На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


дипломная работа Понятие и виды договора купли-продажи

Информация:

Тип работы: дипломная работа. Добавлен: 16.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 13. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
 
            Кафедра № 62
гражданского  права и гражданского процесса 

КУРСОВАЯ  РАБОТА
по дисциплине Гражданское право 

“Понятие и виды договора купли-продажи” 
 

Выполнил:
слушатель  
 

Домашний  адрес (адрес электронной почты) 

Руководитель: 
 
 

Дата сдачи_________________ 

Дата защиты_______________ 

Оценка______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Cодержание: 

1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Введение 

       Договор купли-продажи является основным из видов договоров, применяемых в коммерческом (товарном) обороте. Договору купли-продажи посвящены много работ различного характера. В настоящей работе будет идти речь о понятии договора купли-продажи, а также отдельные его типы.
       Сфера применения договора купли-продажи  самая различная, начиная от приобретения в собственность товаров для  личного пользования (договор розничной  купли-продажи) и заканчивая договором купли-продажи предприятия. Развитость применения данной договорной конструкции делает его актуальность для цивилистов весьма значимой.
       В тоже время, развитость как законодательства, коммерческой и судебной практики по вопросам договора купли-продажи не разрешает некоторые вопросы, которые возникают в практике применения.
       Настоящая дипломная работа состоит из ряда глав, которые логичным образом раскрывает исследуемую тему работы. Сначала  идет раскрытие вопрос о понятии  и общих положений договора купли-продажи. Затем идет рассмотрение вопроса о существенных условиях договора купли-продажи, далее раскрываются некоторые виды договоров купли-продажи и наконец делается описания некоторых проблем, которые существуют в правоприменительной практике по договорам купли-продажи. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Понятие договора купли-продажи 

       Любое юридическое явление, процесс либо вещь «начинается» с понятия. Также  и договор купли-продажи начинается с понятия. Для определения понятия  договора купли-продажи необходимо определиться с концептуальным поредением самого понятия «договора». И, исходя из этого, можно будет говорить о понятии «договора купли-продажи».
       Договор купли-продажи является одним из типов договоров, регулирующих обязательства по передаче имущества. Этим объясняется широкое применение договора купли - продажи в имущественном обороте. Не случайно положения, определяющие отношения, связанные с куплей-продажей, открывают разд. IV Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК), посвященный отдельным видам гражданско-правовых обязательств (гл. 30). По существу структура гл. 30 ГК, круг решаемых в ней вопросов, расположение ее норм и даже их язык во многом определяли методологические подходы к регулированию и всех иных гражданско-правовых договоров (аренды, займа, подряда, перевозки и др.).
       Договору  купле-продаже посвящена глава 30 ГК РФ, которая состоит из нескольких параграфов: § 1 общие положения о  договоре купле-продаже (ст. ст. 454 – 491 ГК РФ), § 2 розничная купля-продажа (ст.ст. 492 – 505 ГК РФ), § 3 поставка товаров (ст.ст. 506 – 524 ГК РФ), § 4 поставка товаров для государственных или муниципальных нужд (ст.ст. 525 – 534 ГК РФ), § 5 контрактация (ст.ст. 535 – 538 ГК РФ), § 6 энергоснабжение (ст.ст. 539 – 548 ГК РФ), § 7 продажа недвижимости (ст.ст. 549 – 558 ГК РФ), § 8 продажа предприятия (ст.ст. 559 – 566 ГК РФ). Каждый из указанных параграфов, за исключение § 1, содержит нормы об отдельном договорном типе. Каждый из данных типов договоров имеет свои особенности, однако все они относятся к такому виду договора, как купля-продажа. В связи с этим нельзя согласиться с мнением Свиридовой Т.Н. о том, что «исходя из традиций российского законодательства и правоприменительной практики было целесообразно сохранить в качестве разновидностей договора купли-продажи такие ранее полностью самостоятельные договорные формы, как договор поставки, контрактации и энергоснабжения»1.
       Существует  ли общий критерий для разграничения  названных видов договоров купли-продажи?
       По  мнению В.В. Витрянского, «регулируя названные договоры в качестве отдельных видов договора купли-продажи, закон мог ограничиться лишь указанием на их квалифицирующие признаки и установлением применительно к этим договорам некоторых подлежащих приоритетному применению специальных правил, учитывающих специфику регулируемых правоотношений. Какой-либо единый критерий для разграничения отдельных видов договоров купли-продажи отсутствует»2. Иначе считает Н.И. Клейн, по мнению которой в качестве критериев (признаков) разграничения договора купли-продажи на виды «в ГК используются либо два признака – стороны договора, цель покупки, либо несколько – стороны, цель покупки, объект покупки, т.е. вид покупаемого товара, способ исполнения договора»3.
       Договор купли-продажи относится к числу  традиционных институтов гражданского права, имеющих долгую историю развития. История данного института берет свое начало в римском праве, где данный вид договора складывается в качестве консенсуального контракта emptio et venditio.  Под emptio et venditio понимался договор, с помощью которого одна сторона - продавец (venditor) обязуется предоставить другой стороне – покупателю (emptor) вещь, товар (merx), а другая сторона – покупатель обязуется уплатить продавцу за указанную вещь определенную денежную цену (premium). Существенными в договоре emptio et venditio признавались условия о товаре и его цене.
       Российское дореволюционное гражданское законодательство также предусматривало договор купли-продажи, но куплие-продажей признавались лишь сделки по продаже движимого имущества. Что же касается недвижимого имущества, то купля-продажа была отнесена законом не к договорам, а к способам приобретения прав на имущество. Цивилисты того времени, критиковали действующее законодательство по причине отставания от экономических реалий. Вместе с тем и законодательством, и гражданско-правовой доктриной признавалось, что сфера действия договора купли-продажи ограничивается лишь вещами физическими и не включает в себя имущественные права, поскольку с юридической точки зрения в последнем случае нет покупки или продажи, а есть только передача, уступка прав4.
       В период действия советского гражданского законодательства договор купли-продажи применялся лишь в основном между гражданами, а также между гражданами и розничными торговыми предприятиями. Отношения, складывавшиеся между «социалистическими» организациями в связи с реализацией производимых ими продукции и товаров, регулировались договорами поставки, контрактации, энергоснабжения, которые имели плановую основу и являлись самостоятельными договорами. В юридической литературе того периода данное обстоятельство объяснялось тем, что «при социализме действие закона стоимости сочетается с действием закона планомерно – пропорционального развития и основного экономического закона социалистического общества. В результате закон стоимости утрачивает всеобщее значение, а потому ограничивается и сфера применения договора купли-продажи, используемого преимущественно для реализации предметов потребления и лишь в сравнительно небольших масштабах для реализации средств производства»5.
       В ст. 454 законодатель дает легальное  определение договора купли-продажи: «по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар  и уплатить за него определенную денежную сумму (цену)».
       По  своей правовой природе, договор купли-продажи является консенсуальным, поскольку считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по его существенным условиям, а момент вступления договора в силу не связывается с передачей товара покупателю. Передача же товара представляет собой лишь исполнение заключенного обязательства со стороны продавца. Поэтому в тех случаях, когда момент вступления договора в силу совпадает с фактической передачей товара, можно говорить об особом порядке заключения договора купли-продажи и о том, что он исполняется в момент заключения, но не о реальном характере договора. Например, в розничной купле-продаже выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах в месте их продажи признаются публичной офертой; договор розничной купли-продажи по общему правилу считается заключенным с момента выдачи покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара (ст. 493, п. 2 ст. 494 ГК).
       Договор купли-продажи является также возмездным, потому как встречному имущественному требованию одной стороны «противостоит» встречное имущественное требование другой стороны.
       Договор купли-продажи также является двусторонним, поскольку в договоре участвуют  две стороны – продавец и покупатель. Более того, в договоре купли-продажи имеют место две встречные обязанности, одинаково существенные и важные: обязанность продавца передать покупателю товар и обязанность покупателя уплатить покупную цену, - которые взаимно обусловливают друг друга и являются в принципе экономически эквивалентными. Поэтому договор купли-продажи является договором синаллагматическим (от греч. Synallagma –взаимоотношение).
       Синаллагматический  характер договора купли-продажи выражается в том, что на стороне покупателя во всех случаях (за исключением договора купли-продажи с предварительной  оплатой) лежит встречное исполнение его обязательств, т.е. исполнение покупателем обязательств по оплате товара обусловлено исполнением продавцом своих обязательств по передаче товара покупателю (п. 1 ст. 328 ГК). Иными словами, покупатель не должен исполнять свои обязанности по оплате товара до исполнения продавцом своих обязанностей по передаче товара покупателю. Если же договор купли-продажи заключен с условием о предварительной оплате товара покупателем, субъектом встречного исполнения становится продавец, который может не производить исполнение обязанностей по передаче товара до получения от покупателя обусловленной суммы предоплаты.
       Как указывает В.П. Мозолин «Главное отличие между договором купли-продажи  и иными гражданско-правовыми  договорами состоит не в схеме  организации правовых связей между  их участниками, а в различии предметов названных договоров и определении специфики их правового регулирования. Если предметом договора купли-продажи служат, прежде всего, вещи, то предметом договоров о производстве работ и оказании услуг, о передаче информации являются соответственно работы, услуги и информация, а предметом договоров об уступке требования и передаче исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности – имущественные права»6.
       Предмет договора представляет собой действия (или бездействие), которые должна совершить (или от совершения которых должна воздержаться) обязанная сторона. Предметом договора купли-продажи являются действия продавца по передаче товара в собственность покупателя и в свою очередь действия покупателя по принятию этого товара и уплате за него установленной цены.
       В некоторых изданиях предмет договора купли-продажи сводится к товару (его наименованию и количеству), подлежащему передаче покупателю7. Такой подход не соответствует общему учению о предмете обязательства, выработанному в цивилистической литературе. По данному вопросу О.С. Иоффе писал о том, что предмет (объект) купли-продажи «неизбежно должен воплощаться не в одном, а в двух материальных, юридических и волевых объектах». При этом под материальными объектами в договоре купли-продажи О.С. Иоффе понимал продаваемое имущество и уплачиваемую за него денежную сумму, а под юридическими объектами – действия сторон по передаче имущества и уплате денег8. По справедливому мнению М.И. Брагинского, у правоотношений, вытекающих из договора купли-продажи, имеется два рода объектов: объектом первого рода служат действия обязанного лица, а роль объекта второго рода играет вещь, которая в результате такого действия должна быть передана9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Существенные условия договора купли-продажи 

       «Договорные условия представляют собой способ фиксации взаимных прав и обязанностей. По этой причине, когда говорят о содержании договора в его качестве правоотношения, имеют в виду права и обязанности контрагентов. В отличие от этого содержание договора - сделки составляют договорные условия. Их фиксационная роль позволила в течение определенного времени широко использовать в законодательстве и литературе в качестве синонима условий договора его пункты»10.
       В цивилстической литературе очень часто, когда идет речь о существенных условиях, ученые апеллируют к ст. 432 ГК РФ (основные положения о заключении договора). Это связано с тем, что текстуально нормативные положения о существенных условиях договора закреплены в ст. 432 ГК РФ. Т.е. получается ситуация, когда существенные условия привязаны к заключению договора.
       Итак, согласно абз. 1 п. 1 ст. 432 ГК РФ Договор  считается заключенным, если между  сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. «Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договора данного вида,  а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение» (абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).
       Анализ  отдельных положений законодательства позволяет сделать вывод, что  некоторые условия отнесены к  существенным исключительно потому, что законодатель хочет возложить  какую-либо обязанность на одну из сторон, неисполнение которой считает существенным нарушением договора.
       По  данному вопросу Степанова Е.И. указывает: «Можно предположить, что законодатель, вводя императивные предписания о том, что определенные условия «указываются» или «должны быть указаны» в договоре, в одних случаях имеет в виду существенные условия договора, а в других - нет. Однако такой подход, во-первых, противоречил бы ст. 432 ГК, во-вторых, еще больше бы осложнил выявление существенных условий договора, сделав его практически невозможным»11.
       В ходе научных изысканий Степанова Е.И. приходит к выводу, что «не должны относиться к существенным условия, не выражающие природу договора, в том числе условия:
    - устанавливающие обязанности, неисполнение  которых является существенным  нарушением договора;
    - носящие информационный характер  и поэтому не требующие согласования;
    - являющиеся условиями договора  другого типа (акцессорного обязательства).
       Не  должны относиться к существенным и  условия, которые могут выражать природу договора, но без труда определимы посредством применения диспозитивных норм (ст. 314, 424, п. 1 ст. 338 ГК)»12.
       В некоторых случаях законодатель к существенным условиям относит такие положения, которые не только не выражают природу договора, но вообще не могут считаться договорными условиями. Так, существенным условием договора продажи жилого помещения является перечень лиц, сохраняющих в соответствии с законом право пользования этим помещением после приобретения его покупателем (п. 1 ст. 558 ГК), что, кончено, не может быть признано существенным условием.
       Анализ  учебной литературы по гражданскому праву по вопросу существенных условий договора позволят сделать вывод о том, что в отечественной учебной литературе нет единой позиции по данному вопросу.
         В учебнике по Гражданскому праву под ред. О.Н. Садикова указывается: «Общие правила по этому вопросу даны в п. 1 ст. 432 ГК, согласно которому существенными являются условия о предмете договора, условия, названные в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Таким образом, существенные условия могут быть двоякого рода: объективными (предписанные законом или необходимые для договора данного вида) и субъективными (предложенные стороной договора). Эти последние условия могут касаться частных вопросов, однако поскольку сторона считает их важными, они приобретают характер существенных и их согласование необходимо для того, чтобы договор вступил в силу»13. О.Н. Садиков придерживается то позиции, что в договоре необходимо выделять существенные, обычные и случайные условия.
       «К  числу обычных условий относятся  срок и место исполнения, момент перехода права собственности, обязательства  сторон по хранению и ремонту предмета договора. Цена договора согласно ГК также должна быть отнесена к обычным договорным условиям, если в самом договоре она не была сторонами определена (ст. 424 ГК).
       Еще одну группу образуют условия, которые  принято именовать случайными. Эти условия выражают особенности взаимоотношений сторон, их специфические требования к предмету и порядку исполнения договора. Ввиду разнообразия таких условий они не могут быть заранее предусмотрены в нормах законодательства, а также обычаями и должны определяться при заключении договора. Примером условий этой группы являются договоренности сторон о способах обеспечения исполнения (неустойке, задатке, поручительстве и т.д.), страховании рисков, рассрочке платежа, порядке приемки товара по качеству и особой процедуре разрешения споров (третейский суд)»14.
       В учебнике по гражданскому праву под. ред. В.П. Мозолина и А.И.Масляева определяется, что «условия договора принято делить на три группы: существенные, обычные и случайные.
       Под существенными понимаются условия, при отсутствии соглашения сторон по которым договор считается незаключенным. Согласно ст. 432 ГК существенными являются условия о предмете, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых должно быть достигнуто соглашение. Так, существенными условиями в договоре аренды являются устанавливаемые сторонами права и обязанности в отношении предмета, передаваемого в аренду, формы и размера арендной платы, срока действия договора, обязанностей сторон по содержанию арендованного имущества, выкупа арендованного имущества (ст. ст. 606 - 625 ГК). В понятие существенных условий договора включаются условия, определяемые по соглашению между сторонами, и условия, предписываемые законом, другими правовыми актами.
       Под обычными понимаются условия, не нуждающиеся  в согласовании сторон, поскольку  они отражены в диспозитивных  нормах права, обычаях делового оборота  и (или) в предшествующей практике деловых  взаимоотношений между сторонами, заключающими договор. Если при заключении договора они заменены новыми условиями, согласованными между сторонами, включение таких обычных условий в договор исключается.
       Случайные условия не считаются характерными для заключаемого договора (например, окраска наружных стен приобретаемого по договору купли-продажи построенного дома в определенный цвет). При отсутствии указания на конкретную цветовую окраску такого дома при наличии согласия сторон по существенным условиям договора он будет считаться заключенным. Вместе с тем покупатель дома может настаивать на том, чтобы дом имел окраску, соответствующую его требованию. При согласии на данное требование продавца указанное случайное условие приобретает в договоре значение существенного.
       Обращает  на себя внимание, что законодатель пользуется лишь понятием существенных условий договора. Поэтому обычные  и случайные условия договора в принципе могут употребляться  исключительно на стадии переговоров  о заключении договора, но не использоваться в качестве таковых в уже заключенном договоре»15.
       В учебнике по гражданскому праву под ред. Е.А. Суханова указывается, что «Существенными признаются все условия договора, которые требуют согласования, ибо при отсутствии соглашения сторон хотя бы по одному из них договор признается незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК), т.е. несуществующим. Существенные условия договора могут подразделяться на предписываемые и инициативные. Такое деление важно с точки зрения организации и техники заключения договоров, особенно в сфере предпринимательской деятельности. Условия, необходимые для заключения договоров данного вида, например условия о предмете договора, считаются предписываемыми законом. Условия, которые сами по себе не требуются для заключения договора, но включены в него исключительно по желанию сторон, рассматриваются в качестве инициативных. Например, в договорах купли-продажи такими условиями могут быть условия, конкретизирующие срок исполнения договора, условия, направленные на дополнительное улучшение качества предмета исполнения или повышение его сохранности, условия об особенностях ответственности за нарушение его условий и иные.
       В инициативных условиях наиболее отчетливо  проявляется регулирующая функция  договора и учитываются особенности  конкретной экономической ситуации, в которой находятся и которую своими действиями создают или изменяют его участники. Отсутствие в конкретном договоре таких условий обычно свидетельствует о формальном подходе сторон к его заключению, непонимании и неумении использовать его регулятивные возможности, что почти всегда неблагоприятно сказывается на интересах самих участников. Так, отсутствие в договоре конкретных условий об ответственности за его нарушение либо нередко встречающаяся ссылка на «ответственность, предусмотренную законодательством» оставляет затем для потерпевшей стороны лишь возможность взыскания с правонарушителя доказанных ею убытков, что во многих случаях является далеко не простым делом»16.
       «Нельзя определять – пишет В.В. Витрянский – существенные условия договора как такие условия, отсутствие которых в тексте договора влечет признание его незаключенным, а также вывода о наличии определимых существенных условий договора, т.е. таких существенных условий, которые определены диспозитивными нормами на случай их отсутствия в тексте договора»17.
       Д.В. Головкина полагает, что «существенными условиями договора энергоснабжения являются условия о предмете, количестве и качестве электроэнергии, режим потребления энергии, условия по обеспечению содержания и безопасности, сетей, приборов, оборудования»18.
       Итак, существенными условиями договора необходимо признать условия, необходимые  для того, чтобы договор определенного  типа можно было признавать заключенными.
       Согласно  ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи  одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить определенную денежную сумму (цену). Как видно из указанной нормы в качестве  существенного условия договора купли-продажи законодатель определяет условие о предмете и о цене. Данное определение является общим, в то время как ГК РФ определяет специальные виды договоров купли-продажи (об этом будет сказано далее).
         Как указывается в п. 1 Информационном письме Президиума ВАС РФ от 17.02.1998 № 30 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения», договор энергоснабжения считается незаключенным, если в нем отсутствует условие о количестве ежемесячно и ежеквартально поставляемой энергии19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Виды договора купли-продажи 

       Ранее уже указывалось, что договор  купли-продажи имеет ряд разновидностей. Остановимся на данных договорах  поподробнее.
       Согласно  структуре Гражданского кодекса  РФ вслед за общими положениями о договоре купли продаже следуют нормы, посвященные розничной купле-продаже, поставке товаров, поставке товаров для государственных нужд, контрактации, энергоснабжения, недвижимости и предприятия. В такой последовательности рассмотрим данные виды договоров.
       Договор розничной купли-продажи является одним из наиболее часто встречающихся видов купли-продажи. В ГК РФ этому договору посвящен параграф 2 главы 30. Поэтому к указанному договору применяются специальные нормы, а в случае если какие-то моменты не регламентированы указанным параграфом, применяются общие положения о купле-продаже. Данный вывод следует из правовой аксиомы о приоритете специальной нормы над общей.
       Определение договора розничной купли-продажи, сформулированное в статье 492 ГК РФ, содержит ряд критериев, которые позволяют выявить особенности этого договора, отличающие его от других разновидностей купли-продажи.
       «1. По договору розничной купли-продажи  продавец, осуществляющий предпринимательскую  деятельность по продаже товаров  в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью».
       Как видно из определения, предметом  деятельности продавца в договоре розничной  купли-продажи будет продажа товаров  в розницу. Согласно словарю Ожегова  «розница – это товар, продаваемый поштучно или небольшими количествами».
       Необходимо  отметить, что в отличие от договора контрактации и договора поставки, где четко установлены цели, в которых должен использоваться товар, в договоре розничной купли-продажи такой четкой формулировки нет.
       Договор поставки является одной из разновидностей договора купли-продажи широко распространенным в предпринимательских отношениях. В соответствии со ст. 506 ГК РФ, «по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием».
       Субъектами  договора поставки являются субъектами предпринимательской деятельности, т.е. лицами, зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»20. Субъекты договора поставки – это субъекты предпринимательской деятельности. Договор розничной купли-продажи служит для удовлетворения бытовых, домашних, семейных, личных потребностей граждан. В отношениях субъектов розничной купли-продажи предполагается относительное неравенство сторон, в основном основанное на экономических факторах. При этом «слабой» стороне – потребителю законодательно компенсируется это неравенство, например, предоставлено право ссылаться на свидетельские показания в подтверждение факта заключения договора при отсутствии документов об оплате товара.
       Во-первых, в отличие от розничной торговли целью приобретения товара является его использование в предпринимательской  деятельности и иных целях, не связанных  с личным, семейным и иным подобным использованием. Как правило, договор поставки заключается для предпринимательской деятельности (например, для последующей продажи, промышленной переработки и подобного). Что касается иной деятельности, о которой говорится в ст. 506 ГК РФ, здесь речь идет о приобретении товаров для обеспечения деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя. Особенность договора поставки состоит в том, что в отличие от розничной купли-продажи покупатель в договоре поставки – коммерческая организация или индивидуальный предприниматель.
       Правовой  статус покупателя также имеет значение при выборе, какую норму применять – о розничной купле-продаже или о поставке, если товар покупается у продавца, осуществляющего предпринимательскую деятельность в области розничной торговли. Также принимается во внимание количество приобретаемого товара, осведомленность продавца о цели покупки.
       В связи с изложенным, можно сделать вывод, что основными критериями отличия между розничной куплей-продажей и поставкой являются правовой статус покупателя и цель покупки.
       Следующая особенность договора – содержание в норме указания на срок передачи товара. В статье сказано, что поставщик обязуется передать товар в обусловленный срок или сроки.
       Момент заключения и момент исполнения договора поставки, как правило, не совпадают. Договором может быть предусмотрена как поставка партиями в определенный период времени (обусловленные сроки), так и единовременная поставка (обусловленный срок). Однако договор поставки может быть заключен в отношении одной вещи. Для этого вида купли-продажи более характерно заключение договора на долгий срок, так называемый длящийся договор, который исполняется частями.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.