На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Наследство по закону

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 20.10.2012. Сдан: 2011. Страниц: 19. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Министерство  образования Московской области 

Московский  государственный областной университет 

Факультет Юридический
Кафедра Гражданско-правовых дисциплин
Специальность Юриспруденция
Специализация Гражданско-правовая 

                       Допустить к защите
                          Заведующий кафедрой 

                                            _______________ (______________)
                                      (подпись, Ф.И.О.)
                                                               «___»__________ 2011 г. 
         

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ДИПЛОМНАЯ) РАБОТА 
 

Студента  Деяновой Анастасии Сергеевны
(фамилия,  имя, отчество) 

На тему: «Наследование по закону» 

Руководитель  работы: _______________________________________________
(уч. степень, звание, фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________
(подпись, дата) 
 
 
 

Дипломник _________________
                                (Подпись) 

«___»_________________ 2011 г. 
 
 
 

Москва 2011 г.
Содержание 

Введение…………………………………………………………………………..3
Глава 1. Наследование по закону. Общая характеристика………………….....6
      Понятие наследства………………………………………………………..…6
      Способы принятия наследства……………………………………………..12
      Срок принятия наследства по закону. Принятие наследства по закону по истечении установленного срока…………………………………………....25
Глава 2. Отдельные аспекты наследования по закону………………………...31
2.1 Основные  положения наследования по закону……………………………31
2.2 Очередность  наследования по закону……………………………………...37
2.3 Наследование  по праву представления. Выморочное имущество ………51
Глава 3. Наследование по закону имущества  супругов…………………….…59
3.1 Права  супруга при наследовании по  закону…………………………….…59
3.2 Наличие брачных отношений и факт приобретения имущества в период брака ……………………………………………………………………………...68
3.3 Общее  имущество супругов………………………………………………...72
Заключение……………………………………………………………………….77
Список  использованных источников…………………………………………...83
Приложение  № 1…………………………………………………………………91
Приложение  № 2…………………………………………………………………92 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

    Актуальность  настоящего исследования предопределена тем, что институт наследования является одним из древнейших, так как его зарождение и эволюция проходили одновременно с развитием человеческого общества. Возрождение и законодательное закрепление частного права положены в основу государственного строительства, в фундамент глобального формирования нового законодательства. Данные конституирующие доктринальные положения отражаются на всех без исключения юридических институтах, в том числе и на наследственных правоотношениях. За всю историю развития рассматриваемого института (наследования по закону) в настоящее время в Российской Федерации создаются самые благоприятные условия для реального осуществления субъективных прав на имущество, переходящее в порядке наследования, в основе которых лежит принцип справедливости.
     Большинство лиц в России не оставляют завещания, и поэтому чаще приходится прибегать к наследованию по закону. Однако даже если завещание существует, оно может быть оспорено несогласными с ним наследниками, и в случае признания его недействительным имущество завещателя также будет распределяться согласно нормам о наследовании по закону.
     Впрочем, даже если завещание составлено, многие вопросы распределения наследства, включая термины и некоторые  общие положения, урегулированы  нормами о наследовании по закону, например, в многочисленных случаях, когда наследодатели завещают свое имущество с формулировкой «моим законным наследникам».
     Поэтому почти в каждом случае приходится решать, не подлежат ли применению те или  иные нормы о наследовании в отсутствие завещания.
     Таким образом, наследование по закону представляет собой важный правовой институт в Российском праве.
     Принятие  и вступление в силу третьей части  Гражданского кодекса Российской Федерации ознаменовало собой качественно новый этап в развитии российского наследственного права. Многие вопросы решены на законодательном уровне по-новому, с учетом изменившихся общественных реалий. Вместе с тем, несмотря на прогрессивность действующего наследственного законодательства, оно не лишено недостатков.
     С учетом того что судебная практика разрешения наследственных споров окончательно не сформировалась, представляется необходимым  на доктринальном уровне прилагать  усилия к тому, чтобы обеспечить правильное и единообразное применение норм материального и процессуального законодательства. Поэтому существует настоятельная потребность в научно обоснованных выводах и предложениях по совершенствованию правотворческой и правоприменительной деятельности, направленных на повышение эффективности правового регулирования наследственных отношений.
     Чрезвычайно важными остаются вопросы защиты наследственных прав отдельных категорий  граждан, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут  в полной мере отстаивать свои законные права, и законодатель пытается обеспечить соблюдение их законных прав и интересов.
     Следует также иметь в виду, что общей  тенденцией развития российского законодательства является сближение с европейским  правом, что требует развития сравнительно-правовых исследований, в том числе в сфере наследственного права. Кроме того, в общей теории права и отраслевых юридических науках вновь растет интерес к проблеме рецепции римского права и ее роли в становлении российского гражданского права.
     Обобщение накопленного опыта гражданско-правовой науки и практики, выработка научно-практических предложений по дальнейшему совершенствованию наследственного законодательства являются крайне актуальными и важными задачами.
Разработанность темы «Наследование по закону» довольно многообразна, однако ощущается недостаток в масштабных работах посвященных данному институту гражданского права с учетом новелл российского законодательства. Практическая разработанность тематики исследования представлена в работах таких авторов как: Корнеева И.Л., Эйдинова Э.Б., Сутягин А.В., Соломатова Т.В., Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В., Зайцева Т.И., Крашенинников П.В.и других ученых.
     Объектом  исследования являются отношения возникающие при наследовании имущества в установленном законом порядке.
     Предметом исследования выступает законодательное регулирования наследования по закону.
     В качестве методологической основы исследования использовался общенаучный диалектический метод познания общественно-правовых явлений и общенаучные методы. В процессе исследования применялись такие общенаучные методы как: сравнительно-правовой (сравнительный анализ позиций ученых, норм права, категорий и определений), логико-юридический (формулирование выводов с позиций законов логики), анализ и синтез, и иные методы научного познания.
     Целью исследования является рассмотрение специфики и обобщение практики наследования по закону.
       Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
    рассмотреть понятие наследства, способы и сроки его принятия, а также рассмотреть ситуации принятия наследства по истечении установленного законом срока;
    выявить основные положения наследования по закону, указать очередность наследования по закону;
    рассмотреть наследование по закону имущества супругов, выявить особенности этого наследования.
 
 
Глава 1. Наследование по закону. Общая характеристика 

1.1 Понятие наследства 

     Несмотря  на многовековую историю наследственного  права, основные его положения до сих пор остаются спорными, в том  числе понятие наследства, или  наследственного имущества, причем не только на доктринальном, но и на законодательном уровне.1 Если обратиться к легальному определению наследства, содержащемуся в гражданских кодексах разных стран, то можно выделить три определения данного понятия: 1) права и обязанности; 2) имущество; 3) совокупность движимого и недвижимого имущества, а также передаваемых прав и обязанностей. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) также впервые дает легальное определение наследства, под которым понимаются вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, а дальше отмечены те права и обязанности, которые не могут входить в состав наследства (ст. 1112 ГК РФ).2 Несмотря на легальное определение наследства, в литературе все равно нет единства. Большинство авторов соглашаются с легальным определением наследства,3 некоторые же по-прежнему под наследством признают права и обязанности.4 Высказано мнение, что долги не входят в состав наследства.5
     Такое положение объясняется, различным пониманием имущества, которое только в гражданском праве имеет три значения:
     1) вещи (ст. 209 - 215 ГК РФ);6
     2) вещи, имущественные права (ст. 128 ГК РФ). Правда, в ст. 128 ГК РФ в качестве родового используется понятие «вещи», что представляется неверным, и было бы правильней в ней указать: «К объектам гражданских прав относится имущество, включая вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, имущественные права...»;
     3) вещи, права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ).
     В литературе единого понимания имущества нет и не было, что подробно исследовано В.А. Лапачем, который поддерживает самое емкое понятие имущества, указывая, что «в имущество необходимо включать любые объективированные, существующие независимо от человеческого сознания продукты природы и продукты деятельности (в том числе интеллектуальной), которые имеют стоимостную оценку и становятся товаром, а также имущественные права и обязанности, возникающие по поводу их».7
     Чтобы определиться, насколько верно в  состав наследства включаются вещи, права и обязанности, необходимо уточнить, после кого открывается наследство и в чем должно быть обеспечено правопреемство. Закон устанавливает, что наследство открывается после умершего (п. 1 ст. 1110 ГК РФ), не раскрывая этого понятия, считая его очевидным. На самом деле не все так очевидно. Конечно, наследство может открываться только после смерти человека, называемого в праве физическим лицом, гражданином. Человек - это живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда. Гражданин, физическое лицо - это субъект права. Человек является участником общественных отношений, в частности отношений собственности. Под собственностью понимаются отношения между людьми по поводу вещей, в которых один относится к вещи как к своей, а все иные - как к чужой. Именно человеку принадлежат конкретные материальные блага, вещи, которые используются им для удовлетворения своих и членов своей семьи потребностей, для занятия предпринимательской деятельностью. Будучи урегулированными нормами права, общественные отношения собственности приобретают характер правоотношений собственности, участниками которых являются граждане, обладающие правами и обязанностями. Однако гражданин является не только субъектом правоотношений собственности, но и множества других правоотношений, приобретая различные права и обязанности. Таким образом, человек-гражданин при жизни выступает в двух обликах: 1) участник общественных отношений; 2) участник правовых отношений. Как участник общественных отношений, он обладает вещами (объектами материального мира), а как участник правоотношений - правами и обязанностями: правом требовать передачи товара, выполнения работы, оказания услуг, возмещения причиненного вреда и др.; обязанностями по уплате вознаграждения, передаче товара, выполнению работы и др. Смерть человека как биологической особи влечет и смерть гражданина как субъекта права. Человек перестает быть участником общественных отношений, в том числе отношений собственности и участником правоотношений, носителем прав и обязанностей.
     Наследование  должно обеспечить стабильность как  общественных отношений, в частности  отношений собственности, так и  правовых отношений. Замена собственника в отношениях собственности автоматически влечет замену собственника в праве собственности. Замена участника отношений по передаче товара, выполнению работ или оказанию услуг влечет замену продавца (покупателя), заказчика (подрядчика), заказчика (исполнителя). Именно поэтому наследование признается основанием приобретения права собственности (п. 2 ст. 218 ГК РФ) и способом приобретения прав и обязанностей (ст. 387 ГК РФ), а поэтому под наследственным имуществом необходимо понимать вещи, права и обязанности. К вещам в данном случае необходимо относить любые объекты материального мира, созданные как природой, так и человеческой деятельностью, в том числе и интеллектуальной.
     Поскольку существует мнение о том, что в  наследственное имущество не входят долги, то необходимо выяснить верность такой позиции. Понятие «долг» имеет несколько значений, во-первых, долг отождествляется с обязанностью, во-вторых, под долгом понимается то, что взято взаймы.8 Взятое взаймы (деньги или вещи, определенные родовыми признаками) в момент получения пополнило собственность заемщика, но только со знаком минус, потому что у него возникает обязанность вернуть такую же сумму денег или такое же количество вещей. Обязательство займа, являясь имущественным, допускает замену должника, поэтому обязанность вернуть долг входит в состав наследственного имущества. Ссылка на ст. 128 ГК РФ, которая не относит к имуществу обязанности, в данном случае неуместна, так как ст. 1112 ГК РФ иначе определяет имущество.
     Сторонники  понимания наследства как прав и  обязанностей могут возразить, что  правами охватывается и право  собственности, поэтому включать в  понятие наследства вещи (имущество) нет смысла. Однако обладание имуществом и правом собственности на имущество - не одно и то же. Можно иметь право, но не иметь имущества, и наоборот. Для многих граждан важен переход имущества, о правах и обязанностях они могут даже не знать. Позиция авторов, признающих наследство как совокупность прав и обязанностей, страдает однобокостью, не учитывающей, что наследство влечет не только замену должника или кредитора в обязательствах, но и собственника в общественных отношениях собственности.
     С учетом изложенного выше необходимо отметить, что наследство состоит прежде всего из движимого имущества, включая деньги и ценные бумаги, и недвижимого имущества, включая земельные участки, предприятия, принадлежавшие на праве собственности наследодателю, независимо от их количества, стоимости и места нахождения. В силу прямого указания ст. 1176 ГК РФ в состав наследства входит доля (пай) умершего участника в складочном (уставном) капитале полного товарищества или товарищества на вере, общества с ограниченной либо дополнительной ответственностью, производственного кооператива. Доля (пай) - это определенное имущество, в виде какой-либо вещи (вещей), имущественное право, объект интеллектуальной собственности, деньги и т.п., что внес при образовании указанной коммерческой организации наследодатель в ее уставный (складочный) капитал. Внесенное имущество стало собственностью коммерческой организации, взамен ее участник (пайщик) приобрел определенные права и обязанности, в том числе и право на долю (пай), в связи с чем в содержании ст. 1176 ГК правильней было бы указать, что в состав наследства входит право на долю (пай), что соответствовало бы и ее наименованию. Право на долю (пай) означает возможность наследника при определенных условиях стать участником коммерческой организации. К таким условиям относятся, во-первых, согласие других участников товарищества, общества или членов кооператива; во-вторых, возможность наследника быть участником коммерческой организации, что касается его возраста, потому что участником хозяйственного товарищества и общества может стать лицо, достигшее 14 лет,9 а членом производственного кооператива - 16 лет (п. 2 ст. 26 ГК РФ). Некоторые наследники по объективным причинам (несовершеннолетние, не достигшие 14 лет, недееспособные) не могут быть участниками коммерческих организаций. В-третьих, желание наследника стать участником коммерческой организации. При отсутствии хотя бы одного из перечисленных условий наследник имеет право на получение действительной стоимости унаследованной доли (пая) либо соответствующей ей части имущества. Для наследника умершего вкладчика товарищества на вере не нужны никакие условия для наследования права на вклад, потому что он не участвует в деятельности товарищества. Поэтому наследник вкладчика, унаследовавший вклад, становится вкладчиком товарищества на вере.
     В состав наследства члена потребительского кооператива входит его пай, который дает право наследнику быть принятым в кооператив.
     Если  наследодатель являлся участником общей собственности, то в состав наследства входит его доля в праве  общей долевой собственности  и в совместной собственности (супругов, членов крестьянского (фермерского) хозяйства).
     В состав наследства может входить  и такое имущество, на которое  еще не возникло права собственности (например, квартира, приватизация которой  началась, но не завершена наследодателем, имущество, которым умерший открыто непрерывно и добросовестно пользовался как своим). Безусловно, в состав наследства входят материальные носители объектов авторских прав (рукописи, электронные заменители рукописей (диски, дискеты), ноты, картины, скульптуры и т.д.), а также имущественные права автора, которые могут переходить к другим лицам. Что касается личных прав автора, то авторское право переходит по наследству, не могут включаться в наследственную массу: право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения. Таким образом, по наследству переходят многие личные права автора и все имущественные права. ГК РФ решен вопрос и о защите тех личных прав автора, которые не переходят к наследникам. Наследникам предоставлено право осуществлять защиту права авторства, права на имя и права на защиту репутации автора произведения.
     В состав наследства включается патент на изобретение, полезную модель и промышленный образец, а следовательно, все права  и обязанности, которые возникают у патентообладателя. ГК РФ предусматривает возможность выдачи патента правопреемникам автора или указанного в заявке патентообладателя, если автор и патентообладатель не совпадают. Из этого можно сделать вывод, что у наследников автора возникает право подать заявку на изобретение, полезную модель, промышленный образец, если автор при жизни не успел этого сделать.10
     Личные  права, которые неотделимы от личности, не могут включаться в наследственную массу, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами (абз. 2 ст. 1112 ГК РФ). К личным правам и благам относятся перечисленные в ст. 150 ГК, однако в силу прямого указания этой статьи личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя. Речь идет о таких правах, которые были значимыми для умершего и имеют важное значение для членов семьи и других лиц: право на честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и т.п. 

1.2 Способы принятия  наследства 

     Для приобретения наследства наследник  должен его принять. Принятие наследства представляет собой волевой и осознанный акт наследника по закону или завещанию, в результате которого он замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель. Принятием наследства обеспечивается достижение результата наследования, т.е. переход к наследникам всей наследственной массы.
     Принятие  наследства является правовым средством, используемым в этом процессе и предназначенным  для приобретения наследства, поэтому  как правомочие оно входит в состав субъективного наследственного права наследования, а как фактический акт является сделкой, т.е. действием, порождающим правовые последствия.11
     Принятие  наследства - это волевой акт, в  котором находит свое выражение  желание наследника. Он является и  может быть только односторонним актом, поскольку представляет собою выражение воли только одного лица - наследника, поэтому не требует участия или согласия других лиц и не обращен к кому-либо конкретно. Однако этот акт влечет за собой ряд правовых последствий в отношении как самого наследника, так и иных лиц (других наследников, кредиторов наследодателя и др.).12
     Принятие  наследства - это добровольный акт, поэтому никто не может, не изъявив  своего согласия, считаться принявшим  наследство. Содержание акта принятия наследства сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться от него.
     Для приобретения выморочного имущества  принятия наследства не требуется (ст. 1152 ГК РФ).
     Принятие  наследства - это односторонняя сделка, и, как любая сделка, принятие наследства может быть совершено только полностью  дееспособным лицом.
     В соответствии с нормами ГК РСФСР 1964 г.13 наследник, принявший часть наследства, признавался принявшим все наследство. Принятие части наследства и отказ от другой его части не допускались.
     ГК  РФ данное положение воспринято как  основное: согласно абз. 1 п. 2 ст. 1152 принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы ни заключалось и где бы ни находилось наследственное имущество.
     Вместе  с тем в абз. 2 названного пункта содержится законодательная новелла. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию, по закону или в порядке наследственной трансмиссии в результате открытия наследства и т.п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
     Подобного положения в ранее действовавшем  законодательстве не существовало. К сожалению, следует отметить, что приведенная формулировка закона однозначно не может быть признана корректной. Уже само по себе введенное ею понятие множественности оснований наследования противоречит ст. 1111 ГК РФ, которой установлено только два основания наследования: по завещанию и по закону. Данный перечень является исчерпывающим, никаких иных оснований наследования не существует. Например, не допускается наследование по договору; не может быть учтено при оформлении наследственных прав намерение наследодателя передать наследнику имущество, если последний документ не может быть признан завещанием, и т.п.
     Нечеткая  формулировка статьи на практике привела к неправильному пониманию принципа принятия либо отказа от наследства. Так, достаточно часто встречаются ситуации, при которых наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, изъявляет нотариусу желание отказаться от наследования по закону на имущество, оставшееся незавещанным, но при этом принять наследство в порядке ст. 1149 ГК РФ и, таким образом, получить в качестве обязательной доли часть завещанного имущества, полагая, что наследование по закону и наследование обязательной доли - разные основания наследования. Эта ситуация возникает в случаях, когда незавещанным остается имущество, не представляющее особой ценности, неликвидное и т.п. Согласившись с фактом существования множественности оснований наследования, следует признать правомерность изложенной позиции. Однако с этим невозможно согласиться хотя бы потому, что предложенный порядок оформления наследственных прав противоречил бы самой ст. 1149 ГК РФ, согласно которой право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из оставшейся незавещанной части наследственного имущества.
     Наследование  в порядке ст. 1149 ГК РФ является наследованием по закону, поэтому наследник, принимающий наследство в виде обязательной доли, не может отказаться от наследования по закону имущества, оставшегося незавещанным.
     Не  допускается принятие наследства под  условием или с оговорками, например нельзя принять одну часть наследства, а от другой отказаться (за исключением  призвания наследника к наследованию по разным основаниям); нельзя принять наследство, но не принять на себя долги наследодателя и т.п.
     Принятие  наследства одним или несколькими  наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.14
     В соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ процедуре принятия наследства придана обратная сила: принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
     Формальное  принятие наследства осуществляется подачей  по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
     Если  заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (должностным лицом органа местного самоуправления или консульского учреждения). Приравниваются к нотариально засвидетельствованным (п. 3 ст. 185, п. 1 ст. 1127 ГК РФ):15
     - подписи военнослужащих и других  лиц, находящихся на излечении  в госпиталях, санаториях и других  военно-лечебных учреждениях, подлинность  которых засвидетельствована начальниками  таких учреждений, их заместителями  по медицинской части, старшими или дежурными врачами;
     - подписи военнослужащих, а в пунктах  дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений,  где нет нотариальных контор  и других органов, совершающих  нотариальные действия, также подписи  рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, подлинность которых засвидетельствована командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений или заведений;
     - подписи лиц, находящихся в  местах лишения свободы, подлинность  которых засвидетельствована начальником  соответствующего места лишения  свободы;
     - подписи совершеннолетних дееспособных  граждан, находящихся в учреждениях  социальной защиты населения,  подлинность которых засвидетельствована администрацией этих учреждений или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.
     В случае личной явки наследника к нотариусу  нотариального свидетельствования подлинности его подписи не требуется. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника и сам проверяет подлинность его подписи, о чем делает отметку на заявлении с указанием наименования документа, удостоверяющего личность, и реквизитов этого документа.
     Не  требуется также нотариального свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении о принятии наследства, если ранее нотариусу уже представлялось заявление о принятии наследства и подпись на нем была нотариально засвидетельствована, а впоследствии этим же наследником подано еще одно заявление уже по поводу другого наследственного имущества.
     За  несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет заявление о принятии наследства подается их родителями, усыновителями  либо опекунами; за граждан, в судебном порядке признанных недееспособными, - их опекунами. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет действуют при подаче заявления о принятии наследства сами, но с согласия родителей, усыновителей или попечителей. Лица, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, подают заявления о принятии наследства с согласия попечителей. Полномочия законных представителей наследников должны быть проверены нотариусом, о чем делается соответствующая отметка (как правило, на заявлении о принятии наследства). Разрешения органов опеки и попечительства на принятие наследства ни в каких случаях не требуется.
     Заявление о принятии наследства может быть подано по доверенности представителем наследника, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на его принятие.
     Все поступившие нотариусу заявления  о принятии наследства регистрируются в книге учета наследственных дел, на их основании нотариусом заводится  наследственное дело, которое регистрируется в книге учета наследственных дел.
     Если  нотариусу в течение шести  месяцев со дня открытия наследства поступило от наследника заявление, подпись на котором нотариально  не засвидетельствована, оно также  регистрируется в книге учета  наследственных дел и также заводится  наследственное дело с регистрацией в книге учета наследственных дел. Наследник в этом случае не считается пропустившим срок для принятия наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либо лично явиться к нотариусу.
     В заявлении о принятии наследства может быть не указан состав наследственного  имущества либо указано не все  наследственное имущество. В этом случае срок для принятия наследства наследником  также не считается пропущенным, однако для получения свидетельства о праве на наследство этих данных в заявлении недостаточно. Свидетельство о праве на наследство выдается на основании заявления, в котором наследственное имущество конкретизировано. Вместе с тем если в заявлении не указана, например, оценка наследственного имущества, но в материалах наследственного дела имеются сведения о ней, принципиального значения отсутствие в заявлении указания об оценке не имеет. Недопустим со стороны нотариуса отказ в приеме заявления о принятии наследства по причине того, что наследником не подтверждены родственные отношения с наследодателем, место открытия наследства, состав наследственного имущества и т.п. Все недостающие документы могут быть представлены наследником непосредственно перед выдачей свидетельства о праве на наследство.16
     Если  заявление о принятии наследства поступило нотариусу после истечения  шестимесячного срока со дня открытия наследства, но сдано наследником  либо его представителем на почту  своевременно, наследник считается принявшим наследство в установленный законом срок. В доказательство этого к наследственному делу следует приобщить конверт со штемпелем почтовой организации либо квитанцию об отправке письма (ценного или заказного). Данная практика основана на норме п. 2 ст. 194 ГК РФ.
     В заявлении о принятии наследства по закону должны быть перечислены  все наследники той очереди, которая  призывается к наследованию. Нотариус обязан известить об открытии наследства тех наследников, место жительства которых ему известно. При этом истечение установленного законом срока для принятия наследства не освобождает нотариуса от обязанности известить наследников об открывшемся наследстве с учетом того, что они могут доказать факт своевременного принятия ими наследства либо восстановить пропущенный срок для принятия наследства.
     Умышленное  сокрытие кем-либо из наследников факта  существования остальных наследников  или кого-либо из них может повлечь  признание выданного свидетельства  о праве на наследство недействительным, однако ответственность в этом случае возлагается не на нотариуса, а на самого наследника, не сообщившего о наличии других имеющихся наследников. Более того, подобные действия наследника могут послужить основанием для признания этого наследника недостойным в соответствии со ст. 1117 ГК РФ.
     Несколько наследников, основания наследования у которых одинаковы, могут представить  нотариусу одно подписанное всеми  ими заявление о принятии наследства.
     Вторым  способом принятия наследства является его фактическое принятие.
     В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:17
     - вступил во владение или в  управление наследственным имуществом;
     - принял меры по сохранению  наследственного имущества, защите  его от посягательств или притязаний третьих лиц;
     - произвел за свой счет расходы  на содержание наследственного  имущества;
     - оплатил за свой счет долги  наследодателя;
     - получил от третьих лиц причитавшиеся  наследодателю денежные средства.
     В данном пункте перечислены лишь отдельные, наиболее распространенные действия, совершение которых свидетельствует о фактическом принятии наследником наследства. Какого-либо исчерпывающего перечня таких действий привести невозможно. В нотариальной практике доказывание факта своевременности вступления во владение либо пользования имуществом наследодателя производится разнообразными способами. Так, доказательствами фактического принятия наследства в зависимости от конкретной ситуации могут быть:
     - справка жилищно-эксплуатационной  организации (либо местной администрации  или жилищно-строительного кооператива)  о том, что наследник проживал  совместно с наследодателем на  момент его смерти. О фактическом  принятии наследства будет свидетельствовать и то обстоятельство, что наследник проживал в наследуемом доме (квартире), хотя бы и сам наследодатель при этом проживал в другом месте;
     - справка указанных органов о  том, что до истечения шести  месяцев со дня открытия наследства наследником было взято какое-либо имущество наследодателя. Количество взятых вещей и их ценность юридического значения при этом не имеют;
     - справка налоговой инспекции  об оплате конкретным наследником  налогов на недвижимое имущество,  принадлежавшее наследодателю, или квитанция об уплате налогов от имени наследника;
     - наличие у наследника сберегательной  книжки наследодателя при условии,  что нотариус будет располагать  данными о получении ее наследником  до истечения установленного  законом срока для принятия наследства (получение конкретным наследником денежной суммы на похороны наследодателя; наличие акта описи нотариуса, осуществлявшего принятие мер к охране наследственного имущества и передавшего сберегательную книжку на хранение наследнику; акты жилищно-коммунальных органов, администрации, комиссии по организации похорон аналогичного содержания; документы о пересылке кем-либо наследнику этой книжки по почте и т.п.);
     - справка местной администрации  о том, что наследник осуществлял  уход за наследуемым домом (квартирой), производил в нем ремонт;
     - справка местной администрации  о том, что наследник производил  посадку каких-либо насаждений  на земельном участке, принадлежавшем  наследодателю по праву собственности;
     - нотариально удостоверенный договор,  согласно которому наследник после открытия наследства оплатил долги наследодателя, и т.п.
     Наличие у наследника технического паспорта на автомототранспортные средства может  свидетельствовать о своевременном  фактическом принятии наследства лишь в случаях, когда имеются данные, дающие возможность бесспорно полагать, что техпаспорт передан ему на хранение в течение шести месяцев со дня открытия наследства (нотариусом или должностным лицом администрации, жилищно-эксплуатационной организации, жилищно-строительного кооператива и т.п.) с составлением соответствующего акта. Свидетельские показания о том, что наследник взял себе автомобиль наследодателя, могут быть приняты во внимание только судом. Для нотариуса они бесспорными не являются.
     Не  имеет также юридического значения для подтверждения факта своевременного принятия наследства информация о том, что наследник организовывал и проводил похороны наследодателя.
     В процессе применения п. 2 ст. 1153 ГК РФ возникла проблема, связанная с тем, что совершенные наследником конклюдентные действия, с формальной стороны свидетельствующие о фактическом принятии наследником наследства, тем не менее не отражают воли этого наследника принять наследство.
     Так, например, наследник, проживающий в принадлежащем наследодателю жилом помещении и продолжающий там проживать после открытия наследства, вносит соответствующие платежи, осуществляет текущий ремонт помещения, но не имеет намерения становиться собственником жилья, так как его устраивает статус нанимателя.18 Зачастую нотариусы считают такого наследника принявшим наследство, если он в течение шести месяцев со дня его открытия не заявил о своем отказе от наследства. Даже в тех случаях, когда наследник, проживавший совместно с наследодателем, по истечении шести месяцев заявляет о своем непринятии наследства, нотариусы, исходя из того, что он фактически вступил во владение наследственным имуществом, оставляют его долю в наследстве открытой и рекомендуют доказать факт непринятия наследства в судебном порядке. Такую позицию вряд ли во всех ситуациях можно признать правильной. В приведенном случае волеизъявление наследника не было направлено на принятие наследства, наследник не относился к наследственному имуществу как к будущему собственному имуществу и, скорее всего, элементарно не осознавал, что его действия порождают какие-то юридические последствия. Оставление его доли открытой превращает право на принятие наследства в обязанность принять его и является нарушением прав как этого лица, так и других наследников, желающих оформить свои наследственные права.
     Закон (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) допускает опровержение презумпции о фактическом принятии наследства. Наследник, вступивший в фактическое владение наследственным имуществом, считается принявшим наследство, пока не доказано иное. Совершенно очевидно, что наиболее убедительным доказательством иного может быть признано заявление самого наследника об отношении к наследственному имуществу.
     Вместе  с тем в случаях, когда наследник  вступил в фактическое обладание  наследственным имуществом и при  этом не заявляет об обратном, принятие им наследства действительно презюмируется. Оставление его доли в наследстве открытой не просто правомерно, но необходимо. Другие наследники, не согласные с таким положением, вправе обратиться в суд и доказать, что наследство таким наследником фактически принято не было. При этом на них лежит обязанность представления соответствующих доказательств.19
     Иногда  нотариусы на практике испытывают затруднения  при установлении факта принятия наследства в ситуациях, когда наследник  состоял на регистрационном учете  по одному адресу с наследодателем либо в жилом помещении, являющемся предметом наследования, но при этом фактически не проживал по месту регистрации. Например, к моменту открытия наследства наследник был осужден и по приговору суда отбывал наказание в местах лишения свободы. В соответствии с нормами жилищного законодательства гражданин, отбывающий наказание в местах лишения свободы, не утрачивает права пользования жилым помещением, в котором он проживал до ареста. Однако в аспекте наследственных правоотношений данный случай не должен вызывать какие-либо сомнения. Принято полагать, что наследник, состоящий на регистрационном учете по одному адресу с наследодателем, считается принявшим наследство. При этом нотариусы исходят из презумпции, что факт регистрации гражданина подтверждает факт его проживания, а значит, и вступления в обладание наследственным имуществом. В действительности же следовало бы оговориться: факт регистрации, как правило, только подтверждает факт проживания. Для того чтобы сделать вывод о фактическом принятии наследства наследником, необходимо удостовериться в том, что он совершил определенные действия, свидетельствующие о его отношении к наследственному имуществу как к будущему собственному. В приведенной ситуации наследник не вступил в фактическое обладание наследственным имуществом, поэтому он может принять наследство только формальным способом - путем подачи нотариусу заявления о принятии наследства. Фактически принявшим наследство такой наследник считаться не может.
     Необходимо  учитывать, что, если наследник фактически принял наследство, совершив какие-либо действия, указанные в ст. 1153 ГК РФ, но нотариальной конторой (нотариусом) по каким-либо причинам отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с действиями нотариальной конторы, рассматриваются судом в порядке особого производства.
     В случае, когда наследник фактически принял наследство и представил в  нотариальную контору документы, свидетельствующие  об этом, однако ему было отказано в  выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается по правилам, предусмотренным ГПК РФ.20
     Если  у наследника, фактически принявшего наследство, отсутствуют указанные выше документы, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия наследства также рассматривается по правилам, предусмотренным ГПК РФ.
     Фактическое вступление во владение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается  как принятие всего наследства, в  чем бы оно ни заключалось и  где бы оно ни находилось. 

1.3 Срок принятия  наследства по  закону. Принятие  наследства по закону по истечении установленного срока 

     По  общему правилу наследство принимается  в течение шести месяцев со дня его открытия.
     В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследственное имущество может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении этого гражданина умершим.
     К данным срокам применяются общие  положения о сроках в гражданском  праве. Так, их течение начинается на следующий день либо после даты смерти наследодателя, либо после даты вступления в силу решения суда об объявлении его умершим.
     Кроме того, закон (п. п. 2 и 3 ст. 1154 ГК РФ) называет два специальных срока. Они касаются случаев принятия наследства другими лицами, а не теми, которые были призваны к наследованию первоначально.
     Первый  случай: если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа от наследства первоначального наследника или его отстранения как недостойного, такие лица (т.е. вновь призванные наследники) могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.
     Далее остается выяснить, когда у вновь призванных наследников возникает право наследования, иными словами, с какого момента для них начинает течь указанный шестимесячный срок. Если призванный до них наследник отказался от наследства, то с момента подачи заявления об отказе; если же он был отстранен - со дня принятия такого решения.21
     Например, наследство открылось 12 декабря 2008 г. Требование родственников наследодателя об отстранении от наследства его сына (единственного наследника первой очереди) суд удовлетворил в июле 2009 г. Решение было обжаловано, оставлено без изменения и в конечном счете вступило в силу 2 февраля 2010 г. Другие лица, призванные в связи с этим к наследованию (наследники второй очереди), смогут принять наследство в течение шести месяцев с этого момента.
     Второй  случай: лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства первоначальным наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания общего (шестимесячного) срока, установленного законом, т.е. по истечении девяти месяцев со дня открытия наследства.
     Важно понимать, что, говоря о возникновении права наследования «для других лиц», законодатель подразумевает под такими лицами наследников следующей очереди, а не той, которая призывалась первоначально. Дело в том, что если от наследства отказался, например, один из наследников первой очереди, то оно перераспределяется между остальными наследниками этой очереди, которые приняли наследство. Иными словами, происходит приращение их долей за счет доли того, кто не принял наследства (отказался от его принятия или отстранен от наследования).
     В соответствии со ст. 1155 ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
     Срок  для принятия наследства, установленный  законом, может быть восстановлен судом, если он признает причины пропуска срока уважительными. Какого-либо перечня уважительных причин, дающих суду право восстановить срок для принятия наследства, в законодательстве не содержится. Как правило, такими причинами являются тяжелая болезнь или, например, длительная командировка наследника.
     Вместе  с тем в каждой конкретной ситуации этот вопрос может быть решен индивидуально  с учетом всех обстоятельств. Так, в  практике в большинстве случаев  продлевался срок для принятия наследства наследникам, получившим недостаточно точную консультацию юристов об установленном законом сроке для принятия наследства. Очевидно, подобная причина может являться также основанием для восстановления срока на принятие наследства.
     Уважительной  может быть признана причина пропуска срока для принятия наследства, когда наследник не знал о существовании у наследодателя имущества, которое могло бы являться предметом наследования (например, спустя значительное время после открытия наследства обнаружена сберегательная книжка наследодателя).
     При определенных обстоятельствах уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства может быть признано незнание наследником о смерти наследодателя ввиду того, что в течение какого-то периода времени они не поддерживали отношений, если при этом не будет установлено, что наследник прекратил общение с наследодателем, уклоняясь от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
     Как правило, без каких-либо коллизий может  быть восстановлен срок для принятия наследства, пропущенный несовершеннолетними, недееспособными либо ограниченно дееспособными наследниками. В данном случае суды должны исходить из того, что указанные лица сами не могли в полном объеме понимать и осознавать значимость установленных законом требований о необходимости своевременного принятия наследства, а кроме того, даже не правомочны были самостоятельно подать нотариусу заявление о принятии наследства, ибо за них эти действия осуществляют их законные представители или же последние дают на это свое согласие. Ненадлежащее исполнение законными представителями возложенных на них законодательством функций не должно отрицательно сказываться на правах и интересах наследников, не обладающих дееспособностью в полном объеме.
     Дела, связанные с восстановлением  срока для принятия наследства, должны рассматриваться в общеисковом порядке с привлечением в качестве ответчиков наследников, принявших наследство.
     Восстановление  срока для принятия наследства следует  отличать от установления юридического факта - факта принятия наследства. Если наследник в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства совершил какие-либо действия, свидетельствующие о вступлении во владение наследственным имуществом, однако документальных доказательств, бесспорно свидетельствующих об этом, недостаточно (например, наследником взяты какие-то вещи, принадлежавшие наследодателю, но подтвердить это он может только свидетельскими показаниями либо иными средствами, которые нотариус не может квалифицировать как бесспорные), судам следует не решать вопрос о восстановлении срока для принятия наследства, а устанавливать факт принятия наследником наследства. Такой юридический факт устанавливается судом в порядке особого производства по месту жительства заявителя, а в случае, если имеются другие наследники, принявшие наследство, и между ними и заявителем возникает спор о праве на наследство, вопрос этот решается судом в общеисковом порядке по месту жительства ответчика.22
     По  признании наследника принявшим  наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе  и при необходимости - меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.
     Наследство  может быть принято наследником  по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, установленном законом для свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении о принятии наследства.
     Эта норма не может быть применена, когда  срок пропущен единственным наследником  или когда все наследники пропустили срок для принятия наследства.
     Не  может быть принято взаимное согласие наследников на включение их в  свидетельство о праве на наследство, если один из двух наследников пропустил  установленный законом срок для  принятия наследства, но имеет документы, подтверждающие родственные отношения с наследодателем, а второй своевременно принял наследство, но не имеет возможности представить доказательства о наличии отношений, являющихся основанием для призвания его к наследованию. Если при этом имеется третий наследник, своевременно принявший наследство и подтвердивший свои родственные отношения с наследодателем, то он может оформить сразу два заявления: одно - о включении в свидетельство о праве на наследство наследника, пропустившего шестимесячный срок для принятия наследства; другое - о включении лица, не подтвердившего родственные отношения с наследодателем, в круг наследников по закону как не сохранившего соответствующие документы.23
     Не  может быть подано такое заявление  также супругой наследодателя, если она получила у нотариуса только свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, а на наследство не претендовала.
     При решении вопроса о включении  в свидетельство наследников, пропустивших срок на принятие наследства, не имеет значения тот факт, что меньшинство наследников приняло наследство и дает большинству наследников, пропустивших срок, согласие на включение их в свидетельство.
     Согласие  может быть выражено как до выдачи свидетельства о праве на наследство, так и после его выдачи. Подпись наследника на нем свидетельствуется по аналогии с подписью на заявлении наследника о принятии наследства.
     Согласие  наследников, данное после выдачи свидетельства  о праве на наследство, является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.
     Если  на основании ранее выданного  свидетельства была осуществлена государственная  регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и выдаче нового свидетельства является основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.
     Наследник, принявший наследство после истечения  установленного срока, имеет право  на получение причитающегося ему наследства в соответствии с правилами, установленными ГК РФ, которые применяются постольку, поскольку заключенным в письменной форме соглашением между наследниками не предусмотрено иное. 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 2. Отдельные аспекты  наследования по закону 

2.1 Основные положения  наследования по  закону 

     Гарантируя  право наследования (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ),24 законодатель стремится обеспечить реализацию таких социально значимых задач, как преемственность в правах среди близких наследодателю лиц, защита интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов его семьи, прав кредиторов, а также предотвращение бесхозяйности имущества. Поэтому право наследования включает не только правомочие распоряжения имуществом на случай смерти, но и юридически обеспеченную возможность наследников на получение наследственной массы, а свобода наследования не является абсолютной и может быть ограничена законодателем в обоснованных и соразмерных пределах.25
     С учетом этого гражданско-правовое регулирование  оснований наследования построено  на приоритете наследования по завещанию (ст. 1111 ГК), которое связано с явно выраженным и надлежаще оформленным волеизъявлением наследодателя.26 Наследование по закону, напротив, основывается на так называемой подразумеваемой воле, когда считается, что если бы наследодатель непосредственно и осознанно сделал волеизъявление, он равным образом распределил бы свое имущество между членами своей семьи (родителями, супругом, детьми) либо при отсутствии последних оставил бы его другим близким родственникам и (или) свойственникам.
     Таким образом, наследование по закону происходит, когда нет завещания или когда завещана только часть имущества. Конечно же, «наследование по закону» - термин достаточно условный, так как наследование по завещанию и по закону осуществляется в соответствии с федеральным законом (разд. V части третьей ГК РФ). Следует иметь в виду, что наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.
     Гражданский кодекс РСФСР до 17 мая 2001 г.27 предусматривал две очереди призвания наследников к наследованию по закону. В связи с внесенными в ст. 532 Кодекса изменениями и дополнениями круг родственников наследодателя, имеющих право наследования при отсутствии завещания, был значительно расширен: количество очередей наследников по закону увеличено до четырех.28
     Часть третья ГК РФ, вступившая в силу 1 марта 2002 г., устанавливает восемь очередей наследников по закону.
     Расширение  круга наследников по закону является, несомненно, прогрессивным шагом на пути совершенствования наследственных правоотношений, поскольку ГК РСФСР 1964 г. не в полной мере обеспечивал права и законные интересы граждан. Возможность сокращения случаев призвания государства к наследованию при наличии родственников наследодателя в значительной степени способствует становлению гражданского общества в нашей стране, а также укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства.
     Наследственное  имущество делится поровну между  наследниками призываемой очереди. Исключением из этого правила  является наследование по праву представления.
          Кроме этого, необходимо указать на то, что ГК РФ:29
     1) устанавливает исчерпывающий перечень  наследников;
     2) разбивает всех наследников на  группы, которые называются «наследники  первой очереди», «наследники второй  очереди» и т.д. Каждая очередь - это круг лиц с учетом степени их близости наследодателю, определенный законодателем на основе предположения о том, что наследодатель оставил бы свое имущество членам семьи, иждивенцам и (или) иным родственникам ближайшей степени родства (например, к числу наследников первой очереди отнесены супруг и родственники первой степени родства - ст. 1142 ГК, а пятую очередь составляют наследники четвертой степени родства - п. 2 ст. 1145 ГК). Состав каждой очереди определяется посредством буквального толкования положений соответствующих норм, что обеспечивает защиту интересов значимых для наследодателя людей. Поэтому к числу наследников по закону не могут быть отнесены прямо не поименованные в Гражданском кодексе лица;30
     3) устанавливает правила перехода  наследственного имущества к  нескольким наследникам по закону. Наследники в рамках одной очереди наследуют в равных долях. Такое положение призвано обеспечить юридическое равенство всех участников наследственного правоотношения. Наследственной долей является не конкретное имущество, а выраженная в арифметической форме (дробью или в процентах) доля в праве на всю наследственную массу. Например, в случае призвания к наследованию обоих родителей наследодателя, супруга и ребенка доля каждого наследника будет составлять 1/4 (25%) в праве на все имущество наследодателя.
     Правило о равенстве наследственных долей  не распространяется на наследников  по праву представления. Однако такое изъятие достаточно условно и вызвано особенностями указанного института. С точки зрения прав непосредственных наследников той или иной очереди, призванной к наследованию, равенство долей сохраняется, поскольку между собой наследники по праву представления делят, причем тоже поровну, лишь ту долю, которая причиталась бы их родственнику, умершему до открытия наследства или одновременно с наследодателем.
    Вместе  с тем общее правило о равенстве  наследственных долей может быть изменено в установленном порядке по воле самих наследников, призванных к наследованию. Если речь не идет об обязательной доле, наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Такое законодательное решение оправдано, поскольку основано на учете гражданско-правовой природы права наследования.
     Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если:31
     - нет наследников предшествующей  очереди, т.е. если наследники  всех предшествующих очередей  отсутствуют;
     - никто из них не имеет права наследовать;
     - все наследники предшествующей  очереди отстранены от наследования  либо лишены наследства;
     - никто из них не принял наследства;
     - все они отказались от наследства.
     Таким образом, если наследство принял хотя бы один наследник первой очереди, наследники второй очереди не вправе претендовать на получение этого наследства. То же касается наследников всех последующих очередей.
     Определяя круг наследников по закону, ГК РФ исходит из семейных и родственных связей наследодателя. К наследникам первой очереди он относит пережившего супруга, детей и родителей. К наследникам других очередей - иных родственников с учетом степени родства с наследодателем, его иждивенцы (при определенных законом условиях) и др.
     Брачные или родственные отношения между  наследодателем и наследником по закону должны быть подтверждены свидетельствами  о заключении брака или государственной регистрации рождения, выданными органом загса в удостоверение фактов государственной регистрации этих актов гражданского состояния (ст. 4, п. 1 ст. 8 Закона об актах гражданского состояния).32 До 1917 г. записи о рождении и браке производились в метрических книгах церковных приходов. Метрические свидетельства («метрики»), которые при этом выдавались, и в настоящее время выступают доказательствами соответствующих фактов (п. 3 ст. 3 Закона об актах гражданского состояния).
     При утрате свидетельства о государственной  регистрации акта гражданского состояния  орган загса выдает повторное  свидетельство либо справку установленного образца (ст. 9 Закона об актах гражданского состояния).
     В случае смерти лица, в отношении  которого была составлена запись акта гражданского состояния, повторное свидетельство о его регистрации выдается родственнику умершего или иному заинтересованному лицу.
     В случае расторжения брака или  признания брака недействительным орган загса выдает справку, подтверждающую факт государственной регистрации  заключения брака, которая, в частности, содержит сведения о добрачных фамилиях лиц, его заключивших. Такие справки необходимы, когда свидетельства о браке нет (поскольку он расторгнут), а для подтверждения родства между наследодателем и наследником необходимо установить добрачную фамилию кого-либо из них.
     Если  в записи акта гражданского состояния  указаны неправильные или неполные сведения, в нее могут быть внесены  исправления и (или) изменения. При  отсутствии спора между заинтересованными  лицами исправления (изменения) вносятся по заключению органа загса, а в случае спора - по решению суда (ст. ст. 69 - 73 Закона об актах гражданского состояния).
     Документы, выданные компетентными органами иностранных  государств, признаются действительными  в России при наличии их легализации, если иное не установлено международным  договором Российской Федерации (ст. 13 Закона об актах гражданского состояния).
     Если  родственные отношения документально  подтвердить невозможно, они могут  быть доказаны в судебном порядке. Когда спора о праве на наследство нет, заявление об установлении факта родственных отношений с наследодателем (факта нахождения на иждивении наследодателя) рассматривается судом по правилам особого производства (гл. 28 Гражданского процессуального кодекса РФ), а при наличии спора - в порядке искового производства.
     Однако  в этом нет необходимости, если все  остальные наследники данной очереди, представившие требуемые доказательства и принявшие наследство, согласны на включение лиц, не имеющих доказательств родства с наследодателем, в свидетельство о праве на наследство (ст. 72 Основ законодательства о нотариате).33 Такое согласие оформляется в виде письменного заявления и удостоверяется нотариусом (п. 32 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий).34
     К наследникам одной и той же очереди наследство переходит в равных долях, т.е. поступает в их общую долевую собственность. Исключение составляют лица, наследующие по праву представления. 

2.2 Очередность наследования  по закону 

     К числу наследников по закону относятся  лишь те лица, которые связаны с наследодателем семейными узами (супруг, усыновители и усыновленные, отчим (мачеха) и пасынки (падчерицы) (свойственники), нетрудоспособные иждивенцы), и (или) кровным родством (ближайшие родственники). Для целей наследственного права различают прямую восходящую (предки наследодателя) и нисходящую (потомки наследодателя) линии родства, а также боковую (не происходящие друг от друга родственники, которые имеют общего предка) линию, которая также может быть восходящей и нисходящей.
     Степень родства определяется числом рождений, отделяющих наследника от наследодателя, не считая рождения последнего (абз. 2 п. 1 ст. 1145 ГК). В случае с боковыми линиями степень родства определяется суммированием числа рождений, отделяющих наследодателя от общего предка, с числом рождений, отделяющих этого предка от родственника. Например, родители для наследодателя являются родственниками по прямой восходящей линии первой степени родства, внуки - родственниками по прямой нисходящей линии второй степени родства, братья и сестры - родственниками по боковой линии второй степени родства, дяди и тети - родственниками по боковой восходящей линии третьей степени родства, племянники и племянницы - родственниками по боковой нисходящей линии третьей степени родства и т.д.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.