Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Множественность преступлений

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 22.08.2012. Сдан: 2012. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Глава 13. Множественность  преступлений

§ 1. Понятие множественности  преступлений. Единичное (единое) преступление

 
Проблемы, касающиеся количественной стороны преступной деятельности, стоят в числе наиболее спорных и сложных вопросов уголовно-правовой науки и правоприменительной  практики. Вместе с тем количественная сторона преступлений, следуя одному из основополагающих законов философии (переход количественных изменений  в качественные), тесно связана с качественной стороной противоправных деяний.
Пересечение этих двух наиболее важных характеристик преступления может определять степень интенсивности, характер общественной опасности совершенного противоправного деяния.
В числе проблем, рассматриваемых в рамках указанного института, не только вопросы, касающиеся единичного, продолжаемого или длящегося  преступлений, но и целый комплекс проблем, связанных с организованными  формами преступлений, социально-правовыми  особенностями преступной деятельности, рецидивом и т.д.
Институт множественности  преступлений находит конкретное воплощение в форме совокупности и рецидива преступлений, а также преступной деятельности*(146). Ответственность лица в случае наличия в его действиях элементов множественности преступлений имеет целый ряд существенных особенностей, представляющих значительный теоретический и практический интерес.
В свою очередь, от глубины  теоретических исследований зависит  решение многих спорных вопросов квалификации, дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности, что в конечном счете напрямую связано с полнотой реализации принципа социальной справедливости.
Как справедливо  отмечается авторами теоретической  модели УК, "опыт борьбы с преступностью  свидетельствует о том, что значительная часть преступлений совершается  не в первый раз. В ряде случаев  преступление складывается из совершения нескольких деяний, что влечет за собой  наступление нескольких последствий. Кроме того, одно преступное деяние может содержать признаки нескольких составов преступлений. Возникает, таким  образом, проблема множественности  преступлений, определения пределов ответственности за различные ее виды. Решение этой проблемы законом  имеет большое значение, ибо множественность  преступлений увеличивает общественную опасность содеянного как с точки зрения оценки объема причиненного вреда общественным отношениям, так и с точки зрения данных, характеризующих личность виненного"*(147).
Хотя действующее  уголовное законодательство предусматривает  ряд юридических последствий  при наличии признаков множественности  преступлений, относящихся как к  их квалификации, так и к назначению наказаний (например, ст. 17, 18, 63, 86 УК РФ), само это понятие в законе не дается, оно также не разграничивается с  продолжаемыми и длящимися преступлениями.
Авторы П.С. Дагель и Г.Г. Криволапов множественность преступлений характеризуют как случаи совершения одним лицом "двух и более преступлений либо нескольких преступлений"*(148).
Указание на совершение одним и тем же лицом двух и  более либо нескольких преступлений как на существенный признак множественности  преступных деяний является правильным и необходимым, ибо этим подчеркивается то общее, что характерно для всех случаев проявления множественности  преступлений*(149).
В то же время, как  верно отмечается другими исследователями, характеристика рассматриваемого понятия  будет неточной и неполной, если при этом ограничиться только рассмотрением  указанного признака. Дело в том, что  не каждый случай фактического совершения лицом двух и более преступных деяний охватывается уголовно-правовым понятием множественности преступлений. В частности, не охватываются этим понятием случаи совершения нового преступления лицом после погашения или снятия судимости за предшествующее преступление либо по истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности за ранее совершенное преступление, либо при наличии актов об амнистии и помиловании по какому-либо из деяний, а также когда по одному или нескольким деяниям имеются процессуальные препятствия для возбуждения уголовного дела (отсутствие жалобы потерпевшего по делам, возбуждаемым не иначе как по его жалобе, наличие неотмененного постановления или определения о прекращении уголовного дела)*(150).
Совершенно справедливое замечание, сделанное В.П. Малковым, позволяет заострить внимание на установлении как в теории, так и на практике четкого водораздела между теми случаями, когда действительно налицо проявление юридически значимых признаков множественности, и теми случаями, когда в силу ряда причин эти же признаки не порождают интенсивности или повышенной опасности преступного деяния.
В теории уголовного права признано, что множественность  преступлений является самостоятельным  институтом уголовного права, подлежащим регламентации. Вместе с тем история  развития рассматриваемого института  насчитывает не одно десятилетие. Данному  вопросу посвящались теоретические  исследования и ряда русских дореволюционных  юристов, обозначавших данный институт под термином "стечение преступлений"*(151).
Отдельные виды множественности  предусмотрены в Общей части  УК РФ и ряда стран Европы. Например, уголовное законодательство Испании (п. 8 ст. 23 УК Испании) указывает на рецидив  как на одно из обстоятельств, отягчающих ответственность*(152). А в пункте 2 ст. 1.07 Уголовного кодекса США прямо говорится о множественности преступлений*(153).
В действующем уголовном  законодательстве России множественность  преступлений, раскрываемая в гл. 3 Общей  части УК РФ, заключается в том, что лицо: а) совершает два или  более деяний, содержащих признаки одного или более деяний, ни за одно из которых оно не было осуждено; б) совершает умышленное преступление после осуждения за ранее совершенное  преступление. Таким образом, в комментируемой главе даются два вида множественности: совокупность преступлений (ст. 17) и рецидив преступлений (ст. 18). Каждый вид множественности порождает соответствующие правовые последствия.
Большинство норм Особенной  части УК РФ в числе квалифицирующих  составов также содержат элементы множественности, например в ст. 158-166 УК РФ - упоминание о повышении уголовной ответственности  при установлении фактов неоднократности.
В то же время следует  иметь в виду и то, что отдельные  случаи множественности одинаковых (тождественных) деяний не находят отражения  в правовой квалификации по соответствующим  статьям Особенной части, повышенная опасность их законом не подчеркивается, однако это не означает будто наличие ее не имеет никакого правового значения. Например, лицо осуждается за два случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью согласно ч. 1 ст. 111 УК РФ. Поэтому признак, что все совершенное не охватывается одной уголовно-правовой нормой Особенной части, не может рассматриваться в качестве существенного признака множественности преступных деяний, и его не следует указывать в определении исследуемого понятия.
В отличие от единого (единичного) преступления множественность  преступлений характеризуется следующими признаками: 1) лицо совершает одним  действием (бездействием) или несколькими  деяниями два или более преступления, подпадающих под одну и ту же статью уголовного закона (или различные  статьи), ни за одно из которых оно  не было осуждено, либо 2) совершает  любое преступление после осуждения  за предыдущее, сохраняющего уголовно-правовые последствия*(154).
При отмеченной трактовке  исследуемого понятия весьма удачно показывается, что ее образуют случаи совершения лицом не только нескольких разнородных преступлений, но и одинаковых, причем как до привлечения виновного  к уголовной ответственности, так  и после осуждения за предыдущее деяние.
К сильной стороне  данной позиции относится и то, что здесь делается попытка, причем удачная, провести пограничную линию  с единым (единичным) преступлением. Основным же "камнем преткновения" в понимании сущности рассматриваемого института было то, что рядом определений  не учитывались случаи, когда при  формальном наличии признаков множественности  с точки зрения закона для виновного  каких-либо дополнительных последствий  не наступало*(155).
Множественность преступлений может рассматриваться как в  социальном аспекте, так и в юридическом. С правовой точки зрения множественность  преступлений должна быть охарактеризована как уголовно-правовое понятие, отражающее определенные формы преступности, влекущие соответствующие правовые последствия*(156).
Совершенно очевидно, что в юридическом понимании  факт множественности отсутствует, если хотя бы по одному из двух совершенных  преступных деяний истекли сроки  давности привлечения к уголовной  ответственности, либо истекли сроки  давности исполнения обвинительного приговора, либо погашена или снята судимость, либо имеется акт амнистии или  помилования, погашающий его правовые последствия, а также имело место  освобождение от уголовной ответственности  в соответствии с законом либо имеются процессуальные препятствия к возбуждению уголовного преследования.
Исходя из выше изложенного  как наиболее предпочтительное следует взять за основу следующее определение множественности преступлений. К множественности преступлений следует отнести такие влекущие юридические последствия случаи, когда лицо совершает одновременно или последовательно несколько преступлений до привлечения к уголовной ответственности либо вновь совершает преступление после осуждения за предыдущее, если при этом хотя бы по двум из учиненных преступных деяний не погашены (не сняты, не истекли) уголовно-правовые последствия, а также не имеется процессуальных препятствий к возбуждению уголовного дела*(157).
Анализируя проблемы множественности, нельзя не отметить, что любая такая преступная деятельность содержит элементы единого (единичного) преступления. В связи с указанным становится очевидным, что с целью правильного ограничения случаев множественности преступных деяний от его антипода - единичного преступления - необходимо проанализировать социально-правовую сущность единого преступления.
Ядром большинства  преступных деяний является система  или совокупность действий человека (порой весьма сложных), существенно  отличающихся по внешним данным одно от другого. В то же время по своим  объективным признакам такие  действия могут совпадать с признаками различных составов преступлений. Именно этим объясняется то, что многие преступные деяния включают в качестве составных элементов такие противоправные общественно опасные действия, которые  при правовой оценке их изолированно и без учета субъективной направленности можно было бы рассматривать как  самостоятельные преступные деяния, предусмотренные различными статьями УК РФ. Однако в структуре соответствующего преступного деяния эти действия не имеют самостоятельного правового  значения, не подлежат отдельной правовой оценке, а поглощаются в рамках состава данного преступления*(158).
По своим объективным  признакам единое преступление характеризуется  весьма различно, что, в свою очередь, обусловлено его разграничением по видам. Вместе с тем наиболее типичные случаи характеризуются достаточно просто: единичное действие, повлекшее  единичное последствие. В теории уголовного права такие деяния именуются  как простые преступления*(159).
На практике в  большинстве случаев так и  происходит, но бывает, (хотя и значительно  реже) когда, например, одно действие влечет уже два негативных последствия  и более. При условии единой формы  вины такие действия и наступившие  вредные последствия также относятся  к единому преступлению, хотя по своим внешним признакам они  и имеют большое сходство с  отдельными разновидностями множественности  преступных деяний.
В юридической литературе такие деяния относятся к сложным  единым преступлениям и, как правило, делятся на три вида: составные, длящиеся и продолжаемые преступления*(160).
Под составными подразумеваются  такие преступления, которые состоят  из двух и более преступных деяний, каждое из которых, если рассматривать  их изолированно, представляет собой  самостоятельное простое преступление.
Как справедливо  отмечается А.М. Яковлевым, в ряде случаев  законодатель объединяет в один состав деяния уже определенные в других статьях УК РФ в качестве самостоятельных  преступления. К числу составных  единых преступлений относится, например, разбой, складывающийся из насилия  над личностью и завладения чужим  имуществом*(161).
Таким образом, составные  преступления являются, про существу, специальным случаем, учитываемой нормой закона совокупности преступлений. Иными словами, для составного преступления характерно соединение в законодательном порядке в единое преступление ряда разнородных действий, приводящих к ряду разнородных последствий опять-таки в рамках единой формы вины.
К числу сложных  составных преступлений, очевидно, следует отнести и такие деяния, в основе которых лежат альтернативные действия. К ним, например, относится  приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Особенность  альтернативных (составных преступных) деяний заключается в том, что осуществление каждого из указанных в диспозиции уголовно-правовой нормы действий уже само по себе является достаточным для признания преступления совершенным. В то же время лицо не совершает нового преступления, если оно последовательно осуществляет все названные в диспозиции статьи УК РФ действия, например сначала приобретает, а затем это же имущество по истечению определенного времени сбывает.
Согласно УК РФ к  числу сложных относятся также  так называемые длящиеся преступления, особенность которых заключается  в том, что они совершаются  непрерывно в течение более или  менее длительного периода. К  таким преступлениям следует  отнести, например, уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194); невозвращение  на территорию Российской Федерации  предметов художественного, исторического  и археологического достояния народов  РФ и зарубежных стран (ст. 190); злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177) и т.д.
И, наконец, к третьей  разновидности единых сложных преступлений относится продолжаемое преступление. Своеобразие продолжаемых преступлений проявляется в том, что такие  деяния складываются из ряда тождественных  преступных действий, направленных к  общей цели и составляющих в совокупности единое преступление. Отличительной  особенностью таких деяний является то, что они совершаются не непрерывно, а возобновляемыми во времени  действиями, каждое из которых не носит  характер самостоятельного преступления, а представляет собой звено, этап продолжения, осуществления одного и того же преступного деяния. Отдельные  акты продолжаемого преступления, коль они не носят характера самостоятельного преступления, не получают самостоятельной  квалификации, а в совокупности рассматриваются  как единичное преступление*(162).
Подводя некоторые  итоги, следует отметить, что в  противоправных деяниях, относящихся  к единым, в обязательном порядке присутствует субъективный критерий такого единства. Этим критерием является наличие единой формой вины, по сути, объединяющей однородные действия и последствия. Иными словами, для признания преступления единым (единичным) важно, чтобы такое преступление было совершено в рамках какой-либо одной формы вины (умысел или неосторожность), ибо в противном случае это будет уже не единое преступление, а совокупность таковых. Нельзя также не отметить и то, что в структуре соответствующего преступления определенная совокупность совершаемых действий не имеет самостоятельного правового значения, не подлежит отдельной правовой оценке и, как следствие отмеченного, поглощается в рамках состава данного преступления.

§ 2. Совокупность преступлений

 
По действующему уголовному законодательству совокупность преступлений имеет законодательные  основы (ст. 17 УК РФ). По смыслу отмеченной дефиниции данная разновидность  множественности определяется как  совершение двух или более разных преступлений, содержащих признаки соответственно разных составов, предусмотренных разными  статьями или частями статей УК РФ, ни по одной из которых субъект  не был осужден.
Как следует из приведенного определения, виновный при наличии  признаков совокупности преступлений несет уголовную ответственность  за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части  статьи в отдельности.
Наличие в уголовном  праве понятия совокупности преступлений объясняется тем, что законодатель не может предвидеть те или иные комбинации повторения преступлений и, следовательно, не может определить степень их общественной опасности, а значит, не всегда способен определить вид и пределы уголовного наказания  за ту или иную комбинацию множества  преступных деяний. Очевидно, этим объясняется  то, что по российскому уголовному законодательству наказание по совокупности преступлений определяется с учетом наказаний, назначенных за каждое отдельное  преступление, входящее в эту совокупность.
Своеобразием данной разновидности множественности  преступлений является то, что субъект  совершения преступления может реализовать  свой умысел на совершение совокупности преступлений как в рамках одного действия (бездействия), так и в  результате ряда таких действий. Главное, что объединяет оба этих случая, это то, что и в первом и во втором случае имеет место совершение двух и более разных преступлений.
В специальной юридической  литературе принято называть такие  формы совокупности преступлений реальной и идеальной совокупностью.
Хотя законодатель прямо не называет эти разновидности  совокупности преступлений, однако говорит, что совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных  двумя и более статьями (ч. 2 ст. 17 УК РФ). Другими словами, нынешний составитель УК, как это было до принятия Основ уголовного законодательства 1958 г., вновь возвращается к дифференциации совокупности преступлений на реальную и идеальную*(163).
Под реальной совокупностью  преступлений понимаются случаи, когда  лицо различными самостоятельными действиями совершает два преступления или  более, предусмотренные различными статьями Уголовного кодекса, ни за одно из которых оно не было осуждено.
Обязательным признаком  реальной совокупности, как и других видов множественности, является наличность совершения лицом двух преступных деяний или более. Однако для этого вида совокупности характерно совершение преступлений чаще всего разновременно. Как показывают исследования ряда авторов, реальная совокупность является более распространенной, чем  идеальная.
Для рассматриваемого вида совокупности преступлений характерно и то, что в данном случае преступления совершаются различными по замыслу  и исполнению действиями и поэтому  могут и должны рассматриваться  как форма повторения преступлений. В то же время признак разновременности совершения преступных деяний иногда может быть выражен нечетко. Иными  словами, преступные деяния, входящие в эту совокупность, хотя и могут  совпадать по времени, но при этом одно из преступлений обязательно должно быть начато раньше другого. Например, некто М. без надлежащего на то разрешения носил при себе "нунчаки", относящиеся к холодному оружию*(164). Распивая спиртные напитки в компании с Б., из-за возникшего спора М. с помощью этого оружия умышленно причинил последнему вред здоровью средней тяжести.
Как можно заметить, хотя здесь и имеет место совпадение во времени обоих противоправных деяний, налицо реальная совокупность преступлений, предусмотренных ст. 112 и 222 УК РФ.
В то же время, если совокупность, образованная преступлениями, предусмотренными различными статьями, как правило, не вызывает сомнений, то квалификация преступлений, предусмотренных разными частями  статей УК РФ, в теории и на практике в свое время вызывала бурные дискуссии. Например, против квалификации содеянного по совокупности различных частей одной  и той же статьи УК РФ высказывались  И.С. Тишкевич и Л.Ф. Зелинский. В обоснование своих возражений указанные авторы отмечали, что квалификация по совокупности преступлений, затрагивающих различные части одной и той же статьи, якобы неизбежно приводит к двойной квалификации содеянного что, в свою очередь, неизбежно ведет к неоправданному завышению размера наказания назначаемого судом*(165).
Другие авторы, напротив, высказывались о необходимости  относить к совокупности преступлений деяния, предусмотренные разными  частями одной статьи. По их мнению, даже если виновный в разное время  совершает, хотя и однородные преступные деяния, но отличающиеся существенными  признаками, все равно ни одна из частей соответствующей статьи УК РФ не может охватить содеянного в целом. Квалификация содеянного в таких случаях по статье, даже предусматривающей ответственность за более тяжкий случай данного преступления, не отражает факт совершения лицом преступного деяния несколько раз и при различных обстоятельствах.
По мнению Ф.С. Бражника, причина отмеченного разногласия  кроется в недоучете того, что  основанием уголовной ответственности  является не совершение преступления, как устанавливала ст. 3 УК РСФСР  1960 г., а состав преступления. Одно преступление, поясняет автор, имеет чаще всего несколько составов, а каждый состав вписывается в диспозицию уголовно-правовой нормы с собственной санкцией. Например, ст. 105 УК РФ предусматривает одно преступление - убийство и два состава: простой (ч. 1) и квалифицированный (ч. 2). Если субъект сначала выполнил простой состав убийства, например убийство из ревности, а затем убил свидетеля с целью скрыть первое убийство, он выполнил два состава преступления, которые предусмотрены соответственно двумя частями ст. 105 УК РФ. Налицо совокупность простого (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и квалифицированного (п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ) составов убийства. Ныне действующий УК РФ решает вопрос однозначно: совокупность там, где выполнены два разных преступления, в том числе предусмотренных разными частями статьи*(166).
Определенные вопросы  вызывает и квалификация по признакам  реальной совокупности преступлений, состоящих из разных комбинаций оконченных и неоконченных деликтов. Например, из оконченного преступления и приготовления либо состоящих только из неоконченных деликтов. То же относится и к случаям совершения преступлений в группе с различным распределением ролей.
Определенным итогом в обобщении теоретических исследований и накопленного практического опыта  по отмеченному вопросу стало  Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1981 г. "О практике назначения наказания при совершении нескольких преступлений и по нескольким приговорам". Было разъяснено, что предусмотренные законом правила назначения наказания по совокупности преступлений применяются "также в случаях совершения лицом однородных действий, из которых одни квалифицируются как оконченное преступление, а другие - как приготовление, покушение или соучастие в преступлении"*(167).
Таким образом, содеянное  надлежит квалифицировать по правилам реальной совокупности, если компонентами данного института являются неоконченные преступления либо преступления, совершенные в соучастии. В то же время, видимо, не следует забывать, что уголовная ответственность наступает только за приготовление к тяжкому преступлению (ч. 2 ст. 30 УК РФ).
Резюмируя сказанное, можно заключить, что реальная совокупность преступлений, являясь формой множественности  преступлений, отличается тем, что в  нее могут входить различные  сочетания преступлений, которые  не выделены законодателем в рецидив  преступлений.
Другой разновидностью совокупности преступлений, где отчетливо  проявляются признаки двух и более  преступных деяний, но совершаемых  одним действием (бездействием), в  теории и практике именуются совокупностью  идеальной.
Как показывает ретроспективное  изучение данного вопроса, указания на идеальную совокупность содержались  еще в УК РСФСР 1922 г. (ст. 29, 30), а также в ст. 33 Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г.*(168)
Нынешнее устоявшееся  представление о юридической  природе идеальной совокупности преступлений также является результатом  длительных дискуссий и эмпирических изысканий ряда исследователей. Иллюстрацией к спектру самых различных мнений можно представить, например, позицию Н.Ф. Кузнецовой, которая считала, что совокупность будет идеальной, если "одним действием субъект причиняет два различных ущерба соответственно различным объектам"*(169). Однако такие аргументы справедливо оспаривались другими учеными, так как ущерб в результате одного действия может одновременно причиняться различным объектам и при этом охватываться всего одной уголовно-правовой нормой. Соответственно идеальная совокупность в таких случаях не образуется.
О юридической природе  идеальной совокупности в юридической  литературе можно встретить и  другие ставшие достоянием истории  точки зрения. Например, Н.Ф. Яшинова, писала, что при идеальной совокупности имеет место одно преступление, которое содержит признаки различных составов преступлений, а назначение института идеальной совокупности состоит в том, чтобы восполнить пробел законодателя, не сумевшего предусмотреть в уголовно-правовых нормах всех возможных сочетаний при совершении различных посягательств*(170).
Другие авторы предлагали считать идеальной совокупностью  такие случаи, при которых имеет  место лишь одно преступление, но которое  мысленно можно расчленить на несколько  преступных деяний*(171).
Сегодня можно констатировать, что победила в конечном счете позиция тех авторов, которые считали, что для совокупности характерно то, что ни одна из норм не охватывает содеянного полностью. Деяние может получить правильную правовую оценку только путем применения обеих (или нескольких) норм Особенной части, вместе взятых
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.