На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


дипломная работа Институт наследования по завещанию и перспективы его развития

Информация:

Тип работы: дипломная работа. Добавлен: 14.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 18. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Введение
     Данная  выпускная квалификационная работа посвящена проблемам наследования по завещанию. На сегодняшний день эта тема актуальна как никогда. В Российской Федерации у граждан появилась возможность получить в собственность довольно значительное имущество (хотя и не всегда законными путями) и стало важно сохранить это имущество и передать его наследникам. Важную роль в распоряжении собственника дальнейшей судьбой его имущества является завещание. Законодательство, касающееся наследования имеет большую историю, однако его никто не отменял, за исключением небольшого периода действия декрета об отмене наследования, после «Октябрьской революции» (СУ 1918г. №34, ст. 456) поэтому его изучение столь же важно.
     Наследственное  право традиционно занимает в  системе гражданского права особое место. В определенном смысле оно является "синтезом" гражданского и семейного права в целом. Предметом наследования, прежде всего, является совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший был при жизни. В их числе главенствующее место, вне всякого сомнения, занимает право собственности. Мы видим неразрывную связь между наследственным правом и правом собственности. Как отмечает К. В. Храмцов "... наследственное право, обеспечивая переход имущества от минувших поколений к последующим, сообщает по праву собственности его конечный смысл, преемственность и максимум социальной пользы". Отказ от преемственности в правах и обязанностях имел бы весьма негативные последствия. Это внесло бы "... невообразимый хаос в правовые отношения, субъектом которых был умерший при жизни".1
     Это неблагоприятно отразилось бы на близких  умершего, которые бы зачастую были бы лишены необходимых средств к существованию. Это также привело бы к снижению деловой активности многих коммерческих предприятий, поскольку компетентное руководство ими было бы нарушено. Не  выиграли  бы  от   такого  положения   вещей  кредиторы умершего, чьи претензии не могли бы быть удовлетворенными.
     Наследование  имеет важное значение как для  материальной заинтересованности граждан в осуществлении своих прав, так и с морально-этических позиций, служит стимулом к предприимчивости, труду, инициативе. Каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам, то, что принадлежало наследодателю при жизни в соответствующей части должно перейти к лицам, к которым сам наследодатель мог быть, и не расположен (необходимые наследники). Проведение этих начал в жизнь призвано обеспечить интересы, как самого наследодателя, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя и т.д.) для которых смерть наследодателя влечет те или иные правовые последствия.
     Ранее уже говорилось о тесной связи  наследственного права и права собственности. Как замечает Ю. К. Толстой "... отказ от наследования противоречит самой природе собственности и права собственности, поскольку при таком подходе последнее превращается в срочное право - ведь наступление смерти неизбежно".2
     Наследственное  право является наиболее консервативной отраслью гражданского права. Оно непосредственно  связано с традициями быта, семейными отношениями, отношением общества к семье. Но жизнь не стоит на месте. Радикальные социально-экономические образования, произошедшие в нашей стране за последние годы не могли не затронуть гражданско-правовые отношения, в том числе, это отразилось и на отношениях наследования.
     Вплоть  до недавнего времени законодательные  акты с наследованием не были современными и не в полной мере обеспечивали права и законные интересы граждан. Речь в первую очередь идет о Разделе VII Гражданского кодекса РСФСР, принятого еще Верховным Советом РСФСР в 1964 г. В то время, в нашем законодательстве не было таких категорий, как частная собственность, недвижимость, участие граждан в предпринимательской деятельности, а были только личная собственность, предназначенная исключительно для потребительских целей, и всеобъемлющая государственная собственность на все и вся. При всем при этом данный законодательный акт с некоторыми изменениями и дополнениями от 11.04.2001 года (№51-ФЗ) действовал до 1 марта 2002 года.
     За  последнее время, с начала 90х годов прошлого века, произошли значительные изменения в составе имущества гражданина, которое может включать недвижимость, ценные бумаги, предприятия и т.д. На основе фундаментальных положений части первой и второй Гражданского кодекса РФ законодательство дополнило и детализировало механизмы перехода и распределения наследственного имущества.
     Принятие  и введение в действие с 1 марта 2002 года части третьей Гражданского кодекса РФ, содержащей Раздел V «Наследственное право», внесло существенные изменения в институт наследования, в частности в механизм использования наследственного имущества и распоряжения им, перехода этого имущества к наследникам. А самое главное, законодательно расширены права частной собственности граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти. По сути дела Раздел V Гражданского кодекса РФ «Наследственное право» должен обеспечить действенность конституционного положения о гарантированности права наследования. Речь идет о статье 35 Конституции РФ, где гарантии права наследования провозглашены наряду с нормами о защите права частной собственности, свободе ее распоряжения и невозможности лишения частной собственности без решения суда.
     Право наследования означает, прежде всего, гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти. Наследодатель волен дать любые распоряжения относительно преемства своего имущества на случай смерти, и при этом он действует по своей воле и руководствуется исключительно своим интересом при распоряжении имуществом. 
     Правовое  регулирование отношений по наследованию имущества, подобно регулированию отношений собственности, носит комплексный, межотраслевой характер и заключается:
    в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать имущество;
    в регламентации нормами гражданского права правомочий граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границ их свободного усмотрения;
    в закреплении нормами гражданского процессуального права правовой процедуры защиты наследственных прав граждан от посягательств со стороны других лиц.
     Целью данного дипломного исследования является изучение института наследования по завещанию и перспективы его развития.
     Для достижения этой цели поставлены следующие  задачи:
    рассмотреть исторический аспект развития наследования по завещанию;
    проанализировать общие положения о наследовании;
    дать анализ норм Главы 62 Гражданского Кодекса РФ «Наследование по завещанию» (нововведение, принципы, порядок и формы завещания, субъекты завещательных правоотношений, исполнение завещания и др.);
    подвести итоги исследования и дать некоторые рекомендации по практике применения норм о завещании.
     Таким образом, произошедшие изменения требуют  теоретического осмысления института наследования с целью уяснения изменений наследственного законодательства, а также прогнозирования наследственных правоотношений в будущем.
     Теоретическую базу института наследования составили  труды ученых – цивилистов - К. Н. Анненкова, Д. И. Мейера, К. П. Победоносцева, И. А. Покровского, Л. И. Гуднева, В. И. Синайского, В. М. Хвостова, Г. Ф. Шершеневича, Б. С. Антимонова, М. В. Гордона, К. А. Граве, В. К. Дроникова, О. С. Иоффе, З.Г. Крымовой, А. М. Немкова, П. С. Никитюка, и ряда других. Многие их теоретические конструкции были восприняты и вошли и в современное наследственное право.
     Нормативную базу при написании выпускной квалификационной работы составили: Конституция РФ, международные правовые акты в области наследования, Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Основы законодательства РФ о нотариате и иное российское законодательство, регулирующее наследственные отношения.
     Объектом  данного исследования выступают нормы Главы 3 «Граждане (физические лица)»; Подраздела 3 «Объекты гражданских прав»; Главы 9 «Сделки»; Раздела 11 «Право собственности и другие вещные права» первой части Гражданского кодекса РФ; нормы Семейного кодекса РФ (о браке, имуществе супругов, о детях супругов и др.). Непосредственным объектом исследования выступают нормы Раздела V Гражданского кодекса РФ.
     Предметом исследования являются нормы Главы 62 «Наследование по завещанию» Гражданского кодекса РФ.
     При написании выпускной квалификационной работы использовались методы: формально-логический, научного и сравнительного анализа, грамматический и др.
     В первой главе исследования рассматривается  значение, признаки правовая природа и форма завещания.
     Во  второй главе характеризуется правовое положение субъектов наследования и исполнителей завещания.
     В третьей главе представлен анализ судебной практики по вопросам наследования по завещанию.
     В заключении излагаются выводы и рекомендации по итогам работы.
 

     
1. Общие положения  о наследовании  по  завещанию  в гражданском праве Российской Федерации
1.1    Понятие, форма  и порядок совершения  завещания
     В литературе на сегодняшний день не наблюдается существенных расхождений в определении понятия "наследование". Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, а также имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). Другие авторы, например Ю. К. Толстой, в своих определениях указывают на то, что данный переход осуществляется в соответствии с нормами наследственного права.3
     Не  всякий переход субъективных гражданских  прав и обязанностей гражданина после его смерти к другому лицу или к другим лицам есть наследование. Переход гражданских прав и обязанностей в порядке наследования характеризуется следующими признаками:
     1) основанием перехода является сложный юридический состав, 
предусмотренный нормами наследственного права;

    переходящие  права  и   обязанности   образуют  определенное 
    единство, называемое наследством или наследственной массой;

    лицо, приобретающее права и обязанности (наследник) является 
    непосредственным общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина.

     Наследование  есть одно из проявлений гражданской  способности. Закон при определенном составе фактов признает за каждым гражданином или организацией конкретное наследственное правомочие, что является одним из случаев признания за лицом конкретных субъективных прав, абстрактно   возможных для  этого лица в силу  его правоспособности. Последняя   выступает как  предпосылка  приобретения   этим    лицом конкретного   субъективного  наследственного права, которое называют правом наследования.
     Согласно  Конституции РФ в нашей стране признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом. Согласно части 4 статьи 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством, при этом все граждане РФ имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
     Исходя  из приведенного выше определения наследования мы можем дать и определение наследственного права как совокупности правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с переходом прав и обязанностей от наследодателя к наследникам в порядке универсального правопреемства.
     Правовое  регулирование отношений по наследованию имущества носит комплексный, межотраслевой характер. Во-первых, оно состоит в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать и завещать имущество. Во-вторых, нормами гражданского и иных отраслей права определяются правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободного усмотрения. В-третьих, сюда относятся и правовые способы охраны наследственных прав граждан от посягательств со стороны других лиц. В эту группу входят нормы гражданского и уголовного права о защите отношений по наследованию имущества.
     В связи с этим следует различать  наследственное право как подотрасль гражданского права и законодательство о наследовании, представляющее собой совокупность нормативных правовых актов разной отраслевой принадлежности, регулирующих общественные отношения, связанные с наследованием.
     Конституция Российской Федерации, подчеркивая  неразрывную связь права наследования с правом частной собственности, закрепляет в части 4 статьи 35 положение о том, что право наследования гарантируется. Это конституционное положение находит дальнейшую конкретизацию в отраслевом, прежде всего, гражданском законодательстве.
     Ряд норм, как общего характера, так и прямо относящихся к наследованию содержат части первой и второй Гражданского кодекса РФ.
     1 марта 2002 г. введена в действие часть третья Гражданского кодекса РФ, включающая Раздел V "Наследственное право", содержащий фундаментальные положения, на основе которых в настоящее время осуществляется регулирование отношений по наследованию имущества умершего. Одновременно утратили силу соответствующие разделы Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. и Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.
     Нормы части третьей Гражданского кодекса РФ подлежат применению к тем гражданским правоотношениям, которые возникли после введения ее в действие. По гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие части третьей Гражданского кодекса РФ, нормы нового наследственного законодательства применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.
     Нормы, относящиеся к наследованию, содержатся в федеральных законах, посвященных регулированию правового положения различных видов юридических лиц. Например, в федеральных законах от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ (в ред. от 11.03.2003 г.) "О сельскохозяйственной кооперации"; от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (в ред. от 24.02.2004 г.) "Об акционерных обществах"; от 8 февраля  1998 года № 14-ФЗ (в ред. от 21.03.2002 г.) "Об обществах с ограниченной ответственностью" и др. К числу   источников   наследственного   права  относится   также   Закон   от 11.06.2002 года № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
     Нормы наследственного права имеются  и в законодательстве об интеллектуальной собственности: закон РФ от 23 сентября 1992 года № 3523-1 (в ред. от 24.12.2002 г.) "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных".
     Значительное  место в регулировании отношений  по наследованию занимает законодательство о нотариате. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. (в ред. от 08.12.2003 г. с изм. от 23.12.2003 г.), а также действующие в настоящее время инструкции о порядке совершения нотариальных действий, порядке удостоверения завещаний регламентируют деятельность нотариальных органов в области наследования.
     Отношения,   связанные   с   налогообложением   при   наследовании, регулируют:  Закон РФ от 12 декабря 1991 г. № 2020-1 (в ред. от 30.12.2001 г.)    "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения", Инструкция Государственной налоговой службы Российской Федерации от 30 мая 1995 г. № 32 "О порядке исчисления и уплаты налога с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения".
     Нормы, относящиеся к наследованию, содержатся также в Земельном кодексе  Российской Федерации, Семейном кодексе Российской Федерации и другом отраслевом законодательстве.
     Важное  значение для правильного применения норм законодательства о наследовании и разрешения судебных споров имеют постановления Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. Определенное значение сохранили и разъяснения Пленума Верховного Суда СССР и Пленума Верховного Суда РФ, сделанные в период действия прежнего законодательства о наследовании. Они могут применяться в части, не противоречащей нормам части третьей Гражданского кодекса РФ.
     Принципы  наследственного права. В условиях происходящего обновления отечественного наследственного права, когда вновь принятое законодательство еще не имеет устоявшейся практики применения, особое значение приобретает обращение к категории принципов наследственного права.
     Своеобразие опосредуемых наследственным правом общественных отношений позволяет обнаружить в этой подотрасли гражданского права особые подотраслевые принципы, которые отражают специфику регулируемых общественных отношений. Собственное значение подотраслевых принципов состоит в том, что они в дополнение к отраслевым гражданско-правовым принципам выражают особенности той или иной подотрасли. Будучи выявленными и изученными, принципы наследственного права способствуют устранению проблем и архаизмов в нормах законодательства о наследовании, определению направления развития и совершенствования наследственного права. В качестве своеобразных ориентиров, глубинных элементов наследственного права они оказывают помощь судебным и нотариальным органам в правильном толковании и применении законов.
     Под принципами наследственного права  следует понимать объективно обусловленные, закрепленные в правовых нормах важнейшие положения, имеющие стабильный характер, которые обусловливают сущность и особенности правового регулирования наследования, содействуют совершенствованию регламентации поведения субъектов наследственного права и направляют правоприменительную деятельность. К ним могут быть отнесены: принцип универсальности наследственного правопреемства, принцип производного характера наследования от частной собственности граждан, принцип свободы завещания и принцип охраны интересов семьи наследодателя.
     Содержание  принципа универсальности наследственного  правопреемства раскрыто нами ранее при характеристике наследования. Сущность его заключается в том, что права и обязанности переходят к наследникам непосредственно от наследодателя как единое целое.
     Принцип производного характера наследования от частной собственности граждан. Производный характер наследования от частной собственности подчеркивается Конституцией Российской Федерации, где провозглашается, что право частной собственности охраняется законом, а право наследования гарантируется (ст. 35). Собственник вправе распорядиться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению, в том числе и на случай смерти. Отношения по наследственному преемству возникают именно потому, что после смерти собственника остается имущество, принадлежавшее ему на праве частной собственности. Наследственные отношения, таким образом, являются частью имущественных отношений, основу которых составляет частная собственность. Этим обусловлен производный характер наследования, который, тем не менее, привносит в право собственности ее "конечный смысл", продолжает и дополняет право частной собственности, обеспечивает его преемственность.
     Вытекающий  из автономии воли и имущественной  самостоятельности, участников гражданских правоотношений принцип свободы завещания означает, что наследодатель, исходя исключительно из собственных интересов, может, как совершить распоряжение на случай смерти, так и не распоряжаться своим имуществом в указанных целях. Он вправе оставить свое имущество любому лицу, признаваемому субъектом гражданского права, любым образом, согласуясь лишь с собственными представлениями, распределить наследственное имущество между наследниками, лишить наследства.
     После принятия Государственной Думой  и одобрения Советом Федерации Президент РФ 26 ноября 2001 года подписал долгожданную часть третью Гражданского кодекса РФ, которая вступила в силу 1 марта 2002 года. Напомним, что часть первая Гражданского кодекса РФ действует с 1 января 1995 года, часть вторая - с 1 марта 1996 года.
     Часть третья Гражданского кодекса РФ призвана урегулировать отношения в области наследственного и международного частного права. Особый интерес представляет анализ статей, регламентирующих наследственные правоотношения, и сравнение их с правилами, закрепленными прежним законодательством (прежде всего ГК РСФСР 1964 г.).
     Анализ  Раздела V действующего Гражданского кодекса РФ показывает, что основные институты наследственного нрава, хотя и претерпели некоторые изменения, в целом сохранены. Новый Гражданский кодекс РФ не отказался от таких основополагающих для наследственного права принципов и положений, как: универсальность наследственного правопреемства, наследование по праву представления, подназначение наследника, завещательный отказ, возложение, обязательная доля и др.
     Увеличилось количество норм, регулирующих наследственные правоотношения. Если в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. их насчитывалось всего 35 статей, в Разделе VII "Наследственное право", то в нынешнем Гражданском кодексе РФ в одноименном V Разделе, уже 76 статей, то есть их число возросло более чем в два раза. При этом такое увеличение произошло не в ущерб лапидарности и логичности. Наоборот, большинство положений, содержащихся в прежнем Гражданском кодексе РСФСР 1964 г., уточнено, конкретизировано и приспособлено к существующей в настоящее время системе имущественного оборота.
     Несомненное достоинство V Раздела Гражданского кодекса РФ состоит в том, что многие положения наследственного права, которые ранее выводились юристами из теории или смысла закона, получили законодательное закрепление, что позволило устранить неясность и неопределенность, свойственные некоторым нормам Гражданского кодекса РСФСР.
     В Гражданском кодексе РФ теперь определено понятие наследства. В соответствии с частью 1 статьи 1112: "В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности". Важным представляется закрепление в Гражданском кодексе РФ положения, согласно которому: "Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина…", личные неимущественные права и другие нематериальные блага, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом или другими законами" (части 2 и 3 ст. 1112 ГК РФ).
     В соответствии с частью 1 статьи 1118 Гражданского кодекса РФ "Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания". В нашей юридической литературе нет единого определения завещания, но все они сводятся к одному понятию завещания как односторонней сделки.4 По мнению М.Ю. Барщевского, завещание является односторонней сделкой, выражающей личное распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме и направленное, прежде всего, на распределение наследственной массы между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, установленном завещателем.5
     Завещание - это особое распоряжение гражданина. Особенность его, в первую очередь, состоит в том, что при жизни завещателя оно не порождает никаких правовых последствий. Завещание приобретает юридическую силу лишь после смерти завещателя. Именно тогда, когда завещателя уже нет, в ряде случаев приходится оценивать, действовал ли он при составлении завещания свободно, без принуждения со стороны третьих лиц, отдавал ли он отчет своим действиям и оценивал ли возможные последствия, не было ли составлено завещание под влиянием угрозы, насилия, обмана, было ли это личное волеизъявление (сам ли он подписал завещание или его подписало постороннее лицо без его ведома и согласия) и т.п.
     Другая, не менее важная, особенность наследования по завещанию заключается в том, что завещание является сделкой, совершаемой лишь одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично. Следовательно, завещание - односторонняя сделка, носящая строго личный характер. Из этого следует, что завещание - как единоличная сделка - может быть составлено лишь от имени одного лица. Если же заявление содержит волеизъявление двух и более лиц, то оно может быть признано недействительным. Согласно разъяснения отдела нотариата Министерства юстиции РФ "государственный нотариус не вправе удостоверить одно завещание от имени нескольких лиц"6. Здесь же следует сказать, что, являясь сделкой, носящей строго личный характер, завещание, согласно части 3 статьи 1118 Гражданского кодекса РФ и статьи 57 Основ законодательства РФ о нотариате, не может быть совершено через представителя, даже действующего по доверенности или на основании закона (родителей, опекунов и т.д.).
     Для того чтобы после смерти завещателя можно было с большей степенью вероятности определить, отражает ли завещание действительную волю завещателя, порядок составления завещаний строго регламентирован.
     В части третьей Гражданского кодекса РФ по этому поводу содержатся специальные требования. Завещание должно быть письменным, с указанием места и даты его составления,   собственноручно   подписано   завещателем   и   нотариально удостоверено.
     Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.7
     В отличие от ранее действовавшего Гражданского кодекса РСФСР, в части третьей Гражданского кодекса РФ при составлении завещаний достаточно широко используется институт свидетелей. Названы случаи, при которых участие свидетелей при составлении завещаний обязательно. По закону это участие свидетелей обязательно при составлении закрытого завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах, при удостоверении завещания должностным лицом. Далее указывается, какие лица не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:8
    нотариус или другое удостоверяющее лицо;
    лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, его дети и родители;
    граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме, неграмотные;
    граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
    лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
     Завещание составляется обязательно в двух экземплярах, из которых один остается у завещателя, а другой - на хранении в нотариальной конторе.
     Один  экземпляр завещания, удостоверенного  соответствующим должностным лицом, высылается на хранение в нотариальную контору по последнему постоянному месту жительства завещателя.
     Форма завещания предусмотрена законом. Отсутствие требуемых законом реквизитов в завещании (отсутствие подписи завещателя, отсутствие даты составления завещания и его удостоверения, удостоверение завещания неполномочным должностным лицом, отсутствие свидетелей при составлении закрытого завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах и т.п.) делает завещание недействительным. В то же время не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.9
     Завещание может быть недействительным в полном объеме; так же могут быть недействительными отдельно содержащиеся в нем завещательные распоряжения. В случае если судом были признаны недействительными завещательные распоряжения, завещание будет признано правомочным, если эти распоряжения не меняют в целом содержание самого завещания. При всем этом важно подчеркнуть, что недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказ о получателей, право наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.
     Часть третья Гражданского кодекса РФ в отличие от Гражданского кодекса РСФСР 1964 года допускает составление завещания в простой письменной форме. Но это разрешено законом лишь в одном случае - только при составлении завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
     В местностях, где нет нотариальной конторы, завещание может быть удостоверено должностным лицом органа исполнительной власти (местной администрации).
     В   соответствии  с  Основами  законодательства  РФ  «О  нотариате» завещание может быть удостоверено:
      в государственной нотариальной конторе (ст.36);
      нотариусами, занимающимися частной практикой (ст.35);
      должностными лицами органов исполнительной власти (ст.37);
      должностными лицами консульских учреждений РФ (ст.38).
    К нотариально удостоверенным приравниваются:10
    завещания граждан, находящихся   на   излечении   в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых или инвалидов;
    завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных  экспедициях,  удостоверенные начальниками этих экспедиций;
    завещания  граждан,  находящихся  во  время  плавания  на  судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
    завещания военнослужащих, а в пунктах дислокаций воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих   в   этих   частях гражданских лиц, членов их семей и семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
    завещания граждан, находящихся   в   местах   лишения   свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
     Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному  завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание.
     Помимо нотариально удостоверенных завещаний и завещаний, которые     удостоверяются  определенными,  назваными в законе должностными лицами и приравниваются к нотариально удостоверенным, часть третья Гражданского кодекса РФ предлагает и другие формы удостоверения завещаний: закрытое завещание и завещание в чрезвычайных обстановках. Цель введения названных форм определяется интересами граждан. В первом случае речь идет о более надежном обеспечении тайны завещания, а во втором случае - о предоставлении гражданам в экстренных случаях распорядиться своим имуществом.
     Порядок составления закрытых завещаний  подробно урегулирован в Законе. Он обеспечивает абсолютную тайну составленного  распоряжения, поскольку с таким  завещанием не ознакомлен даже нотариус. Поскольку закрытое завещание становится известно лишь после смерти его составителя, применительно к нему установлены строгие правила: в частности, такое завещание может быть только собственноручным, в отличие от всех других завещаний, которые могут быть и машинописными, и компьютерными, и т.п. В Европе наряду с завещанием в форме публичного акта применяются только собственноручные завещания, которые полностью пишет сам завещатель, подписывает и датирует его.
     Завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах, должно быть собственноручно написано и подписано завещателем в присутствии двух свидетелей. Учитывая такой упрощенный порядок составления завещаний, в законе предусмотрено, что оно имеет юридическую силу лишь при определенных условиях: во-первых, оно утрачивает силу по истечении одного месяца после отпадения чрезвычайных обстоятельств, поскольку, в соответствии с законом, завещатель в течение месяца должен составить завещание в иной, установленной законом, форме, а, следовательно, это новое завещание и будет исполняться после смерти; во-вторых, завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих смертью, подлежит исполнению по требованию заинтересованных лиц лишь при условии    подтверждения    судом    факта    его    составления.    Понятие чрезвычайных обстоятельств как таковое не раскрыто, но в каждом конкретном случае суд, следуя содержащимся в соответствующей норме требованиям, должен будет установить, во-первых, наличие явной угрозы для жизни завещателя и, во-вторых, невозможность в силу особых чрезвычайных обстоятельств составить завещание в другой, установленной законом, форме. И, наконец, завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах, не может отменить или изменить завещание, ранее составленное в другой, установленной законом, форме.
     В дополнение к вышеизложенному следует  отметить, как закреплены нормы в новом законе, касающиеся завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках.
     Ранее действовавшее законодательство - Гражданский  кодекс РСФСР 1964 года - довольно-таки скупо освещало отношения, возникающие по поводу завещательных распоряжений правами на денежные средства. В отличие от него новый закон достаточно подробно представил порядок наследования вкладов в банках и других кредитных организациях.
     В соответствии со статьей 1128 Гражданского кодекса РФ, завещательные распоряжения по поводу вклада могут составляться в любой предусмотренной законом форме. Кроме того, в новом законе сохранена возможность оформления таких завещательных распоряжений непосредственно в учреждениях банка, где находится счет вкладчика. Этим завещательным распоряжениям, удостоверенным определенным должностным лицом, придана сила нотариально удостоверенного завещания. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством РФ.
     Как свидетельствует нотариальная практика, вклады граждан нередко предназначаются для оплаты расходов на похороны и другие нужды, связанные со смертью вкладчика. На этот раз законодатель при разработке закона предусмотрел вышеуказанный случай. Согласно статье 1174 Гражданского кодекса РФ наследник, которому завещаны денежные средства, вправе в любое время до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства получить из вклада средства, необходимые для достойных похорон наследодателя. 
 

     
      Принцип свободы и его  реализация в содержании завещании
     Согласно  части 1 статьи 1120 Гражданского кодекса РФ: «Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем». В то же время в соответствии с частью 1 пункта 1 статьи 1119 Гражданского кодекса РФ: «Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве…».
     Этим  самым явно прослеживается принцип  свободы завещания, воплощающий применительно к наследственному законодательству общегражданский принцип диспозитивности правового регулирования, из которого исходит Гражданский кодекс РФ.
     Совершенно  ясно, что закон предоставляет  гражданину право лишить одного, нескольких или даже всех наследников по закону права на наследство часть 1 пункта 1 статьи 1119 Гражданского кодекса РФ.
     Во-первых, наследодатель может прямо в  тексте указать: наследник такой-то лишается права на наследство. Из этого  следует, что гражданин, лишенный права на наследство, не может претендовать не только на имущество, указанное в завещании, но и на любое другое наследственное имущество, оставшееся незавещанным и поэтому распределяемое по правилам наследования по закону.
     Во-вторых, наследодатель, составляя текст  завещания, может просто умолчать о том или ином наследнике. Здесь же ситуация иная: на поименованное в завещании имущество наследник, не указанный в завещании, претендовать не может, а вот в отношении имущества, в завещании не указанного, он полноправный наследник. Но в случае, если о каком-либо наследнике по закону наследодатель умолчал в завещании, упоминающем: "завещаю все мое имущество, которое ко дню смерти окажется мне принадлежащим", то это лицо, казалось бы, фактически попадает в положение того наследника, который прямо лишен права на наследство.
     Что касается формулировки в законе - "любое  имущество наследодателя", то, по мнению Барщевского М.Ю., это выражение подпадает под формулу "все мое имущество" и распределяется между наследниками в завещании.11 Но может возникнуть ситуация, когда единственный наследник по завещанию (или все наследники по завещанию) откажется от принятия наследства, будет признан недостойным наследником. Тогда наследник, не указанный в завещании, может претендовать на наследственное имущество, а вот наследник, лишенный права на наследство путем прямого указания об этом в тексте завещания, и в этом случае ничего получить не может.
     Также на обеспечение принципа свободы  завещания направлена норма, освобождающая гражданина от обязанности сообщать, кому бы то ни было о факте совершения, содержании, изменении или отмене завещания (пункт 2 статьи 1119 ГК РФ). Из этой нормы следует, что завещатель не обязан объяснять причины лишения им наследства кого-либо из наследников по закону. Кроме того, завещатель не обязан указывать причины отмены или изменения завещания.12
     Но  свобода завещания далеко небезгранична. Закон одновременно устанавливает правило, согласно которого нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Последних принято называть необходимыми наследниками (часть 2 пункт 1 статьи 1119 ГК РФ).
     Круг  необходимых наследников, которые  имеют право на обязательную наследственную долю, установлен законодательством.
     Рассматривая  вопросы совершения завещания, необходимо обратить внимание на такие его аспекты, как изменение и отмена.
     В соответствии с частью 1  пункта 1 статьи 1130 Гражданского кодекса РФ: «Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения». Все это означает, что при жизни наследодателя завещание не создает никаких прав для наследников. Дня этого не требуется ни указания причин такого решения, ни уведомления наследников по завещанию, а тем более получения от них разрешения.
     Статья 1130 пункт 2 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что составленное последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельно содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Нотариальная практика строго придерживается этого правила.
     Помимо  этого законодатель установил в  пункте 4 статьи 1130 ГК РФ, что для отмены ранее составленного завещания завещателю необходимо подать заявление об отмене завещания, которое должно быть совершено в форме, установленной законом для совершения завещаний. В ранее действующем законодательстве - в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года, порядок оформления завещания об отмене завещания установлен не был. В связи с этим в нотариальной практике возникло много вопросов, касающихся отмены завещаний.
     В ранее действующей инструкции о  порядке совершения нотариальных действий было предусмотрено, что подпись завещателя на заявлении об отмене завещания должна быть нотариально удостоверена. Позднее Основами законодательства о нотариате (ст.58) был установлен иной порядок: отмена завещания может быть произведена подачей уведомления, которое должно быть нотариально удостоверено. Поскольку в наследственных правоотношениях отмена завещания имеет такое же значение, как и совершение завещания, есть основание утверждать, что такая запись означает, что уведомление должно удостоверяться в том же порядке, что и завещание.
     Именно  такая позиция в настоящее  время закреплена в пункте 4 статьи 1130 Гражданского кодекса РФ. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной для совершения завещания. Оно составляется в двух экземплярах, один из которых остается в делах нотариуса, а второй выдается гражданину, оформлявшему отмену завещания.
     В то же время возможна и другая ситуация, если завещание, отменяющее предыдущее, или уведомление об отмене завещания признаны недействительными. В этом случае предыдущее завещание восстанавливается, поскольку сделка, признанная недействительной, не порождает никаких юридических последствий. При ранее действовавшем Гражданском кодексе РСФСР 1964 года эту ситуацию трудно было рассмотреть. В отличие от старого закона в ныне действующей части третьей Главы 62 Гражданского кодекса РФ эта ситуация, связанная с недействительностью завещания, подробно урегулирована.
     Ныне  действующий Гражданский кодекс РФ содержит специальные нормы, посвященные как условиям действительности сделок, так и основаниям, порядку и последствиям признания сделок недействительными (статьи 153-181 ГК РФ). Завещание, как и любая сделка, признается недействительным по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ по решению суда (оспоримые сделки) и вне зависимости от решения суда (ничтожные) (статья 166 ГК РФ).
     Исходя  из вышеперечисленных статей (153-181) Гражданского кодекса РФ недействительно завещание:
    совершенное несовершеннолетним лицом, лицом, признанным недееспособным или ограниченно дееспособным;
    совершенное с нарушением требуемого порядка и формы его составления;
    составленное лицом, которое в момент совершения завещания не отдавало отчет своим действиям;
    совершенное под влиянием угрозы, насилия;
    по другим предусмотренным законом основаниям, которые могут быть применены с учетом природы и существа завещания.
     Совершенно  ясно, что если в отношении лица, составившего завещание, будут представлены доказательства, подтверждающие, что в момент его составления он был на основании решения суда до этого признан недееспособным или ограниченно дееспособным, такое завещание не приобретает юридической силы, а, следовательно, не может исполняться, если даже по этому поводу не было внесено решение о признании завещания недействительным. Между тем для признания завещания недействительным в силу того, например, что в момент его оформления гражданин не отдавал отчета своим действиям, что он совершил завещание под влиянием угрозы или насилия, что завещание было подписано другим лицом без просьбы и без ведома завещателя, в обязательном порядке требуется решение суда.
     На  основании изложенного выше материала, сделаем следующие выводы:
     В соответствии с пунктом 1 статьи 1118 Гражданского кодекса РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.
     Завещание относится к юридическим фактам, т.е. правомерным действиям, при совершении которых имеет место направленность воли лица на достижение определенных правовых последствий.
     Завещание является односторонней сделкой, т.к. совершается действием одного лица, а также является условной сделкой (пункт 1 статьи 157 ГК РФ), т.к. завещание совершается на случай смерти, которая неизбежно наступит.
     Завещание - акт распоряжения имуществом на случай смерти, который социально значим как для самого завещателя, так и для лиц, кому имущество завещано.
     Завещание может быть составлено:
    В письменной форме и удостоверено нотариусом (п.1 ст. 1124 ГК 
    РФ).

    В письменной форме и удостоверено:
     А) в случаях, предусмотренных законом, - должностными лицами органов местного самоуправления и должностными лицами консульских учреждений РФ. Завещание в этом случае удостоверяется с соблюдением правил о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.
     Несоблюдение  правил о письменной форме завещания  и его удостоверении уполномоченными на то законом лицами влечет недействительность завещания.
     Б) при наличии предусмотренных  законом сложных юридических  составов уполномоченными на то должностными лицами.
     В) в отношении денежных средств  в банках - служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете.
     3. В форме закрытого завещания.
     Это новая, неизвестная ранее форма, при которой не предоставляется  возможность другим лицам ознакомиться с содержанием завещания, включая нотариуса. Завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем.
     4. В простой письменной форме.
     Это тоже является новой формой совершения завещания - завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ), т. е. гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств, лишен возможности совершить завещание, в соответствии с правилами настоящего (Гражданского) Кодекса, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Это изложение может быть признано завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание.
     Одним из основных принципов наследственного  права является принцип свободы завещания (ст. 1119 ГК РФ). Этот принцип выражается:
     во-первых, в том, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество, т.е. по своему усмотрению гражданин может совершить завещание или вовсе не совершать его;
     во-вторых, в том, что имущество может быть завещано любым лицам, как входящим, так и не входящих в круг наследников по закону;
     в-третьих, любым образом определить доли наследников  в наследстве, т.е. завещатель может завещать только часть своего имущества, а оставшееся имущество оставить вне завещания;
     в-четвертых, может лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. Лишение права наследования может быть в двух формах:
    путем   прямого   перечисления   лиц,   которых   наследодатель лишает права наследования,
    путем умолчания о ком-либо из наследников.
     В первом случае гражданин, лишенный права  на наследство, не может претендовать не только на имущество, указанное в завещании, но и на любое иное наследственное имущество, оставшееся незавещанным и потому распределяемое по правилам наследования по закону. Во втором случае ситуация иная, на указанное в завещании имущество наследник, которого завещатель обошел молчанием, претендовать не может, а вот на имущество, не указанное в завещании, он - полноправный наследник.
     В-пятых, может включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Гражданского кодекса РФ о наследовании;
     в-шестых, в любой момент может отменить или изменить совершенное завещание.
     Итак, как мы выяснили, наследование имеет важное значение как для материальной заинтересованности граждан в осуществлении своих прав, так и с морально-этических позиций, служит стимулом к предприимчивости, труду, инициативе. Каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам, то, что принадлежало наследодателю при жизни в соответствующей части должно перейти к лица, к которым сам наследодатель мог быть, и не расположен (необходимые наследники). Проведение этих начал в жизнь призвано обеспечить интересы, как самого наследодателя, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя и т.д.) для которых смерть наследодателя влечет те или иные правовые последствия.
2. Правовое положение  субъектов и исполнителей завещания
2.1. Субъекты правоотношений  в наследовании
по  завещанию
     Наследодатель - одна из главных фигур в наследственном праве. Это лицо, после смерти, которого осуществляется правопреемство. Наследодателем может быть любой гражданин. Бели говорить о завещании, как о сделке, которая совершается действием лица, желающего распорядиться своим имуществом на случай смерти, то завещатель на момент совершения такой сделки должен быть полностью дееспособен (о чем речь пойдет в следующем разделе данной работы). Не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом. Но если лицо, составившее завещание, впоследствии будет признано недееспособным, то это обстоятельство в принципе не отражается на юридической силе завещания, которое завещатель составил, будучи дееспособным.
     Наследник - лицо, которое привлекается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследников может выступать любой субъект гражданского права.
     Статья 1116 Гражданского кодекса РФ определяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию:
    граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а 
    также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;

    юридические    лица,    существующие    на    день    открытия 
    наследства;

    Российская   Федерация,   субъекты   РФ,   городские   и   иные 
    муниципальные образования, иностранные организации и международные организации.

     Что касается наследования по завещанию, то круг наследников такой:
    физические лица,  входящие  в круг наследников по закону 
    (первой, второй, третьей и последующей очереди. Всего восемь очередей.);

    физические лица, не входящие в круг наследников по закону;
    юридические лица, только в случае, если к моменту открытия 
    наследства  они  зарегистрированы  в установленном  законом  порядке, 
    независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. 
    Если юридическое лицо прекратило свое существование в день открытия 
    наследства, то оно не может быть призвано к наследованию по завещанию, 
    т.к. в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применение к ним обычаев делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). А если юридическое лицо  не существовало на момент совершения завещания, то это не препятствует ему быть призванным к наследованию, главное, чтобы оно существовало на день открытия наследства.

    Российская Федерация;
    субъекты Российской Федерации;
    муниципальные образования;
    иностранные государства;
    международные организации.
     Однако  круг наследников законодательно ограничен.
     Так, не наследуют по закону и по завещанию  граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены    в    судебном    порядке.    Их    называют    недостойными наследниками (ст. 1117 ГК РФ). Противоправные действия могут иметь различный характер:
    уголовно наказуемый (убийство наследодателя, подделка завещания),
    административного правонарушения и нарушения норм гражданского 
    законодательства (совершение завещания под влиянием обмана, насилия, угрозы).

     Граждане  не имеют права наследовать, если упомянутые действия направлены против:
    самого наследодателя (приведение его в состояние, когда он не отдавал отчета в своих действиях и не руководил ими, его убийство);
    иных наследников (клевета на других наследников, их убийство, действия, направленные на объявление их умершими),
    осуществления   последней   воли   наследодателя,   выраженной   в завещании  (составление  фиктивного  завещания,  сокрытия  подлинного завещания,   принуждение   кого-либо   из   наследников   по   завещанию отказаться от наследства, понуждение к составлению завещания в пользу конкретного лица и т.п.).
     Для применения указанных норм необходимо, чтобы противоправные действия лица носили умышленный характер, т.е. речь идет об активном поведении виновного. Не подпадает под правила этой нормы - бездействие наследника, например, если он не сообщил другим наследникам о смерти наследодателя, а сам вступил во владение наследодателя и управление имуществом.
     В Гражданском кодексе РСФСР не имели права нас
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.