону ее усложнения вполне допустимо и не вызывает никаких  отрицательных последствий для  сторон. Например, стороны вправе заключить  сделку в письменной форме, хотя бы закон допускал устную форму; стороны  вправе нотариально удостоверить письменную сделку, хотя бы закон этого не требовал.
     В ряде случаев закон требует регистрации  заключенных сделок (см., например, ст. ст.118 и 238 ГК). Правило о регистрации  сделок и соответствующих прав, установленное  ст.155, сводится к тому, что сделка, нуждающаяся по закону в регистрации, приобретает полную юридическую  силу только после совершения такой  регистрации в надлежащем регистрационном  органе. Регистрация решает ряд проблем:
во-первых, сделка, как отмечалось, приобретает  полную юридическую силу;
во-вторых, документ о регистрации достоверно подтверждает права субъекта, приобретенные  по сделке;
в-третьих, единая система регистрации позволяет  наладить полный учет сделок, совершение которых приобретает не только частный, но и публичный интерес;
в-четвертых, наконец, регистрация позволяет  ознакомиться с той или иной сделкой  и правами, из нее вытекающими, заинтересованным лицам, если такое ознакомление законодательством  не запрещено. Этим обеспечивается защита правомерных интересов лиц, намеревающихся заключать сделки с обладателями объектов регистрации, путем получения информации о правах на такие объекты и об их обременениях. Здесь, конечно, большое значение имеет регистрация сделок с недвижимостью.
     Нотариальное  удостоверение сделок (ст.154 ГК, глава 8 Закона Республики Казахстан "О  нотариате" от 14 июля 1997 г) и их государственная  регистрация - сходные процедуры, но в то же время значительно отличающиеся одна от другой. Нотариальному оформлению подлежат сделки как таковые, государственной  регистрации - в большей степени  права, вытекающие из сделок, хотя привычно говорить также о регистрации  сделок. Но не все сделки, подлежащие нотариальному оформлению, требуют  государственной регистрации, и  не все сделки, подлежащие государственной  регистрации, требуют предварительного нотариального оформления.
     Регистрация и прежде была распространена в стране, особенно в части приобретения недвижимости и сделок с ней. Но ее проводили  различные органы, не объединенные в систему, и по разным правилам. Полнота регистрации и ее достоверность  вызывали обоснованные сомнения. Нередкими  были случаи, когда терялись дела, не регистрировались залоги недвижимости, обеспечивавшие банковские кредиты, и  т.п.
     Для полной реализации требований ст.155 ГК необходимо скорейшее создание полной и независимой от ведомственных  интересов системы регистрации. Не менее важно, чтобы эта система  безотказно и незамедлительно предоставляла  информацию об объектах регистрации  и сделок с ними всем заинтересованным лицам за необременительную плату.
     Из  требований о необходимости нотариального  удостоверения и государственной  регистрации большой категории  сделок вытекает первостепенная важность достоверности документов, подтверждающих эти акты. На практике все еще  нередки случаи фиктивного нотариального  удостоверения, ошибок или неполноты  регистрации, что причиняет большой  урон лицам, принимающим ложные материалы  за достоверные.
     Проблема  решается только одним путем - установлением  ответственности нотариусов и должностных  лиц, уполномоченных на совершение нотариальных действий, за ущерб, причиненный нарушением правил о нотариальном удостоверении  сделок (ст.24 Закона о нотариате); органов  государственной регистрации (или  государства) за неполноту, недостоверность  либо непредоставление информации, если этим причиняется ущерб лицам, обратившимся к таким органам (см. ст.31 Указа  о государственной регистрации  прав на недвижимое имущество).
     Самым важным объектом государственной регистрации  служат сделки с недвижимостью. Порядок  такой регистрации установлен названным  указом.
     Но, помимо государственной регистрации  сделок с недвижимостью, Закон предусматривает  регистрацию сделок с другими  объектами, особенно - сделок, ведущих  к возникновению, изменению и  прекращению права собственности. Прежде всего имеются в виду средства транспорта. В зависимости от вида транспорта определяется регистрирующий орган.
     Законом от 30 июня 1998 г. "О регистрации  залога движимого имущества" предусмотрена  регистрация залога движимого имущества [5, с.227].
     Обычные последствия несоблюдения требований, предъявляемых к сделкам (см. об этом далее), сводятся к тому, что они  признаются недействительными (ст.157 ГК). Но на вопрос о том, каковы последствия  несоблюдения требования о письменной форме сделки? нельзя дать столь  однозначного ответа. Точнее, из Закона вытекают два ответа: один применяется  в качестве общего правила, другой - как исключение из общего правила.
     Общее правило: нарушение письменной формы  сделки не влечет ее недействительности. Она сохраняет юридическую силу, если стороны не спорят о том факте, что она была заключена и о  ее условиях (содержании). Сделка должна исполняться, и ее нарушение влечет общеустановленную ответственность. Например, ст.152 ГК требует письменной формы для сделок на сумму свыше 100 расчетных показателей. Допустим, гражданин одолжил своему знакомому  денежную сумму, эквивалентную 150-ти месячным расчетным показателям. Наступил срок возврата долга, но должник, не отрицая факта, суммы и срока займа, не возвращает денег. При этих условиях сделка сохраняет свою полную юридическую силу, и кредитор может обратиться в суд с иском о принудительном взыскании долга.
     Однако, форма все же была нарушена. Каковы же последствия нарушения?
     В случае, если один из участников вообще отрицает, что он заключил сделку, или  отрицает наличие в ее содержании условий, на каких настаивает другая сторона, лицо, требующее исполнения, не может приводить в подтверждение  своей правоты свидетельские  показания. Но может приводить другие, чаще всего - письменные доказательства. Возьмем уже знакомый пример. Должник  не возвращает денег и на суде заявляет, что он вообще не получал их от кредитора. Последний привел в суд общего знакомого, который подтверждает, что  присутствовал при передаче кредитором денег должнику. Суд такие показания  не должен принимать во внимание. Но если кредитор предъявит письмо должника, в котором тот извиняется за задержку возврата займа, это письмо может  подтвердить факт заключения сделки, и кредитор вправе требовать принятия принудительных мер к ее исполнению.
     Таким образом, в виде общего правила нарушение  простой письменной формы не влечет недействительности сделки, но серьезно затрудняет доказывание ее существования  и ее условий.
     Существует  и исключение из правила. Если, к  примеру, законом или соглашением  сторон к требованию письменной формы  добавлена фраза о том, что  нарушение формы влечет недействительность сделки, она при нарушении формы  не будет иметь никакой юридической  силы, хотя бы стороны не отрицали факта  ее заключения.
     В данном случае применимы поэтому  общие последствия нарушения  обязательных требований к сделке - ее недействительность с вытекающим отсюда правом участника (или участников) сделки требовать возврата всего, что  он передал по сделке другому участнику, и возмещения убытков, причиненных  невозвратом либо неполным (ненадлежащим) возвратом, т.е. то, что принято называть двусторонней реституцией.
     Правила о необходимости письменной формы  сделки под страхом ее недействительности предусмотрены, например, ст. ст.294, 331, 337, другими статьями ГК.
     Внешнеэкономическая сделка, т.е. коммерческая сделка между  казахстанским и иностранным  гражданами или юридическими лицами должна заключаться в простой  письменной форме. В противном случае она признается недействительной с  изложенными выше последствиями (п.3 ст.153 ГК). Учтем вместе с этим, что  для действительности внешнеэкономической  сделки не требуется, если иное не предусмотрено  законодательством или договором, подтверждение подписей печатью  либо иными знаками легитимности.
     Если  необходимость письменной формы  сделки вытекает не из требований закона, а из соглашения сторон, сделка не вступает в силу и не порождает юридических  последствий, пока стороны не оформили ее письменно. Конечно, стороны вправе изменить свою первоначальную договоренность о форме сделки, но только по взаимному  согласию.
     Но  в некоторых случаях, как уже  отмечалось, для заключения письменной сделки недостаточно составления документа, подписываемого участниками сделки, или обмена подобными документами. Требуется еще соблюдение определенных реквизитов: использование специальных  бланков, подтверждение подписей участников сделки печатью и т.п. (п.3 ст.152 ГК). Нарушение формы подобных сделок, если иное не установлено сторонами, также ведет к признанию сделки недействительной и к двусторонней реституции.
     Аналогичны  последствия нарушения требования об обязательном нотариальном удостоверении  сделки (п.1 ст.154 ГК), т.е. несоблюдение требуемого законом нотариального удостоверения  сделки ведет к ее недействительности. Если стороны уже исполнили ее полностью или частично, они обязаны возвратить друг другу все, что успели передать по сделке (см. ст.157 ГК).
     Но  и к этому общему правилу п.2 ст.154 ГК предусматривает исключение, которое сводится к судебному  подтверждению сделки, заключенной  с нарушением требования о ее нотариальном удостоверении. Речь идет о сделках, факт совершения и содержание которых  не оспаривается. Правило защищает участника сделки в случаях, когда  другой участник (или его правопреемник), который также был виновен  в нарушении формы, позже, желая  избавиться от сделки, ставшей для  него почему-либо невыгодной. свое же нарушение  выдвигает в качестве основания  признать сделку недействительной. Поведение  такого участника нарушает также  п.2 ст.158 ГК. Суд при подобных обстоятельствах  может признать сделку действительной. Судебное решение заменяет нотариальное удостоверение.
     Для применения изложенного исключения необходимо одновременное наличие  трех условий:
а) сделка нарушает требование закона о форме, но не противоречит закону по содержанию;
б) сделка уже исполнена сторонами или  хотя бы одной из сторон;
в) сделка не нарушает прав и законных интересов  третьих лиц.
     Сложнее решается вопрос при нарушении требования о необходимости регистрации  сделок (вытекающих из них прав), установленной  ст.155 ГК. Как следует из буквального  текста статьи, сделка, требующая регистрации, считается совершенной только после  ее осуществления. Следовательно, сделка до регистрации не имеет полной юридической  силы, даже если была оформлена должным  образом. Пункт 2 ст.155 по этому поводу гласит: "Если сделка, требующая государственной  регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение  о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда".
     Такая норма предоставляет право участнику  составленной, но не зарегистрированной сделки, который столкнулся с нежеланием другого участника провести регистрацию:
1) требовать  применения двусторонней реституции, если по этой сделке какое-то  имущество уже было передано;
2) требовать  по суду принудительной для  уклоняющегося участника регистрации.
При выборе второго варианта регистрация производится по решению суда, сделка приобретает  юридическую силу и подлежит принудительному  исполнению вопреки желанию уклоняющегося  участника. 

     2.3. Недействительные сделки
     Статья 157 ГК устанавливает, что при нарушении  требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а  также к свободе и адекватности их волеизъявления, сделка может быть признана недействительной по иску заинтересованных лиц, надлежащего государственного органа либо прокурора. При нарушении  хотя бы одного из названных требований сделка не может быть признана совершенным  юридическим фактом и не приобретает  юридической силы. Именно этим руководствуется  законодатель, устанавливая конкретные основания признания сделки недействительной. Наиболее важные и распространенные основания сконцентрированы в статьях  гл.4 ГК [1].
     Основания признания сделки недействительной по мотивам нарушения формы сделки были рассмотрены выше.
     Далее будут освещены другие конкретные основания  признания сделки недействительной, предусмотренные гл.4 ГК, и последствия  недействительности.
ГК РК, в отличие от норм Модельного Гражданского кодекса и ГК РФ, не делит недействительные сделки на ничтожные и оспоримые, поскольку это деление имеет  практическое значение лишь для определения  того, кто вправе требовать признание  сделки недействительной - участник сделки, другое заинтересованное частное лицо либо уполномоченный государственный  орган. Об этом специально сказано в  статьях, определяющих конкретные основания  недействительности.
     Главный разграничительный признак между  ничтожной и оспоримой сделками ст.166 ГК РФ видит в том, что оспоримая  сделка признается недействительной в  силу судебного решения, а для  признания недействительности ничтожной  сделки судебного решения не требуется. Но данный признак не является достаточно надежным. Если участники ничтожной  сделки (или хотя бы один из них) не согласен с ее оценкой недействительности, от кого бы она ни исходила, то без  судебного решения по данному  вопросу не обойтись [6].
     Дело  поэтому не в том, требуется или  не требуется судебное признание  недействительности сделки, а в том, чьи интересы (частные или публичные) были нарушены при заключении сделки, и, следовательно, кто вправе обратиться в суд с соответствующим требованием.
     Если  нарушение затрагивает частные  интересы, то признание сделки недействительной может производиться судом только по иску заинтересованного частного лица. Государственные органы не вправе вмешиваться в этот спор в силу ст.2 ГК. Напротив, при нарушении публичных  интересов обращенное к суду требование о недействительности вправе предъявить публичный орган, хотя бы оба участника  сделки были согласны с ее условием.
     Из  этого разграничения исходит  последующее изложение.
Итак, сделка может быть признана недействительной, если она нарушает требования: а) о  законности ее условий, т.е. о законности ее содержания; б) о сделкоспособности  участников сделки; в) о свободе и  адекватности их волеизъявления.
     Нарушение требований о законности содержания сделки. Статья 158 ГК по этому поводу определяет, что важнейшее требование сделки - ее полное соответствие закону. При этом имеются в виду не всякие нарушения закона. Большое количество нарушений служит основанием недействительности сделок в силу ст.159 ГК и иных законодательных  правил. А ст.158 направлена против несоответствия закону содержания сделки, т.е. против открытого противозакония. Это могут  быть условия сделки, предусматривающие  совершение преступления, уклонение  от исполнения императивных правил закона, продажу частным лицам предметов, изъятых из оборота, и пр.
     Однако, одно лишь отсутствие в законе нормы, разрешающей совершать ту или  иную сделку, не может вести к  ее недействительности. Недействительной должна быть признана сделка, содержание которой нарушает запреты закона.
     К противозаконным приравниваются сделки, заведомо противные основам правопорядка и нравственности. Например, сделка о продаже ребенка. Другой пример. Дочернее акционерное общество продает  основному обществу по умышленно  заниженной цене производимую продукцию  с целью искусственного уменьшения доходов, подлежащих налогообложению.
     Это основание недействительности призвано восполнить возможную неполноту  закона в области защиты наиболее важных интересов общества. Поэтому  при ее применении может отсутствовать  ссылка на то, какой конкретный закон  нарушен участниками сделки, что  требует особой осторожности признания  недействительности сделки по данному  основанию, и основание должно быть весьма серьезным. Необходимо также  доказательство того, что участники  сделки хорошо понимали ее противозаконную  или антиморальную направленность.
     Пункт 2 ст.158 ГК предусматривает, что лицо, умышленно заключившее сделку, которая  нарушает предписания законодательства, устава юридического лица либо компетенцию его органов, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерениями уклониться от ответственности.
     По  указанным мотивам недопустимо  удовлетворение требования и физического, и юридического лица, сознательно  нарушивших законодательство при заключении сделки, а затем, ссылаясь на свое же нарушение, требующих признания  ее недействительности.
     Рассматриваемая норма соответствует принципу, хорошо известному зарубежному праву: "Not go to Cort with dirty hands ("Нельзя идти в суд  с грязными руками").
     Пункт 3 ст.158 ГК устанавливает еще одно правило, ранее не содержавшееся  в нашем законодательстве, специально направленное на защиту кредиторов, чьи  интересы были нарушены недобросовестным должником. Сделка может быть признана недействительной при условии, что  она совершена с целью уклонения  лица от исполнения обязательства, либо от ответственности перед третьими лицами или государством.
     В прошлые годы сделки подобного рода определялись как совершенные в  обход закона. Примерами могут  послужить продажа, дарение или  иная форма отчуждения имущества, которое, как опасается его собственник, может быть предметом взыскания  по долгам, конфискации и т.п. Нередко  сделки, указанные п.3 ст.158 ГК, совершаются  в связи с ожидаемым возбуждением дела о банкротстве, либо с целью  создать видимость банкротства (лжебанкротство). Необходимым условием применения данной нормы является ненадлежащее поведение  другого участника сделки (приобретателя  имущества). Поэтому в случаях, когда  такой участник не знает и по обстоятельствам  дела не должен знать о намерениях отчуждателя имущества, сделка не должна признаваться недействительной, ибо  это нарушило бы правомерные интересы приобретателя отчужденного имущества.
     Из  точного смысла п.3 ст.158 ГК вытекает также, что иск о признании  сделки недействительной может быть предъявлен заинтересованным лицом (например, кредитором, компетентным государственным  органом), но не лицом, продавшим имущество. Это, в свою очередь, означает, что  отчуждатель имущества не вправе требовать признания сделки недействительной, даже если его опасения о возможном  обращении взыскания на такое  имущество окажутся беспочвенными.
     Иск, направленный на признание сделки недействительной по указанным мотивам, нередко называют Паулианов иск (по имени римского юриста).
     Пункт 1 ст.159 ГК устанавливает правило  о недействительности сделки, совершенной  без получения необходимой лицензии либо после окончания срока действия лицензии. Правило исходит из того, что обязательным условием осуществления  некоторых видов предпринимательской  деятельности служит получение лицензии, т.е. специального разрешения компетентного  государственного органа. Совершение действий, требующих лицензирования, без получения лицензии является правонарушением. Подобным же правонарушением  должна быть признана сделка, совершенная  в случаях, когда лицензия прекратила свое действие, досрочно отозвана, приостановлена (на период приостановления) или признана недействительной (ст. ст.21, 22 Указа  о лицензировании).
Сделка, нарушающая условия лицензирования, является недействительной.
     Затруднения вызывают случаи, когда другой участник сделки не знал и по обстоятельствам  дела не мог знать об отсутствии лицензии или тем более об истечении  срока ее действия либо ее досрочном  отзыве, признании недействительной. Наказывать при этих условиях такого участника сделки было бы несправедливым.
     Пункт 2 ст.159 ГК признает недействительной сделку, преследующую цели недобросовестной конкуренции  или нарушающую требования деловой  этики. Речь идет о сделке, не соответствующей  ст.11 ГК. Истцами по таким делам  могут быть не только лица, интересы которых нарушены совершением сделки, но и государственные антимонопольные  органы [1].
     Нарушение требований сделкоспособности участников сделки. Юридически признаваемая возможность  гражданина совершать сделки, приобретающие  юридическую силу - есть сделкоспособность. Сделкоспособностью обладают все дееспособные граждане, за некоторыми исключениями, установленными Гражданским кодексом. Такие исключения учтены п. п.3 - 7 ст.159 ГК.
     Сделка, совершенная подростком, не достигшим 14-ти лет, не должна исполняться, кроме  мелких сделок, которые несовершеннолетний вправе совершать самостоятельно (ст.23 ГК). От имени такого подростка сделка может заключаться его родителями (усыновителями, опекунами).
     Несовершеннолетние, достигшие 14-ти лет, совершают сделки сами, но с согласия родителей (усыновителей, попечителей). Согласие может быть дано и после того, как сделка была исполнена. Некоторые сделки такой  подросток вправе совершать самостоятельно (ст.22).
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.