Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Имущественные отношения по римскому праву

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 05.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 9. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
 
 
 
 
 
 
                                                      КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по предмету «История государства и право» 

     на  тему: «Имущественные отношения по римскому праву» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Имущественные  права на чужие вещи: понятие  и виды 

2 Залоговое право 

3 Обязательство 

4 Обязательства из договоров 

5 Право наследования    

6 Имущественные  отношения супругов 

Заключение 

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Введение 

     Термином  «римское право» обозначается право  античного Рима, право Римского государства  рабовладельческой формации. История  развития этого государства и  всей системы римского права в  целом изучается в составе  курса истории государства и  права зарубежных стран. Когда-то римское  право называли «писанным разумом» – и это было сделано неслучайно. Римское право, как известно, было двуедино: во-первых, это право рабовладельческого типа. Это проявление можно найти в нормах, которые могли разрешать кредитору убить своего должника. Но такое«жестокое» римское право ушло вместе с гибелью Рима. Но с другой стороны, античный шедевр – это идеально разработанное, абстрактное право для регулирования общественных отношений, основанных на частной собственности.
     Во  втором качестве памятник, созданный  гениальными юристами, не погиб– он торжественно шествует по всему миру. Сначала он возник, как право одного города, затем начинает регулировать гражданские отношения по всему  античному миру. Но громадное достижение античной юриспруденции не нашло  и здесь своего конца, поскольку  в Средние века римское право  «завоевывает» почти всю Европу.
     Такие заслуги гениального памятника  неслучайны: римское право лежит  в основах многих гражданских  систем современного общества.  Термином «гражданское право» в современных  системах права обозначают в основном ту область права, которая регулирует имущественные отношения в данном обществе.
     В латинском языке слову «гражданский» соответствует слово civilis. Однако iuscivile в римском праве по своему содержанию не соответствует современному термину «гражданское право».Iuscivile в римском праве имеет различное значение. Этим термином обозначается прежде всего исконное национальное древнеримское право, распространяющее свое действие исключительно на римских граждан – квиритов; поэтому оно и именуется также квиритским правом. В этом смысле iuscivile противопоставляется «праву народов» (lusgentium), действие которого распространялось навсе римское население (включая так называемых перегринов). Поскольку iusgentium регулировало имущественные отношения, возникающие и между перегринами, и между римскими гражданами, и между теми и другими, оно представляло собой разновидность римского гражданского права. Надо заметить, что тем же термином iusgentium римские юристы обозначали и представлявшуюся им более широкой философскую категорию –право общее для всех народов полагая, что сюда входят правила, подсказываемые самой природой человека, они употребляли для обозначения этой категории также выражение iusnaturale, естественное право.
     Таким образом, гражданскому праву Риме более  или менее соответствовала совокупность всех трех названных систем – цивильного права, права народов и права преторского. В качестве единого термина для всей этой совокупности наиболее подходящим является  iusprivatum, частное право.
     Основные  институты римского гражданского (частного) права следующие: право собственности; другие, более ограниченные, права  на вещи; договоры и иные обязательства;семейные правоотношения; наследование. К римскому гражданскому (частному) праву относятся  и вопросы защиты частных прав, в особенности учение об исках (имевших  в римском праве исключительно  важное значение).
     Цель  данной работы подробно рассмотреть  имущественные отношения в римском  праве. 

     1 Имущественные права на чужие вещи: понятие и виды 

     Имущественные права на чужие вещи имели место, когда право собственности на вещь принадлежало другому лицу и  несобственник имел ряд прав в  отношении данной вещи.
     Это были права на вещи, принадлежащие  лицам, не являющимся собственниками этих вещей. Лицо, имеющее право на чужую  вещь, не могло иметь таких обширных правомочий, как собственник, поэтому  права на чужие вещи называли ограниченными  вещными правами.
     Виды  прав на чужие вещи.
     1)Сервитут – вещное право пользования чужой вещью.
     Виды  сервитутов:
     а) предиальные (от слова preadium – имение), или земельные. Их назначение – восполнить недостающие участку блага и свойства. Устанавливаются на земельный участок. Обязательное условие – существование двух участков: господствующего и служащего. По общему правилу господствующий и служащий земельные участки должны быть соседними, но в позднейшем праве достаточно того, чтобы фактически пользование одним участком происходило в интересах другого.
     Виды  предиальных сервитутов:
     – городские – устанавливаемые  в пользу застроенных участков. Виды: положительные – право пользования  служащим строением в качестве подпоры  для господствующего (право опереть  балку о стену соседа или вделать  ее в стенку соседа, право возводить  коптильню рядом с двором соседа, отвод дождевой воды на крышу или  двор соседа); отрицательные – имевшие  своей целью не допустить изменений  в служащем участке, которые сделали  бы пользование господствующим участком менее удобным или менее приятным;
     – сельские – устанавливаемые в  пользу полевых, незастроенных участков. Виды: дорожные (iter – право переходить и проезжать через соседний участок; via – право провозить тяжести; actus – право прогонять скот и  проезжать); водные (aquaeductus – право  провести воду с соседнего участка; aquaehaustus – право черпать воду на соседнем участке); пастбищные сервитуты;
     б) личные – принадлежащие определенным лицам персонально:
     – узуфрукт – право пользования  чужой вещью и получения от нее плодов с сохранением в  целостности сущности вещи. Может  быть пожизненным или на определенный срок. Он не передается по наследству, не отчуждается, допускается сдача  внаем, но после смерти держателя  сервитута право нанимателя прекращается. Узуфруктуалей обязан пользоваться вещью в соответствии с ее хозяйственным  назначением, принимать меры к сохранению вещи;
     – узус – право пользования вещью  без права пользования ее плодами. Разрешалось использовать столько  плодов, сколько необходимо пользователю для удовлетворения своих личных потребностей;
     – habitatio – право пожизненного проживания в чужом доме или его части;
     – право пользования рабочей силой  раба или животного [1, c.186].
     Способы установления сервитута:по воле собственника служащей вещи как односторонним  актом воли, так и по договору;по суду;по закону;по давности.
     Сервитут  утрачивается:
     – с гибелью вещи, которая служит ее предметом. К физической гибели приравнивается юридическая. В случае разделения земельного участка на части предиальный  сервитут связывается с каждой частью, т. е. если разделен господствующий участок, то для каждого вновь образованного  участка приобретается самостоятельный  сервитут. Если разделен служащий участок, то сервитут обременяет каждый из образованных участков;
     – со смертью субъекта (только личные сервитуты);
     – если сервитут соединяется с правом собственности;
     – вследствие отказа от него;
     – в случае неосуществления в течение 10 и 20 лет.
     Сервитутное право защищается абсолютным иском (actioconfessoria), противоположным собственническому  негаторному иску.
     2) Эмфитевзис и суперфиций. Эмфитевзис и суперфиций относились к числу прав на чужие вещи и представляли собой вещные, отчуждаемые, передаваемые по наследству права долгосрочного пользования чужой землей. Оба эти права сходны с сервитутами в том отношении, что как сервитуты, так и суперфиций и эмфитевсис являлись правами пользования чужой вещью. Однако отличительным критерием суперфиция и эмфитевсиса от сервитутов служила широта содержания и долгосрочность их действия.
     Эмфитевзис (emphyteusis) (от слова «насаждать») –  долгосрочная наследственная аренда земельного участка, право пользования чужой  сельскохозяйственной землей для ее обработки. Этот институт развился в  период империи как форма использования  пустующих земель. От предиального сервитута эмфитевзис отличался  широтой содержания, от личного –  наследственным характером.
     Эмфитевта обязан платить оброк (vectigal, canon) без  сбавки при случайном ухудшении  объекта или недороде и подати, содержать участок в надлежащем состоянии. Он имел право на владельческую  защиту и петиторные иски (actiovectigalis), приобретать плоды с момента  их отделения (separatio), отчуждать и  закладывать вещь с доведением этого  до сведения собственника, который  имел право преимущественной покупки  или получения 2 % от продажной цены или от стоимости эмфитевзиса.
     Эмфитевзис  устанавливался путем договора аренды на 100 и более лет (аренда на срок до 99 лет не создавала на дальнейшее ограничений правам номинального собственника) легата и давности. Прекращался при  несоблюдении обязанностей эмфитевтой (нанесение большого ущерба, неуплата 3 года оброка или налогов), причем последующее  исполнение не могло предотвратить  выселения, при отказе и при погасительной  давности. Собственник имел actioemphyteuticaria (иск в защиту собственника земли) [5, c.97].
     Суперфиций (superficies) – наследственное и отчуждаемое  право пользования чужой городской  землей для возведения на ней строения, право бессрочного пользования  земельным участком, на котором была произведена застройка, либо по договору с собственником, либо если собственник  не оспорил в свое время неправомерности  застройки его участка. По существу это был городской вариант  эмфитевзиса, поскольку обязанность  использования участка под сельскохозяйственную обработку предполагалась только для  сельской местности.
     Суперфициарийобязан уплачивать собственнику земли solarium (плату  за землю) с ответственностью за предшественников и подати. Он имел право закладывать  вещь и обременять ее сервитутами, не нарушая интересов собственника земли, а отчуждать – с согласия собственника. При прекращении суперфиция сохранялось право собственности  на строительные материалы, строение же поступало в пользу собственника земли. Суперфиций охранялся владельческими интердиктами и петиторными исками (utilesreivindicatio). Если суперфиций принадлежал  нескольким лицам, они были уполномочены на иск, аналогичный иску о разделе  общей собственности.
     Суперфиций  устанавливался договором, легатом  и давностью. Для передачи суперфиция требовалась традиция.Суперфиций прекращался  путем истечения срока, невзноса платы, отказа, слияния и погасительной  давности. Уничтоженные строения не прекращали суперфиция.
     Таким образом, имущественные права на чужие вещи имели место, когда  право собственности на вещь принадлежало другому лицу и несобственник  имел ряд прав в отношении данной вещи.Это были права на вещи, принадлежащие  лицам, не являющимся собственниками этих вещей. Лицо, имеющее право на чужую  вещь, не могло иметь таких обширных правомочий, как собственник, поэтому  права на чужие вещи называли ограниченными  вещными правами.Виды прав на чужие  вещи: сервитут;  узуфрукт; квазиуфрукт;  право пользования (usus); суперфиций; эмфитевзис; залог. 

     2 Залоговое право 

     Залог – специфическое вещное право, передаваемое должником кредитору в отношении  своих вещей, связанное с обеспечением обязательств, заключаемых собственником  вещи или от его имени под гарантию стоимости вещи, посторонней данному  обязательству.Залог устанавливался договором, легатом или законом: по требованиям фиска, вознаграждения опекуну – ко всему имуществу  должника; арендодателя имения – на плоды.Для установления залогового права не требовалось обязательной формы, что порождало неуверенность  деловых отношений, так как лицо, желающее обеспечить свое право требованием  залога, не могло проверить наличие  или отсутствие предыдущих залогов  на данную вещь.
     Формы залога:
     1) заклад – залог, который сопровождался  передачей вещи. Между сторонами,  помимо залоговых отношений, возникали  договорные отношения, которые  имели характер реального контракта.  Виды заклада:фидуция (в древнейшее  время) – заключалась в том,  что должник посредством манципации  отчуждал вещь в собственность  кредитора, но с условием, что  в случае исполнения обязательства  кредитор обязан будет вернуть  вещь в собственность должника. Фидуция была невыгодна для  должника, поскольку кредитор становился  собственником вещи, которая передавалась  ему в залог, и поэтому мог  распоряжаться ею;пигнус (pignus) –  право пользования арендно или  прекарно, вещь передавалась не  в собственность, а только во  владение кредитора, и должник  был вправе истребовать ее  назад. В случае неисполнения  должником своего обязательства  заложенная вещь подлежала возврату;
     2) ипотека (наиболее развитая и  прогрессивная форма залога в  Древнем Риме) – предмет залога  не передавался кредитору ни  в собственность, ни во владение, должник мог свободно пользоваться  заложенным имуществом, что позволяло  должнику быстрее исполнить обязательство  перед кредитором. Ипотеке подлежали  недвижимые вещи. Допускалась генеральная  ипотека на все настоящее и  будущее имущество. По ней был  важен договор, а не традиция. В случае неисполнения должником  своего обязательства предмет  ипотеки не поступал в собственность  кредитора, а подлежал обязательной  продаже с торгов. Если вырученной  суммы оказывалось недостаточно  для удовлетворения требований  залогодержателя-кредитора, он мог  предъявить к должнику обязательственный  иск на недостающую сумму. В  целях обеспечения интересов  кредитора в эпоху абсолютной  монархии было установлено, что  ипотека, составленная письменно  и в присутствии свидетелей, имеет  предпочтение перед негласно  установленной ипотекой;
     3) последующий залог (или перезалог) (pignuspignoris) имел место в том случае, когда вещь стоила дороже, чем  было занято у кредитора, то  кредитор имел право еще раз  перезаложить вещь. На практике  имела место очередь кредиторов;
     4) залог обязательств – способ  гарантии других обязательств (например, получение нового займа гарантировалось  передачей в залог долговой  расписки от другого должника);
     5) залог сервитутов.
     Залог защищался ипотечным иском и  посессорными (владельческими) интердиктами.
     Залог прекращался в случае:
     – гибели вещи;
     – исполнения обязательства;
     – слияния в одном лице собственника и залогодержателя.
     Таким образом, залог – специфическое  вещное право, передаваемое должником  кредитору в отношении своих  вещей, связанное с обеспечением обязательств, заключаемых собственником  вещи или от его имени под гарантию стоимости вещи, посторонней данному  обязательству.
     Залог устанавливался договором, легатом  или законом: по требованиям фиска, вознаграждения опекуну – ко всему  имуществу должника; арендодателя имения – на плоды.
     Формы залога: заклад; ипотека;  последующий  залог (или перезалог;  залог обязательств; залог сервитутов.
     Залог прекращался в случае: гибели вещи; исполнения обязательства; слияния  в одном лице собственника и залогодержателя. 

     3Обязательство 

     В источниках римского права обязательство obligatio, определяется следующим образом:
     (1) «Обязательство представляет собой  правовые оковы, в силу которых  мы принуждаемся что-нибудь исполнить  согласно законам нашего государства» (1.3.13. рг.).
     (2) «Сущность обязательства состоит  не в том, чтобы сделать нашим  какой-нибудь телесный предмет  или какой-нибудь сервитут, но  чтобы связать перед нами другого  в том отношении, чтобы он  нам что-нибудь дал, сделал  или предоставил» (Павел, D.44.7.3).
     В обязательстве заключается, с одной  стороны, «право требовать», с другой стороны, соответствующая этому  праву «обязанность исполнить требование», или «долг» [4, с.95].
     Стороны обязательства:
     – кредитор (creditor) – лицо, имеющее право  требовать. Кредитор может быть единым физическим или юридическим лицом. Кредиторов может быть несколько;
     – должник (debitor) – лицо, обязанное  исполнить требование. Главная характеристика должника – истребование против его  воли. Должников может быть несколько [8, c.106].
     Содержание  обязательства предполагает обязанность  должника совершить действие, направленное на достижение цели обязательства и  право кредитора требовать совершения этого действия (поведения должника).
     Предмет обязательства – то, что должно быть предоставлено в силу обязательства. Предметом может быть индивидуально  определенная вещь и вещь, определенная родовыми признаками, в соответствии с чем определяется риск и прекращение  обязательств.
     Обязательство предполагает исполнение имущественного характера, хотя по своей юридической  природе обязательство есть вещь бестелесная, оно направлено к удовлетворению потребности в материальных вещах  – предметах или услугах; не может  считаться обязательством требование в отношении вещей бестелесных, не предполагающих материальной реализации или вообще неопределенных.
     Способы замены лиц в обязательстве:
     1) переход обязательства по наследству;
     Вместе  с наследством переходили права  и обязанности умершего. Еще Законы XII Таблиц содержали положения о  разделении между несколькими наследниками права требования долгов пропорционально  полученным ими долям;
     2) цессия – прямая уступка права  требования. Замена в обязательстве  должника или кредитора при  их жизни другими лицами в  древнереспубликанском Риме не  допускалась, но позже стали  применять новацию, или обновление  обязательства (с общего согласия  кредитора, должника и третьего  лица, которому кредитор хотел  передать свое право требования, это третье лицо заключало  с должником вместо старого  такой же договор). Должник должен  быть согласен и требовалось  его присутствие. Цессия –  сделка абстрактная. Передача  главного обязательства передает  и придаточные. Цессия производится  по самым различным основаниям, и ее действительность не зависит  от основания, по которому цессия  совершена. Не допускалась:цессия  прав, связанная с личностью кредитора  (иски о личной обиде);цессия  в пользу более влиятельных  лиц;
     3) перевод долга. Так как личность  кредитора не имеет существенного  значения для должника, то при  цессии права требования должника  ставят в известность, но согласия  его не спрашивают. Но личность  должника всегда имеет значение  для кредитора, так как, вступая  в обязательство, кредитор доверяет  данному должнику, полагается на  его исполнительство и платежеспособность, а новое лицо, которое придет  на смену должнику, может оказаться  не внушающим кредитору доверия.  Поэтому замена одного должника  другим (перевод долга) возможна  только с согласия кредитора.  Осуществляется перевод долга  в форме новации, т. е. путем  заключения кредитором и новым  должником нового договора, имеющего  целью прекращение обязательства  между данным кредитором и  первоначальным должником.
     В простом случае обязательственного отношения участвовали один кредитор (creditor – reusstipulandi) и один должник (debitor – reuspromittendi). Но были обязательственные  отношения с несколькими должниками, с несколькими кредиторами.Солидарная ответственность (от лат. insolidum – «целиком») наступала, если желали возложить ответственность  на каждого из должников во всем объеме или предоставить право требования каждому из кредиторов во всем объеме. Это должно было быть положительно оговорено в сделке (договоре, завещании) [6, c.153].
     Надлежащее  исполнение означало исполнение обязательства:
     – должником или от его имени;
     – надлежащему лицу, т. е. кредитору  или указанному им лицу;
     – соответствующее содержанию обязательства. Например, заемщик по договору займа  обязан был вернуть заимодавцу именно деньги, а не просто равноценное  имущество. Последнее возможно лишь с согласия заимодавца;
     – в надлежащем месте – по соглашению сторон либо по тому месту, где мог  быть предъявлен иск, которое определялось местом жительства исполнителя или  принадлежностью к какой-либо общине;
     – с соблюдением формы или процедуры  исполнения обязательства. Если обязательство  возникало вследствие манципации или  процедуры nexum, то и исполнение должно было происходить в тех же формах. Погашение обязательств могло быть признано и с исполнением в  виде неформального платежа (solutio), но должны были предоставляться юридические  гарантии исполнения. Для обязательств, заключенных в письменной форме, исполнение обязательно должно сопровождаться письменной же распиской о получении  платежа; для обязательств, заключенных  в другой форме (устной), можно было прибегнуть к расписке, но можно  было представить 5 свидетелей исполнения;
     – в срок, определенный обязательством [6, c.154].
     Неисполнение  обязательства имело характер просрочки.
     Ответственность по обязательствам в римском праве  была двоякой:личной – отдача себя в зависимость ввиду имущественных выгод и материально-имущественной.
     Способы обеспечения обязательств:
     1) задаток (arra) – денежная сумма  или иная ценность, передаваемая  одной стороной другой в момент  заключения договора: «То, что  дается в виде задатка, является  доказательством заключенного договора  купли-продажи». В классическую эпоху  задаток имел целью подтвердить,  подкрепить факт заключения договора (arracomfirmatoria). Наиболее широко задаток  применялся при купле-продаже  и при найме. Задаток мог  иметь значение внешнего подтверждения  факта заключения договора, но  мог носить и штрафной характер. Если договор нарушался лицом,  давшим задаток, он оставался  у получившего его. Если в  нарушении договора виновен получивший  задаток, то он обязан был  вернуть двойную сумму задатка;
     2) неустойка (stipulatiopoenae) – дополнительное  обязательство, присоединяемое к  главному, возлагающее на должника  обязанность уплатить определенную  денежную сумму или иную ценность  в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения основного  обязательства. Нежелательность  уплаты неустойки должна служить  для должника стимулом к исправному  исполнению обязательства. Если  неустойка назначена на случай  неисполнения главного обязательства,  то кредитору предоставляется  право требовать или исполнения  предмета обязательства, или неустойки.  Если же неустойка назначена  для обеспечения своевременности  и надлежащего качества исполнения, то кредитор мог требовать  и неустойку, и исполнение основного  обязательства;
     3) поручительство – договор, которым  устанавливается добавочная (акцессорная)  ответственность третьего лица (поручителя) за исполнение должником данного  обязательства. Поручительство осуществлялось  путем стипуляции;
     4) залог – реальное обеспечение  обязательства. В основании залога  лежит ответственность должника  по обязательству; эта ответственность  (obligatio) скрепляется вещным обеспечением, «ответственностью вещи» – resobligata. «Залог совершается путем соглашения, когда кто-либо договаривается, чтобы  его вещь была связана залогом  в обеспечение какого-либо обязательства». Залоговое право служит источником  удовлетворения требований кредитора  независимо от того, продолжает  ли эта вещь оставаться в  имуществе должника или отчуждена  им, а также вне зависимости  от общего имущественного положения  должника, степени его задолженности  и т. д. 
     Способы прекращения обязательств:
     – смерть лиц, участвовавших в обязательстве, как физическая, так и юридическая; если обязательство носило личный характер, то этим оно прекращалось безусловно, если имущественный – то прекращалось, если обязанности кредитора и  должника не переходили но наследству;
     – добровольное соглашение кредитора  и должника об отсутствии в дальнейшем между ними взаимных нрав и обязанностей (contractusconsensus). Могло быть достигнуто строго теми же лицами, что заключили  обязательство, если оно не было уступлено  в порядке цессии: нельзя было согласиться  о прекращении обязательств в  пользу третьих лиц;
     – прощение со стороны кредитора, который  тем самым отказывался от предполагаемых требований;
     – давность невостребования исполнения, которая не была долее общей исковой  давности, отсчитываемой с момента, предусмотренного в обязательстве;
     – исполнение (или платеж). Специальное  требование римского классического  права к исполнению обязательств – соблюдение формы, или процедуры. Если обязательство возникало вследствие манципации, то и исполнение должно было происходить в тех же формах: 5 свидетелей, весовщик, произнесение торжественных  слов и т. п. Если обязательство возникало  вследствие nexum (под условием самозаклада), то и исполнение должно было сопровождаться той же символической процедурой и как бы снимать с должника все ранее предполагавшиеся следствия;
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.