На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


дипломная работа Общие положения о наследовании

Информация:

Тип работы: дипломная работа. Добавлен: 23.10.2012. Сдан: 2012. Страниц: 18. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Содержание
Введение  ……………………………………………………………… 3
Глава 1. Общая характеристика наследственного  права …………... 5
§1. История  развития наследственно-правовых отношений  ……… 5
§2. Основные понятия наследственного права  …………………….. 14
§3. Принципы наследственного права ……………………………… 23
Глава 2. Виды наследования ………………………………………… 26
§1. Наследование по завещанию ……………………………………. 26
§2. Наследование по закону …………………………………………. 46
§3. Обязательная доля и завещательный отказ …………………….. 66
Глава 3. Принятие наследства ……………………………………….. 72
§1. Общая  характеристика принятия наследства …………………... 72
§2. Особенности  принятия отдельных видов имущества  …………. 85
§3. Отказ  от наследства ……………………………………………… 91
Заключение  …………………………………………………………… 99
Список  использованной литературы ……………………………….. 102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение
     Данная  работа имеет значительную актуальность в силу непрекращающегося до сих пор развития в России института наследственного права. Доказательством актуальности темы является сравнительно недавнее введение в действие третьей части Гражданского кодекса РФ, раздела «Наследственное право», работа над которым велась в течении нескольких лет и ведётся до сих пор.
     Развитие  института наследственного права  на серьезном уровне началось в период существования Римской Республики и получила дальнейшее закрепление в последующий период генезиса Римского государства - эпоху империи. Основы наследственного права Древнего Рима получили дальнейшее развитие в период средневековья странах Западной Европы. Особых успехов институт наследственного права достиг во Франции во времена Наполеона I.
     В России в дореволюционный период также шёл процесс развития основных институтов гражданского права. После  распада СССР и возрождения независимой  России в стране вновь пошел процесс  усовершенствования предмета наследственного права.
     Наследственное  право является одним из наиболее древних правовых институтов. Появление  наследственного права поставило  перед юристами и обществом множество  вопросов: что делать с имуществом после смерти человека, кому оно должно принадлежать и как урегулировать вопросы, связанные с развитием брачно-семейных отношений. Несмотря на то, что институт наследования имеет общие корни и строиться на общих принципах, законодательство различных государств имеет существенные различия в правовом регулировании наследственного права.
     Совершенно  естественно, что оставаться безразличным к судьбе своего имущества на случай смерти граждане не могут и не должны. До недавнего времени законодательство, которое регулировало наследственные правоотношения, то есть основания, порядок и условия перехода имущества гражданина (наследодателя) в случае его смерти к другим лицам (наследникам), Гражданский кодекс РСФСР 1964г. - было рассчитано на существовавшие в момент его принятия экономические условия, которые характеризовались, среди прочего, преобладающей ролью социалистической собственности, и в первую очередь государственной, ограничение личной собственности граждан по ее составу, объему, источникам приобретения. Изменение экономических условий, утверждение частной собственности граждан и всемерная ее защита со стороны государства привели к принятию нового законодательства - третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона РФ “О введении в действие части третьей гражданского кодекса Российской Федерации” № 147-ФЗ, от 26 ноября 2001 года, вступившем в действие с 1 марта 2002 года.  
 

 

Глава 1. Общая характеристика наследственного  права 

§1. История развития наследственно-правовых отношений
       Наследственное право имеет значительную историю своего развития. Наиболее древним из дошедших до нас памятников отечественного права, содержащих нормы о наследовании, является заключенный киевским князем Олегом Договор с Византией (911 г.). Договором предусматривалось, что, если русский умрет в Византии, не оставив распоряжений о своем имуществе и не имея родственников в Византии, имущество его должно быть отправлено в Россию его родственникам; если же умерший сделает распоряжения о своем имуществе ("створить обряжение"), имущество должно передаваться тому, кому оно предназначено по завещанию. Таким образом, в договоре отражены два признававшихся в древнем русском государстве способа наследования - по закону и по завещанию, причем завещание являлось письменным актом. Наследниками по закону признавались те из ближайших родственников умершего, на которых лежала обязанность кровной мести за убийство своего сородича1.
       Более пространные положения  о порядке наследования содержались  в Русской Правде - сложившемся в ХI-ХII вв. своде феодальных законов Киевской Руси и остававшемся основным писаным источником права на всех русских землях вплоть до ХV в. К наследству ("задница" или "статок") относилось только движимое имущество - дом, двор, товар, челядь, скот; недвижимость (земля) принадлежала роду в целом и по наследству не переходила. Наследование допускалось по закону и по завещанию. Завещание ("ряд") вплоть до ХIV в. выражалось исключительно в устной форме. Наследовать по завещанию могли только лица, являвшиеся наследниками по закону, поэтому воля завещателя ограничивалась лишь возможностью перераспределить наследство между ними. Наследниками по закону являлись исключительно дети умершего, причем братья устраняли от наследования сестер, которые призывались только при отсутствии у наследодателя сыновей2.
     В Псковской судной грамоте (1467 г.) различалось  наследование по завещанию ("приказное") и по закону ("отморщина"), каждое из этих оснований получило самостоятельное  значение. Допускалось наследование не только движимого ("живот"), но и недвижимого ("отчина") имущества. Завещание ("рукописание") могло быть составлено не только в пользу наследников по закону, но и в пользу посторонних лиц. Устанавливались письменная форма и особый порядок утверждения завещания. При этом письменная форма требовалась только для завещаний в пользу посторонних лиц, завещание в пользу наследников по закону допускалось в устной форме. К наследникам по закону относились отец, мать, сын, брат, сестра, племянники ("кто ближнего племени"). Сыновья призывались к наследованию вместе с матерью. Наследование пережившего супруга заключалось не только в получении в собственность части имущества, но и в пожизненном или до второго брака владении всем остальным имуществом умершего3.
       Для наследственного права Московского государства, получившего закрепление в Судебнике Ивана III (1497 г.), Судебнике Ивана IV (1550 г.) и Соборном уложении (1649 г.), характерны постепенное расширение круга наследников по закону за счет родственников по боковой линии до пятой степени родства и ограничение правомочий наследодателя за счет изъятия из свободного распоряжения отдельных видов недвижимого имущества, составлявшего, как правило, основную ценность наследства. Завещание ("духовная грамота" или просто "духовная"), помимо указания главного наследника, могло содержать распоряжения относительно различных выделов в пользу отказополучателей - легатариев. При этом наследниками по завещанию, как правило, назначались законные наследники или родственники до пятой степени родства либо церковь, а легатариями - посторонние лица. Завещать имущество можно было и кому-либо одному из наследников, лишив, таким образом, наследства жену и ближайших родственников, запреты касались лишь нескольких частных случаев (например, в 1580 г. было запрещено завещать все имущество церкви, обойдя жену и ближайших родственников). В 1679 г. свобода завещательных распоряжений была ограничена запретом завещания родовых и выслуженных вотчин. Завещание в письменной форме должно было быть подписано завещателем либо только свидетелями и утверждено церковными властями. Словесное завещание допускалось вплоть до конца ХVII в4.
     Значительные  изменения в порядок наследования были внесены Указом о единонаследии (1714 г.), изданным Петром I. Этот Указ основывался не на началах, выработанных предыдущей историей русского права, а на примерах западноевропейского, прежде всего английского, права. Введение единонаследия означало, что в отношении недвижимого имущества к наследованию как по закону, так и по завещанию призывался только один, главный наследник. Наследником по завещанию мог быть избран один из сыновей, а при их отсутствии - одна из дочерей; если у завещателя не было нисходящих родственников, он мог для наследования недвижимости назначить одного наследника из своего рода. Движимое имущество подлежало свободному завещанию только в случае бездетности наследодателя; при наличии детей оно распределелялось между ними. Были ужесточены правила составления завещания - единственной формой до 1726 г. стало письменное завещание, подлежавшее удостоверению в особом ("крепостном") порядке.
     Указ  о единонаследии был отменен  в 1731 г. императрицей Анной Иоанновной главным образом потому, что на практике не удавалось достичь экономически оправданного сохранения в неприкосновенности крупных имений, поскольку родители, стремясь равным образом обеспечить своих детей, прибегали к различного рода подложным сделкам, обязывали детей "великими клятвами" передать полученное по наследству своим братьям, что порождало между наследниками "ссоры, ненависть и смертоубийство". Указом 1731 г. были установлены новые правила наследования по закону. Имущество, как движимое, так и недвижимое, переходило в равных долях ко всем сыновьям наследодателя; внуки призывались к наследованию по праву представления и получали долю своего отца, умершего до открытия наследства. При этом родовое недвижимое имущество подлежало наследованию только по закону. Дочери при наличии сыновей получали 1/14 недвижимого и 1/8 движимого имущества отца. При отсутствии нисходящих родственников имущество переходило к братьям наследодателя. Пережившему супругу полагалась 1/7 недвижимого и 1/4 движимого имущества наследодателя. Родители после смерти своих бездетных детей получали обратно в собственность все переданное ими детям, а также право пожизненного пользования их благоприобретенным имуществом5.
       Указ Анны Иоанновны совершенно  не затронул завещательное право,  что означало восстановление  действия правил Соборного уложения 1649 г. и принятых в его развитие  узаконений, так называемых новоуказных статей.
     Условно вторым этапом развития наследственного права следует называть период дореволюционной России. Нормы наследственного права, основанные на Соборном уложении 1649 г. и последующих узаконениях, были подвергнуты кодификации в Своде законов Российской империи (1835 г.) и на всем протяжении его действия (до 1917 г.) подвергались уже весьма незначительным изменениям6.
     Русское дореволюционное право закрепляло положение о том, что родовое  имущество могло переходить только к наследникам по закону, причем число очередей наследников не устанавливалось, а для остального имущества существовал общий порядок наследования. Исчезли сословный характер наследования и существующие привилегии первородства, наследственные права женщин уравнены с наследственными правами мужчин. В таком виде наследственное право России встретило 1917 г.
     После Октябрьской революции 1917 г. прежнее  законодательство о наследовании (т. Х ч. 1 Свода законов) не было сразу отменено, а продолжало действовать постольку, поскольку не противоречило "революционной совести и революционному правосознанию" (Декрет СНК о суде N 1 от 7 декабря 1917 г.7). В связи с тем что первые декреты советской власти не затрагивали наследственных правоотношений, суды продолжали применять нормы т. Х ч. 1, касавшиеся состава наследников по закону, порядка составления завещаний и т.п.
       С введением политики военного  коммунизма, ставившей целью вытеснение  из экономического оборота частнокапиталистических  элементов путем национализации  мелких и средних предприятий, замену частной торговли государственным распределением продуктов и натурализацию хозяйственных отношений, потребность в нормах, регулирующих переход по наследству частной собственности (каковыми, безусловно, являлись нормы т. Х ч. 1), отпала, и был издан Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. об отмене наследования8.
       Декрет безоговорочно отменил  старое наследственное право,  придав этой отмене обратную  силу в отношении всех наследств,  не поступивших во владение  наследников до его издания,  и одновременно установил новые правила перехода имущества умершего, правда, не назвав их наследованием9. Декрет исключал завещательные распоряжения собственника относительно своего имущества и допускал наследование исключительно по закону. Наследниками являлись родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также супруг умершего. При этом никакого различия между родством брачным и внебрачным не делалось, а усыновленные по отношению к усыновителям и усыновители по отношению к усыновленным приравнивались к родственникам по происхождению.
       Имущество, относившееся к трудовой  собственности умершего, в частности  усадьба, домашняя обстановка  и "средства производства трудового  хозяйства" в городе или  деревне, и не превышавшее по стоимости 10 000 руб., поступало в непосредственное "управление и распоряжение" наследников независимо от их нуждаемости и трудоспособности. В связи с обесценением денег предельная стоимость имущества в отношении "трудового хозяйства" была в 1919 г. отменена.
     Переход после окончания гражданской  войны к новой экономической политике, направленной прежде всего на создание экономического фундамента дальнейшего развития страны, предусматривал использование рыночных товарно-денежных отношений, допущение в оборот различных форм собственности (в том числе частнокапиталистической). В этих условиях потребовали изменения и нормы о наследовании, главным образом в части снятия установленных в период военного коммунизма запретов наследования частной собственности как меры, стимулировавшей "допущенное законом частное накопление имущества"10, которое, в свою очередь, находясь в экономическом обороте, способствовало развитию производительных сил страны.
       Первым шагом на этом пути  стало Постановление III сессии ВЦИК от 22 мая 1922 г. "Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР"11, установившее право наследования по закону и по завещанию супруга и прямых нисходящих родственников наследодателя в пределах общей стоимости наследства в 10 000 золотых рублей. Дальнейшее развитие наследственное право получило в принятом в 1922 г. и введенном в действие с 1 января 1923 г. Гражданском кодексе РСФСР, который с последующими изменениями и дополнениями действовал до 1 октября 1964 г.
     Существенные  изменения в наследственное право  были внесены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. "О наследниках по закону и по завещанию". Соответствующие изменения были внесены 12 июня 1945 г. в ГК 1922 г.
       Указ расширил круг наследников  за счет включения в него  родителей, а также братьев  и сестер наследодателя. Была  введена очередность призвания  к наследованию по закону. В  первую очередь подлежали призванию  дети (в том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, а также другие нетрудоспособные лица (ранее эти лица должны были быть еще и неимущими), состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти (ч. 1 ст. 418). Во вторую очередь призывались трудоспособные родители, а при их отсутствии - в третью очередь - братья и сестры умершего (ч. 3 ст. 418).
     Была  существенно расширена свобода  завещания: завещатель получил право  при отсутствии лиц, являющихся наследниками по закону, составить завещательные  распоряжения в пользу посторонних лиц (ч. 3 ст. 422). В то же время обязательная доля устанавливалась в размере полной законной доли, а к числу необходимых наследников помимо несовершеннолетних детей наследодателя были отнесены все нетрудоспособные лица из числа наследников по закону (ч. 2 ст. 422).
       Помимо изменений, вытекающих  из Указа от 14 марта 1945 г., в  ГК 1922 г. в 1945 г. был внесен ряд других изменений.
     Несмотря  на то что после 1945 г. в ГК 1922 г. не было внесено ни одного изменения по вопросам наследственного права, с 1 мая 1962 г. нормы Гражданского кодекса подлежали применению в части, не противоречащей Основам 1961 г. Основы явились результатом более чем 20-летних законопроектных работ по созданию общесоюзного кодифицированного акта в сфере гражданского законодательства и включали лишь принципиальные положения, касавшиеся основных цивилистических институтов.
       К наиболее существенным новеллам, предусмотренным Основами 1961 г. по  сравнению с ГК 1922 г., относится  включение родителей в первую  очередь наследников по закону независимо от их трудоспособности (ч. 1 ст. 118), а также изменение положения иждивенцев наследодателя, которые наследовали вместе с той очередью наследников, которая призвана к наследованию (ч. 4 ст. 118). Основы установили, что предметы обычной домашней обстановки и обихода наследуются только теми наследниками по закону, которые проживали совместно с наследодателем, независимо от того, относятся ли они к призываемой к наследованию очереди (ч. 5 ст. 118). При этом отсутствовало положение о том, что к наследуемым в таком порядке предметам не относятся предметы роскоши. Основы существенно расширили свободу завещания, допустив безусловное право наследодателя завещать свое имущество любым лицам независимо от того, относятся ли они к наследникам по закону (ч. 1 ст. 119).
     Дальнейшее  развитие и детализация положений  Основ были проведены ГК РСФСР, принятым в 1964 г. и введенным в действие с 1 октября 1964 г. При этом источниками  законодательного материала для  новой кодификации наряду с воспроизведенными в ГК 1964 г. положениями Основ стали действовавшие правила ГК 1922 г. и других нормативных актов о наследовании, обширная судебная практика применения этих правил, а также выводы и предложения цивилистической науки12.
     Хотя  раздел ГК 1964 г. о наследственном праве продолжал действовать вплоть до 1 марта 2002 г. без каких-либо существенных перемен, основополагающие изменения, происходившие с начала 1990-х гг. в базовых принципах построения гражданского оборота, коснулись и перехода имущества после смерти гражданина к другим лицам. Прежде всего произошло уравнение частной собственности с другими видами собственности, были существенно ограничены законодательные запреты, касающиеся видов имущества, которое может принадлежать гражданам. Объектом собственности гражданина, а значит, и объектом наследственного преемства, могли теперь быть земельные участки и другая недвижимость, сложные имущественные комплексы, пакеты акций, многообразные имущественные права, прежде всего связанные с ценными бумагами и интеллектуальной деятельностью. Все это в конечном итоге определило основные направления реформирования наследственного права, которое было осуществлено в части третьей Гражданского кодекса РФ 2001 г.
     В 2001 г. был значительно расширен круг наследников по закону за счет введения еще двух очередей - третьей, в которую включались дяди и тети наследодателя, и четвертой, объединявшей прадедов и прабабок умершего, как со стороны деда, так и со стороны бабки. Одновременно правом наследования по праву представления были, помимо внуков и правнуков наследодателя, наделены его племянники и племянницы, а также двоюродные братья и сестры.
       Новое наследственное право (разд. V ГК РФ), действующее с 1 марта  2002 г., освободившись от идеологических  запретов и ставших архаичными  ограничений, остававшихся в нашем праве с первых лет советской власти, в то же время сохранило преемственность прежнему правопорядку, прежде всего в части социальных начал при определении круга наследников по закону, защиты интересов наиболее уязвимых категорий наследников, сбалансированного сочетания принципов свободы завещания с обеспечением имущественных интересов членов семьи наследодателя, и др. Однако общая оценка этого законодательства, оценка обоснованности предложенных им новаций и эффективности правовых механизмов не может быть дана, пока не накопится значительная практика его применения. Нотариальная и судебная практика, вероятно, выявят и основные направления совершенствования законодательного регулирования наследственных правоотношений.
     Таким образом, история развития наследственного права в России свидетельствует о каждодневной актуальности развития наследственно-правовых отношений. Это объясняется тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. Если раньше самым ценным переходящим по наследству был, например, вклад, дача или автомобиль, то сейчас объектами наследства могут быть и квартиры, и жилые дома, земельные участки, ценные бумаги и другие виды имущества. В связи с этим, нормы наследственного права приобретают наибольшую важность. 
 
 

§2. Основные понятия  наследственного  права
     Для наиболее полной характеристики собственно наследственных отношений необходимо обратиться к вопросам раскрытия понятий наследования. Наследование, наследственная масса, субъекты наследования, основания наследования, открытие и принятие наследства, отказ от наследства.
     С принятием части третьей Гражданского кодекса РФ впервые в истории отечественного права в законе раскрывается понятие наследования.
       В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК  РФ наследование можно определить  как переход имущества умершего  гражданина (наследства, наследственного  имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил Кодекса не следует иное.
       Таким образом, наследование характеризует  условия и порядок правопреемства  в имуществе умершего гражданина (наследодателя) другими лицами (наследниками). Из этого следует, что по общему правилу никакие иные институты гражданского права не могут быть использованы для регулирования правопреемства в имуществе умершего. В равной мере не допускаются какие-либо сделки граждан, направленные на отчуждение их имущества в случае смерти.
     Предметом наследственного правопреемства является имущество умершего, которое в  соответствии с ГК РФ входит в состав наследства. Наследство (наследственную массу) можно определить как совокупность прав и обязанностей, которые переходят при наследовании. В состав наследства входят только такие права и обязанности, которые граждане могут передавать другим лицам. Права и обязанности, связанные с личностью гражданина (право на получение алиментов) перейти по наследству не могут.
     В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего переходит в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент.
       Это, в частности, означает, что  наследство рассматривается как  определенная совокупность имущества (единое целое) вне зависимости от того, где оно находится и известно ли место его нахождения. Иными словами, приобретая права на определенную (известную) часть наследства, наследники приобретают права и на иное (неизвестное им) наследственное имущество. Неосведомленность наследников о каком-либо конкретном объекте из состава наследства не влияет на последствия правопреемства. Соответствующие права и обязанности в случае принятия наследства переходят к наследникам полностью. Причем если речь идет о множестве объектов в составе наследства и о нескольких наследниках, то каждый из них с принятием наследства приобретает права в отношении каждого наследуемого объекта пропорционально своей доле (если только конкретные объекты не завещаны конкретным лицам).
     Имущество умершего гражданина переходит к  другим лицам в порядке правопреемства. Это означает, что в сохраняющихся правоотношениях происходит замена субъекта прав на имущество, при этом права и обязанности правопреемника (наследника) юридически зависят от прав и обязанностей правопредшественника (наследодателя).
     Говоря  о субъектах наследования необходимо также обратиться к нормам ГК РФ, в частности положения ст. 1116 определяют круг лиц, которые могут быть наследниками. Согласно указанной статье наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Российская Федерация может быть наследником по завещанию, а также по закону.
     Юридические лица, субъекты Федерации, городские и иные муниципальные образования, иностранные организации и международные организации также могут выступать в качестве наследников, однако такая возможность ограничена волеизъявлением наследодателя путем составления завещания.
     Статьей 1117 ГК РФ определен круг граждан, которые  не имеют права на получение наследства (недостойные наследники). К их числу  Кодексом относятся следующие лица. Во-первых, граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. В последнем случае речь идет о предоставлении Кодексом завещателю права «простить» недостойных наследников, составив в их пользу завещание уже после совершения ими указанных противоправных действий
     Противоправные  действия должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу. Как следует из п. 2  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2, противозаконные действия, которые установлены приговором суда, являются основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий. В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, данное правило неприменимо.
     В соответствии со ст. 1111 ГК РФ "Основания  наследования" наследование осуществляется по завещанию и по закону (ч. 1).
       Названные основаниями наследования, закон и завещание являются таковыми лишь в обобщающем значении, обозначая порядок развития наследственных правоотношений (по воле завещателя либо, при отсутствии таковой, - по закону). Наряду с этим Гражданский кодекс указывает в качестве оснований наследования и иные обстоятельства (открытие наследства, переход права на принятие наследства, направленный отказ от наследства и т.п.), которые необходимо рассматривать как частные случаи проявления одного из двух общих оснований наследования (наследования по завещанию и наследования по закону).
       Однако в действительности ни  закон, ни завещание непосредственно  не влекут призвания к наследованию. Для этого требуется установление  определенных правовыми нормами  юридических фактов.
       Прежде всего в обоих случаях важно установить факт открытия наследства, происходящий в результате смерти гражданина либо объявления его умершим.
       Кроме того, если речь заходит  о наследовании по закону, по  мере необходимости следует установить  степень родства между наследником и наследодателем, состояние наследника и наследодателя в браке, нахождение лица не менее чем в течение последнего года жизни наследодателя на его иждивении, факт совместного проживания с наследодателем, факт зачатия лица при жизни наследодателя и т.п.
       Если же речь пойдет о наследовании  по завещанию, то помимо прочих  условий реализация наследственных  правоотношений напрямую будет  зависеть от действительности  завещания.
     Важную роль в развитии наследственных правоотношений играет время открытия наследства. На момент открытия наследства устанавливается применимое законодательство, определяется круг лиц, призываемых к наследству, состав наследственного имущества, порядок и сроки его принятия, основания призвания к наследованию, а также решаются многие другие значимые вопросы.
       Для целей наследственного правопреемства  используется традиционное для  отечественного правопорядка понимание  времени открытия наследства. Таковым  принято считать день смерти  гражданина. Причем этот день  может быть определен не только на основании медицинского заключения, но и судебным решением по делу об установлении факта смерти.
       Наряду с этим наследство может  также открываться в день вступления  в законную силу решения суда  об объявлении лица умершим.  В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК РФ).
       При этом возможно возникновение  ситуаций, когда день вступления  в законную силу решения суда  и день предполагаемой либо  фактической смерти, указанный в  судебном решении, будут располагаться  во времени на весьма значительном  удалении друг от друга, в  том числе и за пределами срока, установленного для принятия наследства. В период действия прежнего законодательства подобные ситуации, как правило, завершались еще одним обращением в суд с целью продлить пропущенный по уважительной причине срок на принятие наследства. Новый ГК разрешил отмеченную проблему. В соответствии с п. 1 ст. 1154 в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
       Отдельного внимания заслуживают  случаи, когда в один и тот  же день (независимо от конкретного  времени) умирают граждане, которые  при иных обстоятельствах могли  бы призываться к наследованию  друг после друга. По действующему  законодательству они считаются умершими одновременно и друг после друга не наследуют. Такие лица в гражданском праве именуются коммориентами (commorientes - умирающие одновременно). В ранее действовавшем законодательстве не содержались правила о лицах, считавшихся умершими одновременно, и хотя судебная практика выработала соответствующие рекомендации, споры о наследстве, обусловленные проблемами коммориентов, не переставали возникать вплоть до недавнего времени.
     Вместе  с тем, применяя правила о коммориентах, можно столкнуться и с парадоксальными ситуациями. Так, если лица, имеющие право наследовать один после другого, умирают в один и тот же момент, но при этом смерть застает каждого из них в разных часовых поясах, может случиться, что один из них приобретет право наследовать после другого, поскольку в одном из часовых поясов уже наступили другие сутки.
       При возникновении ситуации с  коммориентами наследственное имущество  определяется после каждого из  умерших и к наследованию обособленно  призываются наследники каждого из них.
       Вместе с тем приведенное правило  имеет отдельные исключения. Во-первых, доля наследника по закону, умершего  одновременно с наследодателем, переходит по праву представления  к его соответствующим потомкам  в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 ГК РФ, и делится между ними поровну (п. 1 ст. 1146). Во-вторых, если одновременно с наследодателем умирает наследник, которому подназначен другой наследник, имущество наследодателя переходит к подназначенному наследнику (п. 2 ст. 1121). Если же завещатель не подназначил наследника, то действует общее правило о наследовании после коммориентов.
     Правильное  определение места открытия наследства имеет большое практическое значение. С учетом места и времени открытия наследства устанавливается круг лиц, призываемых к наследованию, и применимое законодательство. По месту открытия наследства происходит его принятие либо отказ от него; кредиторы наследодателя предъявляют требования к принявшим наследство наследникам; подаются заявления о принятии мер охраны наследственного имущества; наследники обращаются за выдачей свидетельств о праве на наследство, а также совершаются иные значимые для развития наследственных правоотношений действия.
     Любой наследник, который призывается  к наследованию по закону или по завещанию, должен сам решить, хочет ли он приобрести наследство, и определенным образом выразить свое желание: речь идет о принятии наследства (только передача Российской Федерации выморочного имущества происходит независимо от принятия ею наследства).
     Действия  по принятию наследства подчиняются  определенным требованиям:
     принятие  наследства должно быть безоговорочным и безусловным;
     не  допускается принятие части наследства. Именно при принятии наследства действует  принцип универсальности правопреемства: принятие части наследства означает принятие всего наследства. Но этот принцип действует в пределах одного основания наследования. Если же наследник призывается к наследству по двум или нескольким основаниям, он может принять наследство по одному, нескольким или всем основаниям (например, если по завещанию наследодатель оставил внуку автомобиль, а все другое его имущество переходит к наследникам по закону, в число которых входит по праву представления тот же внук, последний вправе принять наследство как по завещанию, так и по закону, либо принять наследство по одному из оснований: только автомобиль по завещанию либо только долю в другом имуществе по закону).
     Акт принятия наследства — это односторонняя  сделка, которую должен совершить  каждый из наследников, желающий приобрести наследство. Если один из наследников принял наследство, это не означает, что приняли наследство и остальные призванные к наследованию наследники (п. 3 ст. 1152 ГК).
     Как и прежде, наследник может подать заявление об отказе от наследства в течение определенного времени. Наследник вправе отказаться от наследства в тот же срок, что и принять наследство. И начало течения срока для отказа то же, что и для принятия наследства (ст. 1154 ГК).
     Следует отметить, что право на подачу заявления об отказе сохраняется и тогда, когда наследник уже принял наследство (независимо от способа принятия). Например, наследник, подавший заявление о принятии наследства через два месяца после смерти наследодателя, может через четыре месяца отказаться от наследства.
     Срок, установленный для отказа от наследства является пресекательным. Этот срок не подлежит восстановлению, и наследник, пропустивший срок для отказа, уже  не может отказаться от наследства. В ГК РФ из указанного правила сделано исключение: если наследник совершил действие, свидетельствующее о фактическом принятии наследства, суд имеет право по заявлению такого наследника признать его отказавшимся от наследства, если будут представлены доказательства уважительности причин, по которым был пропущен срок.
     Отказ от наследства бесповоротен: подав  заявление об отказе, наследник впоследствии не может его изменить или взять  обратно.
     Отказаться от наследства, безусловно, можно в пользу других лиц (направленный отказ). Круг лиц, в пользу которых допускается направленный отказ, приведен в ГК РФ в ст. 1158 – это наследники по завещанию или наследники по закону любой очереди (независимо от того, призваны они к наследованию или нет).
     в пользу наследников, которые наследуют  по праву представления (внуки и  их потомство, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры), либо в порядке наследственной трансмиссии можно только в том случае, если они призваны к наследованию. Перечень этот исчерпывающий.
     Не может быть совершен направленный отказ  от наследства по завещанию, если все имущество завещано назначенным наследникам; от обязательной доли в наследстве, в случае, если отказавшемуся наследнику подназначен наследник. Такой отказ должен рассматриваться как безусловный с наступлением соответствующих последствий.
     Не  допускается отказ от части наследства, отказ под условием или с оговорками. 

     Рассмотрев  основные понятия наследственного  права, можем дать определение понятию наследственные правоотношения. Наследственные правоотношения – общественные отношения, возникающие при переходе материальных и нематериальных благ умершего лица другим лицам в порядке наследования независимо от основания наследования. 

§3. Принципы наследственного  права
     Современное наследственное право Российской Федерации  сформировано и развивается на основе следующих принципов:
      - универсальности наследственного  правопреемства;
      - свободы завещания;
      - охраны прав и интересов близких наследодателю лиц в сочетании с правами и интересами других лиц;
      - свободы наследования;
      - наиболее полного обеспечения исполнения воли наследодателя.
       Принцип универсальности наследственного  правопреемства проявляется в  том, что наследство непосредственно  переходит от наследодателя к  наследникам в неизменном виде, как единое целое и в один  и тот же момент. При этом  наследники становятся правопреемниками наследодателя в отношении не только вещей и имущественных прав, но также и иного имущества, в том числе и обязанностей наследодателя.
       Принцип свободы завещания проявляется  в предоставлении любому гражданину  возможности распорядиться своим имуществом на случай смерти в порядке, определенном законом, либо воздержаться от подобного распоряжения. При этом свобода завещания предполагает возможность распорядиться как всем, так и лишь частью принадлежащего гражданину имущества (причем как имеющегося у него, так и того, которое может появиться в будущем). Одновременно свобода завещания позволяет гражданину самостоятельно определить круг своих наследников и причитающиеся им доли в наследстве. Единственным ограничением свободы завещания являются правила об обязательной доле в наследстве, которые служат границей действия рассматриваемого принципа. При появлении в наследственных правоотношениях так называемых необходимых наследников на передовые позиции выходит принцип охраны прав и интересов близких наследодателю лиц в сочетании с правами и интересами других лиц.
       Принцип охраны прав и интересов  близких наследодателю лиц в  сочетании с правами и интересами  других лиц находит свое выражение  не только в обеспечении интересов  необходимых наследников. Прежде всего он проявляется в правилах об очередности призвания к наследованию, которыми восполняется невыраженная воля наследодателя. При этом основная цель, преследуемая законом, усматривается в имущественном обеспечении наиболее близких наследодателю лиц. Вместе с тем охрана интересов членов семьи наследодателя и других близких ему лиц должна соотноситься с реальными возможностями наследодателя, учитывая права и интересы его кредиторов и иных заинтересованных лиц (сособственников; лиц, проживающих в жилых помещениях, принадлежавших наследодателю, и др.). Действие рассматриваемого принципа (и прежде всего в части оптимального сочетания интересов различных лиц) находит свое непосредственное выражение при решении вопросов раздела наследственного имущества, возмещения за счет наследственного имущества необходимых расходов, принятия мер к охране и управлению наследственным имуществом, а также во многих других ситуациях.
       Принцип свободы наследования  реализуется в виде возможности  для призванных к наследованию наследников самостоятельно решать вопрос о принятии наследства и отказе от него. При этом в случае призвания к наследованию одновременно по нескольким основаниям наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из таких оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. На тех же началах наследник вправе и отказаться от наследства, при этом может указать другого наследника, в пользу которого он отказывается.
       Принцип наиболее полного обеспечения  исполнения воли наследодателя  проявляется при исполнении завещательных распоряжений наследодателя. При этом во внимание должна приниматься не только очевидная, но и предполагаемая воля наследодателя, обнаруживаемая в процессе толкования завещания.
       Все рассмотренные принципы определяют сущностные черты правового регулирования наследственных отношений и находят свое выражение в системе правовых норм о наследовании.
 

Глава 2. Виды наследования 

§1. Наследование по завещанию
     Регулируя наследственные отношения, закон в первую очередь предоставляет гражданам право по своему усмотрению распорядиться принадлежащим им имуществом на случай смерти. При этом такое распоряжение может быть выражено только одним способом - путем совершения завещания (п. 1 ст. 1118 ГК РФ).
       Если обратиться к истории  развития российского законодательства, то можно отметить, что ранее понятие завещания формулировалось в самом законе13. Но, начиная с 50-х годов прошлого века, законодатель отказался от включения понятия завещания в кодификационные акты, ограничившись лишь указаниями на его основные признаки.
       В юридической литературе, посвященной  вопросам наследственного права,  сформулированы многочисленные  определения завещания, от лаконичных  до пространных. Вот некоторые  из них.
      "Завещанием признается распоряжение  гражданина на случай смерти о своем имуществе, сделанное в установленной законом форме"14.
       Завещание - это "личное распоряжение  гражданина на случай его смерти  о переходе его передаваемых  по наследству имущественных  и личных неимущественных прав  к назначенным им наследникам, сделанное в пределах, допускаемых законом, и облеченное в установленную законом форму"15.
       Завещание - это "односторонне  распорядительная, лично формальная  сделка, совершенная на случай  смерти в целях установления  наследственного правопреемства"16.
      "Завещание есть юридический  акт, не имеющий юридического  значения при жизни составителя  и заключающий в себе одностороннее  распоряжение физического лица, сделанное в установленной законом  форме, о том, что должно  быть исполнено после его смерти  и, главным образом, в отношении предоставления его имущества в пользу известных лиц"17.
       А вот одно из самых последних  по времени определений: "Завещание  можно определить как акт физического  лица (гражданина, иностранца, лица  без гражданства) по распоряжению  принадлежащими ему материальными и нематериальными благами на случай смерти"18.
       Как видно из приведенных определений,  хотя они относятся к разному  времени (периодам действия гражданских  кодексов 1922 г., 1964 г. и 2002 г.), фактически  они одинаково отражают основную суть завещания и отличаются только набором его признаков, выделенных авторами. Единственное сущностное различие касается предмета завещательного распоряжения, в них по-разному решен вопрос о возможности включения в завещание распоряжений по поводу личных неимущественных прав (благ).
       Основной принцип завещания - это свобода его совершения. Посредством  завещания гражданин выражает  свою волю в определении судьбы  принадлежащего ему имущества  в случае его смерти. На разных  этапах развития нашего государства этот принцип претерпел определенную эволюцию: от запрещения завещаний19 через ограничение свободы завещательных распоряжений20 к свободе завещаний. По действующему законодательству исключительно от воли завещателя зависит выбор лиц, которым перейдет имущество завещателя после его смерти, определение их долей в наследстве, возложение на наследников определенных завещательных обременений, отмена или изменение завещания и др.
      Назовем основные признаки завещания.
       а) Завещание является единственным, исключительным способом распоряжения имуществом на случай смерти. Это означает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Поскольку завещание по своей сути (как безвозмездная сделка) наиболее близко к дарению, законодатель специально указал, что "договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен" (п. 3 ст. 572 ГК РФ).
       б) Завещание как действие по  распоряжению имуществом, направленное  на возникновение у названных  в завещании лиц прав и обязанностей в связи со смертью завещателя, является сделкой (ст. 153 ГК РФ).
       Сделка эта носит односторонний  характер, поскольку для ее совершения  необходимо и достаточно выражения  воли только одной стороны  - завещателя (п. 2 ст. 154 ГК РФ). Для  действительности завещания совершенно безразлично, какова воля и тех, в пользу которых совершено завещание, и тех, которые в завещании не упомянуты.
       В законе специально подчеркнуто  и то, что в завещании могут  содержаться распоряжения только  одного лица, совершение завещания двумя и более гражданами не допускается (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). Имеются в виду как совместные завещания в пользу третьих лиц (супруги совершают одно завещание в пользу своих детей), так и взаимные завещания в пользу друг друга. Такие завещания, превращаясь в завещательный договор, неминуемо утрачивают черты односторонней сделки, а следовательно, становятся ничтожными.
       Завещание является особой сделкой.  В отличие от других сделок, которые сами по себе в силу  их совершения порождают юридические  последствия, завещание при жизни завещателя юридически безразлично и ни в коей мере не связывает завещателя в праве распоряжаться завещанным имуществом (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Именно эта особенность завещания объясняет включение в закон нормы, предусматривающей, что оспаривание завещания при жизни завещателя не допускается.
       Завещание порождает права и  обязанности только в совокупности  с другим юридическим фактом - смертью завещателя (открытием наследства).
       С этой точки зрения завещание  можно охарактеризовать как сделку с отлагательным сроком действия, при этом такой срок не определен, он связан с наступлением конкретного события - смертью завещателя.
       в) Завещание не только односторонняя,  но и личная сделка. Это означает, что только сам гражданин может  составить завещание, притом личная встреча с нотариусом или другим лицом, которому предоставлено право удостоверить завещание, обязательна (исключение составляет лишь совершение завещания в чрезвычайных обстоятельствах). Совершать завещание через представителя запрещено.
       г) Завещание - это строго формальная  сделка. В качестве акта, посредством  которого вовне выражается воля  завещателя, оно должно отвечать  определенным требованиям, касающимся  формы и порядка его совершения. Для завещания эти требования  установлены законом и носят императивный характер. Поскольку завещание, в отличие от других сделок, порождает последствия, оценивается и исполняется после смерти завещателя, оно должно быть таким, чтобы по возможности исключались сомнения в том, что завещатель полностью отдавал отчет своим действиям, что выраженная им воля была подлинной и свободной.
       Все это предопределяет необходимость  установления тех строго формальных  требований, которые предъявляются  к субъектному составу, порядку  совершения завещания, его форме  и содержанию. 

     Субъекты  завещательных распоряжений
     Право завещать имущество названо в  составе правоспособности любого физического  лица (гражданина, иностранца, лица без  гражданства). Но это право может  быть осуществлено лишь полностью дееспособным гражданином (ст. 1118 ГК РФ)21.
       Приобретение гражданином полной  дееспособности закон связывает  с достижением определенного  возраста - восемнадцати лет (т.е.  с достижением совершеннолетия). В двух ситуациях возможно  приобретение полной дееспособности  и ранее. Так, если в допускаемых законом случаях несовершеннолетний вступает в брак, он приобретает полную дееспособность со дня государственной регистрации брака22.
       Несовершеннолетний, достигший 16 лет,  может быть объявлен полностью  дееспособным, если он работает  по трудовому договору (контракту) или с согласия родителей (других законных представителей) занимается предпринимательской деятельностью. Объявление гражданина полностью дееспособным (этот процесс называется "эмансипацией") производится по решению органов опеки и попечительства, если на это получено согласие обоих родителей (иных законных представителей), а при отсутствии такого согласия - по решению суда (ст. 27 ГК РФ).
       Несовершеннолетние, а также совершеннолетние, которые в установленных законом  случаях по решению суда признаны недееспособными23 либо их дееспособность ограничена24, совершать завещания не вправе.
     Требование  об обладании полной дееспособностью  в момент совершения завещания имеет  важное значение. Дело в том, что  лишение либо ограничение дееспособности по решению суда не безвозвратно. При отпадении оснований, вследствие которых последовало лишение или ограничение дееспособности, дееспособность по решению суда может быть восстановлена.
       Отсюда следует, что признание  гражданина недееспособным или  ограничение его в дееспособности после совершения завещания не должно влиять на юридическую силу (действительность) совершенного им завещания. Точно так же восстановление дееспособности не придает завещанию юридическую силу, если завещание было совершено в момент, когда гражданин не обладал дееспособностью в полном объеме: оно остается ничтожным. 

     Завещание должно быть собственноручно подписано  завещателем. И лишь в исключительных случаях, если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или  неграмотности не может сам подписать завещание, такое завещание по просьбе завещателя может быть подписано непременно в присутствии нотариуса другим лицом (рукоприкладчиком). В самом завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не смог сам подписать завещание. Идет речь, естественно, не о преходящих причинах, а об устойчивых нарушениях здоровья или других обстоятельствах, лишающих завещателя возможности подписать завещание собственноручно.
       По действующему законодательству  впервые процедура совершения завещания допускает присутствие свидетелей (п. 4 ст. 1125 ГК РФ). Свидетели могут присутствовать по просьбе самого завещателя, но в ряде случаев закон предусматривает обязательное участие свидетелей. Непременно, под страхом недействительности, свидетели должны присутствовать при совершении закрытого завещания, завещания в чрезвычайных обстоятельствах, а также завещания, приравненного к нотариально удостоверенным.
       Независимо от того, является  ли участие свидетеля обязательным  либо он участвует по желанию заявителя, не могут привлекаться в качестве свидетелей сам нотариус или другое лицо, удостоверяющее завещание, лица, в пользу которых составлено завещание (наследники по завещанию) или сделан завещательный отказ (отказополучатель), а также супруг, дети и родители таких лиц; граждане, не обладающие полной дееспособностью; неграмотные; граждане, обладающие такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознать существо происходящего (глухие, немые, слепые и т.п.); лица, не владеющие языком, на котором составляется завещание (за исключением случаев, когда составляется закрытое завещание) (п. 2 ст. 1124 ГК РФ).
       Поскольку привлекаемые к участию  в совершении завещания переводчики,  рукоприкладчики хотя и не  заменяют свидетелей, но по существу также являются ими, требования, предъявляемые к личности свидетелей, распространяются и на них.
       В самом завещании должны быть  отражены сведения о всех лицах,  присутствующих при его совершении: фамилия, имя, отчество, место  жительства в соответствии с документами, удостоверяющими личность. 

     Формы завещаний.

     Нотариально удостоверенные и  приравненные к ним  завещания.
     Современное гражданское законодательство закрепляет возможность существования завещания  в нескольких самостоятельных формах.
       В виде общего правила завещание должно быть удостоверено нотариусом. Именно эта форма завещания наиболее надежно обеспечивает подлинность и достоверность завещаний.
       Право совершать нотариальные  действия, в частности удостоверять  завещания, Основы законодательства РФ о нотариате предоставляют также должностным лицам консульских учреждений и должностным лицам органов исполнительной власти. В первом случае речь идет об удостоверении завещаний от имени Российской Федерации на территории иностранных государств, а во втором - при отсутствии в данном населенном пункте нотариуса.
       В Гражданском кодексе РФ среди  лиц, которые обладают правом  удостоверять завещания, вместо  должностных лиц органов исполнительной  власти названы должностные лица  органов местного самоуправления  в случаях, если в соответствии с законом они наделены правом совершения нотариальных действий (п. 7 ст. 1125 ГК РФ). К сожалению, соответствующий закон еще не принят, хотя именно этот порядок удостоверения завещаний отвечает цели, которую преследует соответствующее регулирование: приблизить оказание нотариальных услуг к нуждающимся в них лицам.
       В ряде случаев в силу определенных  обстоятельств закон предоставляет  право удостоверять завещания  другим должностным лицам. Удостоверенные  таким образом завещания приравниваются к нотариально удостоверенным.
       В законе приведен исчерпывающий  перечень случаев, когда завещатель, находясь в особых обстоятельствах,  не может обратиться к нотариусу,  а также исчерпывающий перечень  должностных лиц, которые вправе  при таких условиях удостоверить завещание (ст. 1127 ГК РФ):
       завещания граждан, которые находятся  на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных  учреждениях или проживают в  домах для престарелых и инвалидов,  могут удостоверяться главными  врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
       завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, могут удостоверяться капитанами этих судов;
       завещания граждан, находящихся  в разведочных, арктических или  других подобных экспедициях,  могут удостоверяться начальниками этих экспедиций;
       завещания военнослужащих, а в  пунктах дислокации воинских  частей, где нет нотариусов, также  завещания работающих в этих  частях гражданских лиц, членов  их семей и членов семей  военнослужащих могут удостоверяться  командирами воинских частей;
       завещания граждан, находящихся  в местах лишения свободы, могут  удостоверяться начальниками мест  лишения свободы.
       И все же специально предусмотрено,  что, если в любом из названных  случаев завещатель выскажет  желание пригласить нотариуса,  должностное лицо при наличии разумной возможности сделать это обязано принять меры для удовлетворения данной просьбы.
       Должностные лица, удостоверившие  завещание, как только это становится  возможным, обязаны направить  такое завещание нотариусу по  месту жительства завещателя. Если место жительства неизвестно, завещание направляется нотариусу через органы юстиции. Необходимо обратить внимание, что в названных случаях речь идет лишь об удостоверении завещания не нотариусом, а другим указанным в законе лицом. Что же касается порядка совершения, то при оформлении таких завещаний должен соблюдаться общий порядок, установленный для нотариального удостоверения завещаний25. Наряду с этим к оформлению таких завещаний предъявляется и дополнительное требование: как было отмечено, такое завещание подписывается завещателем в присутствии не только лица, удостоверяющего завещание, но и одного свидетеля, который также подписывает завещание.
       Только эти две названные формы  завещаний существовали в период  действия Гражданских кодексов 1922 и 1964 гг. Кроме того, допускалось оформление в специальном порядке завещательного распоряжения денежными средствами, находящимися во вкладах в банке.
       Действующим законодательством  (часть третья ГК РФ) дополнительно  предусмотрены новые формы, в  которых могут совершаться завещания. Речь идет о закрытом завещании, завещании в чрезвычайных обстоятельствах, а также о завещательных распоряжениях правами на денежные средства в банках, которые из специальных распоряжений перешли в состав общих завещательных распоряжений. Порядок совершения завещания в каждой из этих форм в силу закона имеет определенные особенности. Выбор формы завещания всегда предоставляется самому завещателю. Порядок совершения завещания в закрытой форме четко прописан в ст. 1126 ГК РФ.
     Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенный возможности удостоверить завещание в нотариальном или приравненном к нотариальному порядке, все же может распорядиться своим имуществом на случай смерти, составив завещание в простой письменной форме. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем в присутствии двух свидетелей, которые также подписывают завещание.
     Понятие "чрезвычайные обстоятельства" в  законе не раскрыто. Очевидно, речь идет о таких экстремальных ситуациях, при которых создана непосредственная угроза жизни завещателя (стихийные бедствия, боевые действия, катастрофы и т.п.), с одной стороны, и невозможность совершить завещание в иной форме - с другой. 

     Содержание  завещания
     Реализуя  принцип свободы завещания, закон  предоставляет гражданину право  назначить наследником любое  лицо. Это могут быть члены семьи  наследодателя, лица, связанные с  ним родственными узами (как входящие, так и не входящие в состав наследников по закону), а также любые посторонние граждане. Имущество может быть завещано не только гражданам, но и юридическим лицам, в том числе и иностранным (коммерческим организациям, некоммерческим учреждениям, религиозным и общественным организациям и т.п.), публичным образованиям (Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям, иностранным государствам и международным организациям).
       Завещатель может не только  назначить, но и подназначить  наследника, т.е. указать в завещании  другого наследника на случай, если назначенный им наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, не будет иметь права наследования как недостойный.
       Распоряжение о подназначении  наследника парализует действие  установленных законом правил  о переходе наследства к наследникам  по закону последующих очередей (ст. 1141 ГК РФ), о наследовании по праву представления (ст. 1146 ГК РФ), о наследовании в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ), о порядке приращения доли отпавшего наследника (ст. 1161 ГК РФ).
       Гражданин вправе в завещании  указать о лишении наследства  наследников по закону (одного или нескольких). Нужно отметить, что, оставляя наследство одному из законных наследников любой очереди либо постороннему лицу, завещатель тем самым фактически лишает наследства других наследников по закону. Однако положение этих наследников отличается от положения наследника, лишенного наследства специальным завещательным распоряжением. Такое распоряжение означает, что лишенный наследства наследник ни при каких обстоятельствах не может быть призван к наследованию. Более того, к наследству не будут призываться по праву представления и потомки такого лица (п. 2 ст. 1146 ГК РФ)26, а также его наследники в порядке наследственной трансмиссии. В отличие от этого наследник, просто не упомянутый в завещании, вправе наследовать по закону, если имеется или откроется такая возможность: завещана только часть имущества, наследник по завещанию не принял наследство или отказался от него и т.п.
       Только обязательный наследник  не может быть лишен наследства  по воле завещателя.
       Завещатель вправе сделать распоряжение  по поводу судьбы любого имущества,  как того, которое принадлежит  ему на день составления завещания,  так и того, которое он приобретет  в будущем. Поэтому он не обязан представлять доказательства принадлежности ему имущества, о котором идет речь в завещании. При этом при жизни завещателя завещанное имущество еще не становится наследственным имуществом, и завещатель ни в коей мере не ограничен в праве распоряжаться им. Состав имущества определяется на день смерти наследодателя.
       В завещании может быть определена  судьба всего имущества, его  части, отдельных предметов и  конкретных прав. Завещательные  распоряжения могут содержаться  как в одном, так и в двух или нескольких завещаниях. Завещатель вправе определить или изменить доли наследников в наследственном имуществе.
       Если к наследованию по закону  или по завещанию призываются  несколько наследников, у них  возникает общая долевая собственность,  т.е. каждый из наследников имеет определенную долю в праве. В наследственном праве действует принцип равенства долей, и только завещатель может отступить от этого принципа. При этом при наследовании по закону доли наследников считаются равными, если наследодатель своим завещательным распоряжением не изменил соотношение долей. При наследовании по завещанию доли считаются равными, если в завещании не указаны доли наследников либо если в завещании не указаны конкретные вещи или права, которые предназначаются определенным наследникам.

     Завещательное возложение

     Завещательное возложение - это распоряжение завещателя о возложении на одного или нескольких наследников обязанности совершить  действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Таким образом, завещательное возложение отличается от завещательного отказа, во-первых, тем, что возложенная на наследника обязанность может иметь не только имущественный, но и неимущественный характер, и, во-вторых, что цель осуществления таких действий - не интересы определенного лица, а интересы неопределенного круга лиц, т.е. достижение общеполезной цели. Если на наследника возложена обязанность передать определенную сумму денег публичной библиотеке для приобретения книг - это возложение имущественного характера, а обязанность наследника предоставлять музею по его просьбе при организации тематических выставок для экспозиции картину Рериха, перешедшую к нему по наследству, - это завещательное возложение неимущественного характера.
       В-третьих, если в качестве  исполнителя завещательного отказа  всегда выступает наследник, то  исполнение завещательного возложения  может быть поручено завещателем  исполнителю завещания, при том,  что по завещанию для этого  должна быть выделена часть  наследственного имущества.
       В-четвертых, право требовать  исполнения завещательного возложения  имеет не определенное лицо - отказополучатель, а неопределенное множество заинтересованных  лиц, а также другие наследники  и исполнитель завещания.
     Если  завещательное возложение носит имущественный характер, на него распространяются правила, регулирующие исполнение завещательного отказа: такое возложение исполняется наследником в пределах стоимости перешедшего к нему имущества, заинтересованные лица могут потребовать его исполнения в течение трехгодичного срока, который является пресекательным (п. 2 ст. 1139 ГК РФ). Такая позиция законодателя при толковании ее "от противного" позволяет утверждать, что к завещательным возложениям неимущественного характера, во-первых, не применяется правило об исполнении завещательного возложения за счет стоимости наследственного имущества. Однако это правило не исключает того, что действия по исполнению завещательного возложения неимущественного характера всегда связаны с наследственным имуществом. Во-вторых, право требования исполнения завещательного возложения неимущественного характера не ограничено сроком (если иное не установлено завещанием). В-третьих, право требования исполнения завещательного возложения в силу неограниченного числа заинтересованных лиц не носит личного характера.

     Исполнитель завещания (душеприказчик).

     В виде общего правила исполнение завещания  осуществляют сами наследники по завещанию. Вместе с тем завещателю предоставлено  право поручить исполнение завещания  определенному гражданину (ст. 1134 ГК РФ).
       Исполнитель завещания (в действующем  законодательстве используется  термин "гражданин-душеприказчик") выбирается завещателем, и распоряжение о его назначении должно содержаться в самом завещании. При этом душеприказчиком может быть назначен любой гражданин вне зависимости от того, входит ли он в число наследников по завещанию или по закону.
       Гражданин, которому предстоит  исполнить завещание после открытия  наследства, должен выразить по  этому поводу свое согласие. Способы  выражения могут быть разными: собственноручная подпись на самом завещании, подача заявления нотариусу о согласии до открытия наследства (такое заявление приобщается к завещанию) либо в течение одного месяца со дня открытия наследства.
       Согласие может быть выражено и путем совершения так называемых конклюдентных действий. Это означает, что, если гражданин, назначенный душеприказчиком, в течение месяца после открытия наследства, фактически приступил к исполнению завещания, он дал согласие быть исполнителем завещания.
       Если же окажется, что гражданин,  согласившийся стать исполнителем  завещания, после открытия наследства  не может исполнять свои обязанности  вследствие возникновения определенных  препятствующих этому обстоятельств,  он может быть освобожден от  этих обязанностей по решению суда, вынесенному по заявлению самого душеприказчика или наследников. Если же исполнитель завещания без обращения в суд самоустранился от исполнения завещания, он может быть по решению суда привлечен к имущественной ответственности. В частности, если в результате такого его поведения будет причинен ущерб (не сохранится или испортится наследственное имущество и т.п.), суд вправе возложить на него обязанность возместить причиненный по его вине ущерб.
     Исполнение  завещания может потребовать определенных расходов (например, уплата госпошлины по искам, предъявленным к должникам наследодателя). Произведенные исполнителем завещания расходы возмещаются за счет наследственного имущества.
       Между тем услуги по исполнению  завещания душеприказчик, как правило, осуществляет безвозмездно. Он может получить вознаграждение за счет наследства только в случае, если это предусмотрено в самом завещании.
      
     Отмена  и изменение завещания.
     Свобода завещания проявляется и в  том, что гражданин, совершивший  завещание, вправе в любое время отменить или изменить его, не указывая причин, побудивших его к этому, и не согласовывая такие свои действия ни с кем, в том числе с лицами, указанными в качестве наследников в отменяемом завещании (ст. 1130 ГК РФ).
       Однако изменение или отмена завещания могут быть произведены только предусмотренными законом способами. Изменение завещания возможно лишь при составлении нового завещания. При этом в новом завещании может быть прямо указано об изменении ранее составленного завещания, а могут просто содержаться иные, чем в предыдущем завещании, распоряжения. В этом случае путем сопоставления двух завещаний может быть установлено, что предыдущее завещание изменено.
     Отменить  завещание можно двумя способами.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.