Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 111712


Наименование:


Ответы к экзамену по предмету правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности

Информация:

Тип работы: Ответы. Предмет: Право. Добавлен: 14.03.18. Сдан: 2018. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. Источники правового регулирования отношений по внешней торговле и другим видам внешнеэкономической деятельности.
Главным источником в области регулирования ВЭД является Конституция РФ. К ведению РФ, в частности, отнесены: внешнеэкономические отношения РФ; международные договоры РФ; судоустройство, гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательства, правовое регулирование интеллектуальной собственности; федеральное коллизионное право. Так же основными источниками являются: Гражданский кодекс РФ; Основы гражданского законодательства СССР и республик 1991 г. в действующей части: интеллектуальная собственность, иностранное право, коллизионная норма; Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. в действующей части; Воздушный кодекс РФ; Кодекс торгового мореплавания РФ. Законы РФ: ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»; ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; ФЗ «О переводном и простом векселе»; Патентный закон РФ; Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»; Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже»; Законы РФ «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью». Согласно Конституции РФ (ст. 15 п. 4) международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотрено законом, то применяются правила международного договора. Эта норма полностью воспроизведена в ст. 7 ГК РФ. Некоторые из действующих международных договоров с участием РФ: Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 1980 г.); Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств - участников Содружества Независимых Государств от 20 марта 1992 г.; соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные Россией более чем с 25 странами; Конвенция о международном финансовом лизинге; Парижская конвенция по охране промышленной собственности, 1883 г. (с дополнениями); Мадридское соглашение о международной регистрации знаков, 1891 г. (с дополнениями); Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью - Йоркская конвенция, 1958 г.); Женевская Конвенция, 1961 г., 1930г.; Гаагская конвенция. Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано оно в каком-либо документе или нет ст. 5 Гражданского кодекса РФ. Обычай очень часто используют во внешней торговле, особенно при отправках грузов через морские порты. Международная торговая палата подготовила и опубликовала для факультативного применения предпринимателями в контрактах следующие международные документы, основанные на использовании торговых обычаев: Международные правила толкования торговых терминов - «Инкотермс-90»; Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов. В свое время Всесоюзная торговая палата подготовила и опубликовала своды обычаев морских портов СССР. Обычаи не обязательно должны быть опубликованы, однако их знание очень важно при отгрузках груза через иностранные порты, в которых по-иному, чем в Инкотермс-90, могут трактоваться обязанности продавца и покупателя по ряду базисных условий. Это касается, например, отгрузок на условиях ФОБ в бельгийском порту Антверпен. Применение торговых обычаев допускается в Конвенции ООН о договорах международной купли - продажи товаров. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» также допускает применение третейскими судами торговых обычаев к сделке.


2. Международные договоры как источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности.
Международный договор - соглашение между государствами или другими субъектами МП по поводу установления изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей. К некоторым из международных договоров регулирующих ВЭД можно отнести: Конвенцию ООН 1980г «О международной купле-продаже товаров»; в Женевскую конвенцию «О международной перевозке грузов»; Женевские вексельные конвенции; Всемирную конвенцию «Об авторском праве». Международные договоры заключенные в рамках СНГ: Договор о таможенном союзе и Едином экономическом пространстве; Соглашение о прядке взаимного исполнения решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов на территории гос-в, участников Содружества; Большое значение имеют двухсторонние договоры о взаимном сотрудничестве и тому подобные договоры. Напр. Договор о дружбе и сотрудничестве между РБ и Турецкой республикой. Договор о взаимопонимании и сотрудничестве между РБ и Французской республикой. Важным источником яв-ся соглашения между Республикой Казахстан, РБ, РФ о создании Евразийского союза, к которым присоединились Таджикистан и Кыргыстан. К таким документам можно отнести: Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза»; Соглашение «О единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран»; Договор «О таможенном кодексе таможенного союза» вместе с Таможенным кодексом»; Соглашение «О правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами» 2009.

3. Императивные и диспозитивные нормы гражданского законодательства.
Важнейшей чертой метода гражданского права является диспозитивность нормативно-правового регулирования, выражающаяся в том, что устанавливаемые гражданским законодательством правовые нормы зачастую представляют субъектам широкую свободу в определении и осуществлении их имущественных прав и содержат большое число диспозитивных правил. Диспозитивная норма - ??? норма, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (ст.391 ГК). Сторонам предоставлено право определять характер взаимоотношений между ними полностью или в определенной мере по собственному усмотрению, а также предоставлена достаточно широкая возможность выбора между несколькими вариантами поведения, но в пределах, установленных законом. В диспозитивной норме проявляется принцип, когда свобода каждого ограничивается аналогичной свободой других лиц. О диспозитивном характере правовых норм свидетельствуют содержащиеся в них оговорки типа «если иное не предусмотрено договором». Примерами диспозитивных норм, ?.?. норм, которые, устанавливая правило, дозволяют сторонам гражданского правоотношения по своему усмотрению в договоре изменять его, в частности, являются: ст.211, ст.212, п.1,2 ст.221, п.1 ст.224, п.1 ст.238, ст.251, п.1 ст.254, п.2 ст.257, ст.455, п.2 ст.713 и т.д. Императивные нормы гражданского права точно определяют права и обязанности субъектов; в них содержатся правила, которым субъекты правоотношения обязаны неукоснительно следовать, не имея возможности изменять их в соглашении. Об императивном характере гражданско-правовых норм свидетельствует формулировка текста? она содержит выражение долженствования в категоричной форме либо категорический запрет. В частности, на императивный характер нормы указывают запреты типа «не допускается», «не могут», «недействительна» и др. Так, императивный характер имеет норма ст.21 ГК, в соответствии с которой «никто не должен быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и порядке, установленных законом». В данном случае законодатель прямо указывает на императивный характер правовой нормы, особо обращая внимание на недопустимость соглашения сторон по вопросу ограничения правоспособности и дееспособности граждан. Например, императивными являются нормы п.3 ст.163, п.1 ст.166, ст.199, ст.550, п.2 ст.603, ст.638, ст.1040 ГК и др.
4. Обычаи делового оборота.
В соответствии с ГК РФ Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Обычай делового оборота - это международное обыкновение, которое в отличие от юридически обязательных международно-правовых обычаев регулирует внешнеэкономический оборот, лишь если участники последнего договорились о таком регулировании. Другими словами, обычай делового оборота применяется к внешнеторговому контракту, если стороны договорились об этом при заключении договора. В 1980 г. в Вене была принята Конвенция ООН о контрактах междуна­родной купли-продажи, известная под названием Венской конвенции (Vienna Sales Convention), которая вступила в силу для Российской Федерации с 1991 г. Ст. 9 данной Конвенции предусматривает следующее: стороны связаны любым обычаем, относительно которого они договорились, и практикой, которую они установили в своих взаимных отношениях; при отсутствии договоренности об ином считается, что стороны подразумевали применение к договору или его заключению обычая, о котором они знали или должны были знать и который в международной торговле широко известен и постоянно соблюдается сторонами в договорах данного рода в соответствующей области торговли. Обычаи делового оборота в сфере внешнеэкономических связей в ряде случаев толкуются международными неправительственными организациями, Примером могут служить разработанные Международной торговой палатой Международные правила толкования торговых терминов - «ИНКО-ТЕРМС» (International Commercial TERMS 1990)
5. Предпринимательская деятельность гражданина.
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования ЮЛ с момента гос.регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ст.23). Предпринимательской признается самостоятельная производственная деятельность, осуществляемая на свой риск и направленная на систематическое получение прибыли. Необходимым условием для занятия гражданином предпринимательской деятельностью является: а) его дееспособность; б) гос.регистр. в качестве предпринимателя. гос.регистр предпринимателя производится на основании его заявления, в котором указываются виды деятельности, которыми гражданин намерен заниматься. гос.регистр. производится в день поступления документов. Основанием отказа может быть недееспособность предпринимателя, намерение заняться запрещенной законом деятельностью или отсутствие лицензии, если она нужна. После уплаты регистрационного сбора заявителю выдается свидетельство, в котором указываются виды деятельности и срок его действия. Гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, но не прошедшие гос.регистр., не приобретает в связи с этим статуса предпринимателя. Он утрачивает этот статус и с момента прекращения действия гос.регистр, по истечении установленного срока, аннулирования гос.регистр. и т.п. Для занятия предпринимательской деятельностью необходима полная дееспособность. Следовательно, осуществлять ее могут граждане по достижении 18 лет, если они не ограничены в дееспособности. Они могут заниматься предпринимательской деятельностью с согласия попечителя. Лицо, вступившее в брак до достижения 18 лет, признается полностью дееспособным (ст.21) и поэтому вправе самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью. То же относится к эмансипированным (ст.27). Правоспособность индивидуального предпринимателя практически приравнена к правоспособности ЮЛ - коммерческих организаций. Он может иметь права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Крестьянское (фермерское) хозяйство не является юридическим лицом. Его глава признается предпринимателем с момента гос.регистр. хозяйства. Крестьянское хозяйство подлежит регистрации в местном органе самоуправления, в ведении которого находится данный земельный участок. Пользование имуществом осуществляется членами хозяйства по соглашению между собой, сделки по распоряжению имуществом хозяйства совершает глава хозяйства либо иные лица по его доверенности.
6. Представительства и филиалы юридического лица.
Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту (п.1 ст.55 ГК РФ). Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства(п.2 ст.55 ГК РФ). Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений. Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности. Соответствующие полномочия руководителя филиала (представительства) должны быть удостоверены доверенностью и не могут основываться лишь на указаниях, содержащихся в учредительных документах юридического лица, положении о филиале (представительстве) и т.п., либо явствовать из обстановки, в которой действует руководитель филиала. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц (п.3 ст. 55 ГК РФ).
11. Понятие сделки. Особенности внешнеэкономической сделки.
Сделка – правомерное действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Внешнеэкономическая сделка (ВЭС) – двусторонние, многосторонние (договоры) или односторонние сделки между лицами разной национальной принадлежности, направленные на установление, изменение, прекращение отношений производственной кооперации, обмен товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность), которые не носят бытовой характер. Внешнеэкономический договор заключается с предпринимательской целью. Коммерческие предприятия сторон находятся в разных государствах. Особенности: 1) предметом договора выступает товар или услуги, перемещаемые через границу (экспорт, импорт); 2) в качестве средства платежа используется валюта, которая является иностранной хотя бы для одной из сторон договора; 3) споры, вытекающие из этих договоров, могут быть переданы на рассмотрение в международные коммерческие арбитражные суды в силу договора между сторонами сделки или международного договора; 4) возникает проблема выбора права; 5) в правовом регулировании большую роль играют международные договоры между соответствующими государствами.
Наиболее распространенные источники правового регулирования ВЭС: Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.; Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров 1986 г.; Инкотермс 2000; Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004; Унифицированные правила по документарным аккредитивам; Унифицированные правила по инкассо.


7. Коммерческие организации. Источники правового регулирования.
Коммерческая организация — юридическое лицо, преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Основные признаки: 1. Цель деятельности — получение прибыли; 2.Чётко определённая в законе организационно-правовая форма; 3.Распределение прибыли между участниками юридического лица. Также коммерческие организации обладают всеми признаками, присущими юридическому лицу: 1.Обладают обособленным имуществом на правах собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, иного вещного права; имущество может быть арендованным; 2.Отвечают по своим обязательствам принадлежащим им имуществом; 3.Приобретают и осуществляют от своего имени имущественные и неимущественные права; несут обязанности; 4.Могут быть истцом и ответчиком в суде. Классификация: 1. Хозяйственные товарищества (полное товарищество, товарищество на вере); 2. Хозяйственные общества (ООО, ОДО, ОАО, ЗАО); 3. Производственные кооперативы; 4. Государственные и муниципальные (унитарные) предприятия. Источники правового регулирования: 1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ (Если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора (ч.4 ст.15 Конституции РФ)); 2. КРФ и ФКЗ. Среди ФКЗ высшей юридической силой обладает КРФ (ст.15) Так, КРФ гарантирует единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, робот, услуг и финансовых средств по всей территории РФ, поддержку конкуренции (п.1 ст.8), право частной собственности и равную защиту всех форм собственности (п.2 ст.8, ст.35), свободное использование своих способностей и имущества для занятия предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельностью (ст.34) и т.д.; 3. Гражданское законодательство: 1) ГК РФ; 2) принятые в соответствии с ГК РФ иные федеральные законы, регулирующие гражданско-правовые отношения. ГК РФ является важнейшим федеральным законом, который по праву составляет стержень частного права. Помимо ГК РФ, который закрепляет основные правила осуществления коммерческой деятельности (начиная с правового статуса субъектов и заканчивая порядком заключения, исполнения и прекращения сделок, взысканием убытков), регулирование торговых отношений осуществляется и другими нормативными актами, в том числе теми, которые содержат нормы публичного права. Их можно условно подразделить на 3 группы. 1) Касающиеся правового статуса субъектов: ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Закон РФ «О товарных биржах и биржевой торговле». 2) Регулирующие объекты коммерческого права: ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», ФЗ «О лекарственных средствах», ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и др. 3) Содержат специальные правила осуществления коммерческой деятельности: ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ФЗ «О техническом регулировании» и т.д. 4. Иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. Например, в коммерческих отношениях особое значение имеют: Указ Президента РФ «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена»; Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о порядке лицензирования деятельности товарных бирж на территории Российской Федерации, положения о государственном комиссаре на товарной бирже»; Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации» и др. 5. учредительные документы коммерческих организаций. П.1 ст. 48 ГК: юридическое лицо действует на основании устава либо учредительного договора.


8. Акции, их виды.
Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после ликвидации общества. Наиболее распространенными являются обыкновенные и привилегированные акции. В зависимости от стадии выпуска акций в обращение и их оплаты различают следующие виды акций: объявленные, размещенные, полностью оплаченные. Наиболее распространенными являются обыкновенные и привилегированные акции. Владелец привилегированных акций имеет право на приоритетное получение дохода по сравнению с лицами, обладающими обыкновенными акциями. Как правило, владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на собрании акционеров. В России запрещено выпускать привилегированные акции на сумму, по номинальной стоимости превышающую 25 % уставного капитала. Привилегированные акции могут выпускаться различных типов, основными из которых являются: 1) кумулятивные – предполагают, что если в силу тяжелого финансового положения или других факторов дивиденды не выплачены в текущем году, то они накапливаются. Как правило, срок накопления дивидендов не превышает 3 лет; 2) некумулятивные – это акции, по которым в случае невыплаты дивидендов за текущий год их накопление не производится; 3) с фиксированным дивидендом – при выпуске устанавливается размер дивиденда (в процентах), который остается неизменным в течение всего периода; 4) привилегированные акции «с участием» – акции с правом на получение дополнительного дивиденда. Выплачивается сперва и по обыкновенным и по привилегированным акциям одинаковая сумма, а потом в случае, если остались еще финансовые ресурсы, доплачивают владельцам привилегированных бумаг; 5) с корректируемой ставкой дивиденда; 6) с аукционной ставкой дивиденда. Гораздо более распространены обыкновенные акции. Их владелец имеет: право участвовать в управлении АО через голосование на собрании акционеров; право на получение дивиденда (после выплаты дивидендов по привилегированным акциям); возможность быстро нарастить вложенный капитал, увеличение которого идет за счет двух факторов: начисления дивидендов и роста курса акции; возможность достаточно легко продать или купить дополнительные акции; право на получение части имущества АО при его ликвидации.


9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГиМуП).
ГиМуП – коммерческие организации, не наделенные правом собственности на имущество, закрепленное за ними собственником, этим они отличаются от иных коммерческих организаций.
Уставный фонд предприятия – минимальный размер имущества предприятия, гарантирующий интересы его кредиторов, который может формироваться за счет денег, а также ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку.
ГиМуП представляют собой организационно-правовую форму, посредством которой осуществляют деятельность коммерческие организации – юридические лица, являющиеся субъектами предпринимательского права.
Имущество ГиМуП является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям), в том числе между его работниками.
Виды: 1. унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, – федеральное государственное предприятие и государственное предприятие субъекта Российской Федерации, муниципальное предприятие; 2. унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, – федеральное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта Российской Федерации, муниципальное казенное предприятие. Правоспособность ГиМуП не общая, а специальная, т. е. они могут осуществлять только те виды деятельности, которые закреплены в уставе предприятия. Деятельность унитарных предприятий в определенных сферах предпринимательской деятельности ограничивается. По согласованию с собственником его имущества унитарное предприятие может создавать филиалы и открывать представительства. Унитарное предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам собственника его имущества. Собственники имущества предприятия не несут ответственность по его обязательствам, за исключением случаев, когда банкротство вызвано самим собственником, при этом на него при недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам предприятия. Устав унитарного предприятия – его единственный учредительный документ. Предприятие распоряжается движимым имуществом самостоятельно, в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, за исключением случаев, установленных законом. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника имущества государственного или муниципального предприятия. Собственник имущества предприятия имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в ведении предприятия. Предприятие ежегодно перечисляет в соответствующий бюджет часть прибыли. Деятельность унитарного предприятия осуществляется в соответствии с планом (программой) его финансово-хозяйственной деятельности. Руководитель унитарного предприятия является его единоличным исполнительным органом. Особенности реорганизации и ликвидации унитарных предприятий определены в Законе о государственных и муниципальных предприятиях.


10. Некоммерческие организации.
Некоммерческими называются организации, которые не имеют своей основной целью извлечение прибыли и не распределяют ее между участниками. К некоммерческим юридическим лицам относятся: 1) потребительские кооперативы; 2) общественные и религиозные организации (объединения); 3) фонды; 4) учреждения; 5) объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Общественное объединение — создаваемое по инициативе граждан, объединяющихся в силу общности интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, некоммерческое, добровольное, самоуправляемое формирование. Религиозное объединение — добровольное объединение совершеннолетних граждан, создаваемое для совместного осуществления права граждан на свободу вероисповедания, а также для совместного исповедания и распространения веры. Религиозное объединение численностью не менее 10 человек пользуется правами юридического лица с момента государственной регистрации его устава. Потребительский кооператив – добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской деятельности, осуществ. кооперативом, распределяются между его членами. Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива. Фонд – не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Имущество, переданное фонду его учредителями, является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан фонд, и соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Учреждения-организации, созданные собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемые им полностью или частично. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества. Ассоциации и союзы – объединения коммерческих и иных организаций с целью координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в порядке, предусмотренными учредительными документами ассоциации.


12. Простая письменная форма сделки и последствия ее несоблюдения.
Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований. Если такие последствия не предусмотрены, применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (пункт 1 статьи 162 ГК).
Сделки, совершаемые в простой письменной форме: 1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения: 1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки. 2. Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок.
Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. Несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки.
13. Нотариально удостоверенные сделки. Государственная регистрация сделок. Последствия несоблюдения такой формы и требования о регистрации.
Нотариальная форма сделок требуется для совершения сделок, прямо предусмотренных законом, а также соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма и не требовалась. Нотариальная форма отличается от простой письменной формы сделок наличием удостоверительной надписи нотариуса или другого должностного лица, имеющего право на совершение такого нотариального действия. Так, обязательна нотариальная форма для: договора о залоге недвижимого имущества; договора о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен; уступка требования, основанного на сделке, совершенной в нотариальной форме; договора ренты; завещания; доверенности, выдаваемой на совершение сделок, требующих нотариальной формы, или в порядке передоверия. Для некоторых видов сделок предусматривается, кроме облечения их в соответствующую форму, еще и обязательная государственная регистрация. В соответствии со ст. 164 ГК РФ обязательной государственной регистрации подлежат сделки с землей, недвижимым имуществом и иные сделки, определенные законом. Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки: 1) влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной; 2) Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется. 3) Сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении сделки.


14. Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия признания сделок недействительными.
Недействительная сделка — это всякая сделка, не соответствующая требованиям закона. Основания недействительности сделки – обстоятельства, с которыми закон связывает отсутствие у сделки тех правовых последствий, на возникновение которых была направлена воля сторон. Эти же обстоятельства влекут нежелательные для сторон правовые последствия, связанные с недействительностью сделки. Могут относиться к элементам сделки как юр. факта (волеизъявлению – соответствию воли и волеизъявления, содержанию волеизъявления), и к элементам сделки как правоотношения (право и дееспособности субъектов сделки, оборото способности предмета сделки и др.). Основание недействительности может быть единичным (недееспособность стороны сделки); возможна совокупность обстоятельств, т.е. фактический состав недействительной сделки. Итак, основания недействительности сделки – предусмотренные законом обстоятельства, существующие в момент совершения сделки как юрфакта, препятствующие возникновению сделки-правоотношения. Общее основание недействительности сделок: 1. сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки; 2. Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна. 2а вида последствий недействительности сделок: имущественные и правовые. Правовые последствия – влияние совершенной недействительной сделки на судьбу того правоотношения, которое по содержанию данной сделки должно было развиваться (д.б. возникнуть или прекратиться). Ничтожная сделка и до решения суда не имеет юридической силы. Суд, признавая сделку ничтожной, лишь устраняет неопределенность в правоотношениях, но не превращает ничтожную сделку из действительной в недействительную. В отличие от ничтожной сделки, которая во всех случаях недействительна с момента ее совершения, если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время. Суд может признать недействительность части сделки. Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. Имущественные последствия: 1. Общие – двухсторонняя реституция – возврат всего исполненного (каждая из сторон, которая чего-то получила по сделке должна вернуть полученное). 2. Специальные – определяют судьбу исполненного в случаях, предусмотренных законом: Односторонняя реституция – в первоначальное положение восстанавливается потерпевшая сторона. А полученное от контрагента потерпевшей стороной взыскивается в доход РФ. Последствия антисоциальной сделки (сделки заведомо противной основам правопорядка и нравственности) - изъятие всего исполненного или подлежащего исполнению в доход РФ. Обязательный признак – умысел участников, сделка должна соответствовать составу преступления, предусмотренному УК РФ. Оспоримые и ничтожные сделки условно делятся на: 1. Сделки с пороком в субъекте – сделки граждан, не обладающих необходимым объемом дееспособности для их совершения: а) совершение сделки малолетним или недееспособным (сделка ничтожна); б) совершение сделки несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также ограниченно дееспособными (оспоримая сделка). 2. Сделки с пороками субъективной стороны: а) сделки, в которых подлинная воля субъекта не соответствует волеизъявлению (мнимые и притворные сделки; сделки, совершенные под влиянием насилия, угрозы; в результате злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной; совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими); б) сделки с дефектным формированием внутренней воли (сделки, совершенные под влиянием заблуждения, под влиянием обмана, и кабальные сделки).


15. Сделка, совершенная представителем. Коммерческое представительство. Доверенность, ее форма. Особенности доверенности от имени юридического лица.
Под представительством понимается совершение одним лицом, представителем, в пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных юридических действий от имени и в интересах другого лица, представляемого. Сделка, совершаемая представителем на основании его полномочий, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. Потребность в представительстве возникает тогда, когда сам представляемый, например, из-за отсутствия дееспособности или конкретных жизненных обстоятельств (болезни, командировки, занятости) не может лично осуществлять свои права и обязанности, но часто к услугам представителей прибегают ради того, чтобы воспользоваться специальными знаниями и опытом представителя, сэкономить время и средства и т.п. Виды представительства: а) Представительство, основанное на административном акте, т.е. представительство, при котором представитель обязуется действовать от имени представляемого в силу административного распоряжения последнего. Чаще всего оно имеет место тогда, когда орган юридического лица издает приказ о назначении работника на должность, связанную с осуществлением определенных представительских функций, например, представительством в суде, составлением юридических актов, заключением сделок и т.д.; б) Представительство, основанное на законе (например законными представителями малолетних детей являются родители, установление опеки); в) Представительство, основанное на договоре, является представительством добровольным, возникает по воле представляемого, который определяет не только фигуру представителя, но и его полномочие.; г) коммерческое представительство. Коммерческий представитель - всегда предприниматель, который совершает постоянно и самостоятельно от имени предпринимателей сделки. В большинстве своем коммерческое представительство по разного рода сделкам осуществляется в тех областях где коммерческие представители располагают необходимой специальной информацией, высококвалифицированными познаниями и специфическими навыками.
Доверенностью является письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами. В отличие от договора, регулирующего внутренние отношения между представителем и представляемым, доверенность призвана обеспечить внешний эффект представительства, а именно установить правовую связь между представляемым и третьим лицом посредством действий представителя. Знакомясь с доверенностью, третьи, которым она собственно и адресуется, узнают, какими полномочиями обладает представитель. Доверенность должна быть непременно письменной. Речь идет о доверенности, выданной на совершение сделок, требующих нотариальной формы (например, сделок с недвижимостью), то она должна быть нотариально удостоверена. К доверенностям предъявляются также и специальные требования относительно их формы, например скрепление их печатью организации, необходимо только тогда, когда на этот счет есть указание в законе или ином правовом акте или соглашении сторон. При выдаче доверенности от имени юридического лица необходимо наличие, помимо соответствующей подписи, также печати организации. Доверенность на получение или выдачу денег либо других имущественных ценностей от имени юридического лица, находящегося в государственной или муниципальной собственности, должна быть скреплена второй подписью главного бухгалтера. По содержанию и объему полномочий, которыми наделяется представитель, различаются три вида доверенности: 1) Генеральные (общие) доверенности выдаются для совершения разнообразных сделок и иных юридических действий в течение определенного периода времени; 2) Специальные доверенности выдаются на совершение ряда однородных сделок или иных юридических действий; 3) Разовые доверенности выдаются для совершения строго определенной сделки или иного юридического действия.


16. Исковая давность. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
Исковая давность – срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено и который может требовать защиты своих нарушенных прав и интересов. Течение сроков исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало (или должно было узнать) о нарушении своего права. Исключение составляют обязательства с определенным сроком исполнения – течение исковой давности здесь начинается по окончании срока исполнения. Если срок исполнения обязательства не определен или определен моментом востребования, то течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока. Виды сроков исковой давности: 1) общая исковая давность устанавливается в три года и подлежит распространению практически на все отношения, для которых не предусмотрены специальные сроки; 2) специальная исковая давность, прямо указанная в законе (для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком). Приостановление сроков исковой давности возможно в случае наличия обстоятельств, мешающих защите нарушенного права: 1) предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство; 2) истец или ответчик находятся в составе вооруженных сил, которые переведены на военное положение; 3) на основании закона Правительством Российской Федерации установлен мораторий исполнения обязательств; 4) приостановлено действие закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение. Приостановление срока будет иметь место, если перечисленные обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока давности. Перерыв срока означает, что время действия исковой давности начинает течь по-новому с момента наступления требуемого события. Перерыв имеет место, если в установленном порядке предъявлен иск, а также если обязанное лицо совершило действия, свидетельствующие о признании им долга. После перерыва течение срока начинается заново. Восстановление срока осуществляется, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (например, тяжелая болезнь истца, его неграмотность и т. п.), нарушенное право гражданина подлежит защите.


17. Понятие обязательства и основания его возникновения. Исполнение обязательства. Срок исполнения.
В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и иное, либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. В обязательственных отношениях должны быть не менее 2 субъектов. Ненадлежащее исполнение обязательства должно обеспечиваться мерами государственного принуждения. Обязательственные отношения защищаются путем подачи искового заявления с целью восстановления нарушенных прав. Основания возникновения обязательства - юридические факты: 1) договоры, сделки; 2) причинение вреда - вред, причиненный личности или имуществу гражданина, вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред; 3) неосновательное обогащение - лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Два принципа исполнения обязательств: 1) Принцип реального исполнения предполагает обязательность исполнения в натуре, т. е. должник должен совершить именно то действие, которое составляет содержание обязательства без замены этого действия денежным эквивалентом в виде возмещения убытков или уплаты неустойки; 2) Принцип надлежащего исполнения предполагает, что обязательства должны быть исполнены надлежащим образом в соответствии с требованиями закона и условиями обязательства, а также что обязательство должно быть исполнено надлежащим субъектом, в надлежащем месте, в надлежащее время (если они определены сторонами или законом). Должник обязан исполнить неисполненное обязательство в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства;
18. Неустойка, понятие и виды.
В соответствии с ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Характер неустойки проявляется в том, что она гарантирует исполнение основного обязательства путем стимулирования должника к надлежащему поведению под угрозой возложения на него дополнительной имущественной обязанности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства. В зависимости от порядка определения размера неустойки: 1) штраф – однократно взыскиваемая сумма; 2) пеня – сумма, определяемая нарастающим итогом за каждый день просрочки. В зависимости от основания установления неустойку различают: 1) договорную неустойку. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства; 2) законную неустойку (Её размер может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает). Закон допускает возможность уменьшение размера неустойки. Так, согласно ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.


19. Залог.
Залог – способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежало это имущество. Регулируется ГК, З «О Залоге», «о Ипотеке». Стороны: - залогодатель – лицо представившее имущество в залог (как должник, так и третье лицо); -Залогодержатель – лицо, получившее залог (кредитор). Основания возникновения: -в силу договора; -на основании закона при наступлении указанных в нем оснований. Форма договора: -обязательная письменная форма; - обязательное нотариальное удостоверение договора об ипотеке, о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по нотариально удостоверенному договору; – обязательная гос регистрация ипотеки. Содержание договора – условие о предмете договора, и его оценке; существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом; указание на то у какой стороны находится имущество. Предмет залога: - вещи, за исключением изъятых из оборота; - Имущественные права, за исключением прав неразрывно связанных с личностью кредитора, или иных прав, уступка которых запрещена законом; Если иное не предусмотрено договором, то залогодатель может: пользоваться предметом залога, и распоряжаться предметом залога с разрешения залогодержателя. Обязанности по обеспечению сохранности предмета: Страховать за счет залогодателя заложенное имущество; принимать необходимые меры для защиты имущества; немедленно уведомлять другую сторону о возможности угрозы утраты или повреждения имущества. Замена залога – только с согласия залогодержателя, если законом или договором не предусмотрено иное. Залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, включая проценты, неустойки и т д. Виды залога: 1) ипотека – залог недвижимости 2) залог вещей в ломбарде – ломбард не вправе требовать с должника возмещение убытков, если вырученные средства от продажи заложенного имущества не покрыли все убытки; 3) залог товаров в обороте – допускается изменение состава и натуральной формы предмета залога (товарные запасы, сырье) при условии что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге.
20. Удержание имущества.
Удержание является одним из новых способов обеспечения исполнения обязательств в РФ, который выражается в том, что кредитору, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному последним, предоставлено право в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с этой вещью издержек и других убытков удерживать ее у себя до момента полного исполнения должником соответствующего обязательства. В роли кредитора, имеющего право на удержание вещи должника, могут выступать хранитель по договору хранения, перевозчик по договору перевозки, подрядчик по договору подряда, которые ожидают оплаты услуг и т.д. Специфика указанного способа обеспечения обязательства заключается в том, что оно реализуется не в силу действия договора, а в силу действия закона, который предоставил специальное право кредитору по поводу возможности удержания вещи должника. Вместе с тем нормы, указывающие на реальный характер действия кредитора по удержанию вещи должника, носят диспозитивный характер, и соответственно не применяются, если в договоре имеется специальная оговорка, запрещающая кредитору производить подобное действие. Особенностью удержания является то, что кредитор имеет право удерживать находящуюся у него вещь должника даже в том случае, если должник утратил право собственности на эту вещь. В случае если должник не исполнит своего обязательства, кредитор имеет право обращения взыскания на удерживаемую вещь, при этом стоимость вещи, объем и порядок обращения на нее взыскания определяются правилами, которые установлены для удовлетворения требований залогодержателя за счет заложенного имущества.

21. Договор поручительства. Ответственность поручителя.
По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним своего обязательства полностью или в части (ст. 361 ГК РФ). Поручительство обеспечивает исполнение главного обязательства, заключенного между кредитором и должником. Основанием для заключения договора поручительства является основной договор, заключенный между кредитором и должником. Предпосылкой самого поручительства служат правовые отношения между поручителем и должником, по которому поручитель выражает согласие отвечать перед кредитором за исполнение обязательства должником. Поручительство в основном применяется для обеспечения исполнения денежных обязательств. Договор поручительства должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение этого условия влечет недействительность договора. При этом стороны могут сделать соответствующую надпись на основном договоре, где намерение поручителя отвечать за должника должно быть выражено точно и недвусмысленно. Поручитель отвечает в том же объеме, что и главный должник, если иное не установлено законом или договором. В случае неисполнения обязательства должник и поручитель отвечают перед кредитором как солидарные должники, если иное не установлено договором поручительства. Договор поручительства прекращается: а) с прекращением главного обязательства; б) в случае перевода долга, если поручитель не выразит согласия отвечать за нового должника; в) в случае отказа кредитора от принятия надлежащего исполнения, предложенного должником или поручителем. г) по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства (ст. 367 ГК РФ).
22. Банковская гарантия.
В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. Особенности: 1) Банковская гарантя обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства). За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение; 2) Независимость банковской гарантии от основного обязательства. Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство. Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное. Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное. Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в гарантии не предусмотрено иное. Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть представлено гаранту в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов. В требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение принципалом основного обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия. Требование бенефициара должно быть представлено гаранту до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана. Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается: 1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; 2) окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана; 3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту; 4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств.
23. Задаток.
Задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из сторон другой стороне в доказательство заключения договора и обеспечения его исполнения. Предметом задатка может быть только денежная сумма. Форма соглашения о задатке должна быть обязательно письменной. Функции задатка: обеспечительная, платежная и удостоверительная. Особенности задатка: • сторона, давшая задаток, в случае неисполнения ею договора теряет его, а сторона, получившая задаток и не выполнившая обязательство, должна уплатить двойную сумму в случае, если она ответственна за невыполнение обязательства; • задаток возвращается в размере полученной денежной суммы в двух случаях: при прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон, а также при невозможности исполнения обязательства; • денежная сумма задатка выдается в счет будущих платежей по главному договору, поэтому при его исполнении задаток удерживается. Отличие задатка от аванса состоит в том, что для аванса нехарактерна обеспечительная функция: сторона, выдавшая аванс, вправе требовать его возвращения во всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения за исключением случаев, предусмотренных законом или договором. Поэтому при заключении договора, в котором предполагается предварительная выплата в счет основной оплаты по договору, необходимо сразу указать чем, авансом или задатком, является эта выплата. А если в договоре не указано, что сумма предоплаты является задатком, то такая сумма автоматически будет считаться авансом.


24. Уступка требования и перевод долга.
Переход (уступка) права требования кредитора к другому лицу урегулирована ГК. Смысл данной формы заключается в том, что если у кредитора есть право (требование) на основании обязательства, то оно может быть им передано другому лицу по сделке (уступка права требования) или перейти к другому лицу в силу закона. Отличительные особенности: 1) Особые требования действующий ГК РФ предъявляет к форме данной сделки - если основная сделка совершена в простой письменной форме или в нотариальной форме, то сделка по уступке права требования должна заключаться в аналогичной форме; при государственной регистрации основной сделки сделка по уступке права требования должна быть зарегистрирована в аналогичном порядке, если иное не установлено законом; 2) На основании закона права кредитора могут перейти к другому лицу в следующих случаях - при универсальном правопреемстве в правах кредитора (при наследовании и при реорганизации юридических лиц); на основании решения суда или допущения перехода таких прав законом; при исполнении обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимися должниками по данному обязательству; при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая. 3) Не допускается перехода к другому лицу прав кредитора - неразрывно связанных с личностью кредитора – в частности, требование об уплате алиментов или о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; без согласия должника, если личность кредитора имеет для него существенное значение; общим условием уступки права требования является то, что она не должна противоречить закону, иным правовым актам или договору. 4) Относительно объема переходящих прав от кредитора к другому лицу необходимо отметить следующее - право первоначального кредитора переходит к другому лицу (новому кредитору) в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали к моменту перехода права – в частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также права на неуплаченные проценты. 5) При передаче права требования кредитор должен уведомить об этом должника. В противном случае, новый кредитор несет риск неблагоприятных для него последствий. При этом, исполнение должником своих обязательств первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору.6) Кредитор, уступивший право требование другому лицу (новому кредитору), обязан передать все документы, удостоверяющие право требования, а также сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования. Следует учитывать, что должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права требования к этому лицу. Кроме того, должник вправе выдвигать против нового кредитора требования, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе права требования по обязательству к новому кредитору. Перевод долга урегулирован ГК РФ и состоит в переводе должником своего долга с согласия кредитора на другое лицо. Новый должник может выдвигать против кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником. К форме соглашения о переводе долга применяются правила, аналогичные установленным правилам применительно к уступке права требования. Понятие и общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка (понятие, виды, соотношение с убытками). Задаток и аванс. Залог как способ обеспечения обязательств. Договор залога и право залога. Реализация прав залогодержателя. Особенности ипотеки. Понятие об удержании. Банковская гарантия. Поручительство. Исполнению обязательств способствуют специальные меры, именуемые способами обеспечения исполнения обязательств. Они состоят в возложении на должника дополнительных обременений на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, либо в привлечении к исполнению обязательства наряду с должником третьих лиц, как это происходит, например, при поручительстве, либо в резервировании имущества, за счет которого может быть достигнуто исполнение обязательства (задаток, залог), либо в выдаче обязательства уполномоченными на то органами по оплате определенной денежной суммы (банковская гарантия). Способы, стимулирующие надлежащее исполнение сторонами возложенных на них обязательств, определяются законодательством или устанавливаются соглашением сторон. Итак, способами обеспечения исполнения обязательств являются: неустойка (штраф, пеня); залог; удержание; поручительство; задаток; банковская гарантия. Неустойка, залог и поручительство могут применяться в отношениях между любыми участниками гражданских правоотношений, задаток - только в отношениях между гражданами или с их участием, а гарантия - в обязательствах между организациями.
25. Понятие убытков и их виды.
По своей природе убытки - это имущественные потери кредитора, которые можно оценить в деньгах. Убытки в этой связи следует отличать от морального вреда (нематериальных, неимущественных потерь в виде физических или нравственных страданий). Компенсация морального вреда не применяется как форма ответственности при нарушении обязательства (она применяется при нарушении личных неимущественных прав), за исключением случаев, предусмотренных законом. Виды убытков: 1) Реальный ущерб; 2) Упущенная выгода. Гражданский закон исходит из принципа полноты возмещения убытков. В условиях инфляции цены, с учётом которых исчисляется размер убытков, могут колебаться. Поэтому размер убытков должен исчисляться с учетом цен, существовавших на момент исполнения обязанности, а при её неисполнении – на момент предъявления иска, если только закон, иной правовой акт либо соглашение самих участников не предусмотрели иное, например, расчеты по ценам, существовавшим в момент заключения договора.
26. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Основания ответственности за нарушение обязательства. Ответственность за нарушение обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности.
Основанием являются следующие нарушения: неправомерное удержание денежных средств, уклонение от их возврата, иная просрочка в их уплате, неосновательное получение или сбережение за счет другого лица. Во всех этих случаях кредитор несет убытки, связанные с задержкой других падающих на него платежей, необходимостью получения банковского кредита по более высокой ставке, проведением дополнительных расчетных операций. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо - в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Под учетной ставкой банковского процента понимается не ставка банка, обслуживающего кредитора, а единая учетная ставка Центрального банка РФ по кредитным ресурсам, предоставляемым коммерческим банкам (ставка рефинансирования). В заключаемых договорах предприниматели нередко предусматривают условие об уплате при просрочке платежа неустойки в виде непрерывно текущей пени, сумма которой иногда ограничивается определенным пределом. В этом случае начисление процентов на денежный долг не производится. Нарушение обязательств в сфере предпринимательства нередко влечет за собой не только возмещение должником причиненных убытков, но и уплату неустойки, установленной законом или договором. В соответствии с ГК неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или надлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Таким образом, основанием для взыскания неустойки признается нарушение должником своих обязательств.


27. Понятие договора. Смешанные договоры. Свобода договора и ее пределы. Публичный договор.
Договор — соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор — наиболее распространенный вид сделок. В содержание договора входят права и обязанности сторон, заключающих договор, условия, при которых договор вступает в силу или теряет ее, и др. Понятие договора употребляется в трех значениях, договор как: 1) юридический факт, т. е. основание возникновения, изменения или прекращения гражданского правоотношения; 2) соглашение сторон, предусматривающее права, обязанности и порядок их осуществления; 3) документ, где изложено определенное сообщение. Содержание договора составляют его условия, которые делятся на существенные, обычные и случайные. Существенные условия договора — это условия: 1) о предмете договора; 2) условия, предусмотренные в законе как существенные; 3) условия, необходимые для данного вида договоров; 4) условия, в отношении которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Обычные условия — условия, предусмотренные законом и вступающие в действие автоматически, независимо от указания их в договоре. Случайные условия дополняют либо изменяют обычные условия. Такие условия включаются в текст договора по усмотрению сторон, но их отсутствие на действительность договора не влияет. Все договоры можно классифицировать на: 1) односторонние (у одной стороны договор порождает права, у другой — обязанности) и двухсторонние (при заключении договора каждая сторона приобретает как права, так и обязанности); 2) возмездные (имущественное представление одной стороны обусловлено встречным имущественным представлением другой стороны) и безвозмездные (имущественное представление производится только одной стороной); 3) реальные (например, купля-продажа) и консенсуальные (договор считается заключенным с момента достижения соглашения сторонами по всем существенным условиям договора); 4) договор в интересах сторон и договор в интересах третьего лица; 5) основной договор и предварительный договор. Основной — договор, непосредственно порождающий права и обязанности сторон, связанные с перемещением материальных благ, передачей имущества, выполнением работ, оказанием услуг. Предварительный — соглашение о заключении договора в будущем. Предварительный договор заключается в той же форме, что и основной договор, содержит существенные условия договора, а также срок, в который должен быть заключен основной договор. Если срок заключения основного договора не указан, то такой договор должен быть заключен в течение года с момента заключения предварительного договора. Стороны, заключившие предварительный договор, основной договор заключить обязаны. Публичный договор — договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые она по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (например, договор розничной купли-продажи). Организация не имеет права отдавать предпочтение кому-либо либо отказываться от заключения договора при наличии возможности предоставления требуемой услуги или товара. Смешанные договоры. Граждане и некоторые юридические лица могут заключать сделки, включающие элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. Отношения, связанные с заключением, исполнением смешанного договора, регулируются в соответствующих частях правилами о договорах, элементы которых в нем содержатся. Указанное правило является диспозитивным. Иное может быть предусмотрено соглашением сторон или вытекать из существа смешанного договора. Свобода договора – один из основополагающих принципов ГП (действие данного принципа ограничивается стадией заключения договора – объектом его действия является договор как юридический факт). Свобода договора не распространяется на понятие договора как правоотношения (здесь действуют положения о недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства) (исключения – доверительные договоры (договор поручения – доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от него в любое время (соглашение об отказе от этого права ничтожно). Свобода договора: 1) право стороны заключать договор, предусмотренный и не предусмотренный законом и иным правовыми актами (в том числе смешанный договор, содержащий элементы различных договоров); 2) право выбора сторонами контрагента по договору; 3) право сторон определять по своему выбору условия договора (кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами) (если условия договора не определены сторонами или соответствующей нормой, они определяются обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон). Существуют определенные случаи, когда свобода договора ограничивается. Такие случаи включают в себя: 1) случаи обязательного заключения договора (например, на электричество и воду с физическими лицами); 2) неравенство сторон; 3) противоречие публичному порядку.
Существуют и иные случаи ограничения свободы договора. При этом важно, что такие случаи чаще всего действуют в интересах физических лиц или государства и намного реже встречаются в отношениях коммерческих предприятий друг с другом.
28. Реорганизация и ликвидация юридического лица.
Реорганизацией юридического лица является способ прекращения правового положения юридического лица или образования нового, влекущий отношения правопреемства юридических лиц. Виды реорганизации юридического лица: 1) при слиянии юридического лица с другим юридическим лицом (другими юридическими лицами) все права и обязанности каждого из них в соответствии с передаточным актом переходят к юридическому лицу, возникшему в результате слияния; 2) при присоединении одного юридического лица (нескольких юридических лиц) к другому юридическому лицу к последнему; 3) при реорганизации в форме разделения создаются два или более новых юридических лица, а прежнее прекращает свое существование; 4) реорганизация юридического лица в форме выделения; 5) при реорганизации юридического лица в форме преобразования происходит существенное изменение его статуса. Юридическое лицо считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. Ликвидации юридического лица осуществляется: 1) по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона; 2) по инициативе его учредителей. Действия по ликвидации юридического лица. 1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации. 2. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица. 3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица и передается в регистрирующий орган. 4. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 5. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.


29.Понятие договора купли – продажи, его отдельные виды. Источники правового регулирования.
Договором купли-продажи называется договор, по к????ому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять ???т товар и уплатить за него определенную цену. Товаром как объектом продажи могут быть любые вещи - определяемые родовыми признаками или индивидуально-определенные, движимые и недвижимые. В момент заключения договора купли-продажи продавец может не иметь права собственности на предмет продажи. Договор может быть заключен на продажу товара, к????ый еще будет создан - произведен, выращен продавцом (т.е. будущей вещи), или товара, к????ый продавец будет приобретать для передачи ???им покупателям в будущем. Основные признаки: 1) Сторонами договора будут продавец и покупатель (граждане, в т.ч. индивидуальные предприниматели, и юридические лица); 2) Продавец в силу договора обязан передать покупателю товар (вещь), а покупатель принять ее и оплатить; 3) Наряду с обязанностями каждая из сторон пользуется правами. Покупатель вправе требовать передачи товара, а продавец требовать оплаты за товар определенной цены; 4) Предметом договора будут действия по возмездной передаче права собственности на товар, т.е. действия по перенесению на покупателя права собственности, иного вещного права на товар. По правовой природе договор купли-продажи является: 1) консенсуальным - считается заключенным с момента достижения соглашения по всем его существенным условиям; 2) двусторонним — субъективные права и обязанности возникают у обеих сторон; 3) возмездным - передача имущества по договору купли-продажи осуществляется на возмездной основе. Виды: 1) розничной купли-продажи (Предметом договора является товар, который продавец обязуется передать покупателю. Под товаром понимается имущество, не изъятое из гражданского оборота (имеющееся в наличии или которое будет создано в будущем); вещи, включая деньги, предназначенные для потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью); 2) поставки товаров (поставщик (продавец), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, которые не связаны с личностными, домашними и другим подобным использованием); 3) поставки товаров для государственных нужд; 4) контрактации (По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю — лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи. Отличие контрактации от других договоров заключается в том, что по ней может быть передана только сельскохозяйственная продукция, которая или вообще не подвергалась переработке, или была произведена лишь ее первичная обработка); 5) энергоснабжения (По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии); 6) продажи недвижимости (Договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать недвижимое имущество в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество по передаточному акту и оплатить его); 7) продажи предприятия (По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам). Договор купли-продажи прежде всего регулируется нормами гл. 30 ГК, а также: Закон о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в ??????????ии с ним, законы о поставках товаров для государственных нужд, законы об электроэнергетике, о газоснабжении и иные правовые акты разных уровней об энергосбыте, о газоснабжении, действуют Законы о рынке ценных бумаг, о валютном регулировании и др. Допускается в случаях, предусмотренных самим Кодексом, принятие нормативных правовых актов в форме указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, а в отдельных случаях - нормативных актов министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. При разработке норм ГК о договоре купли-продажи и его видах использован международный опыт регулирования договоров купли-продажи, и прежде всего Венская конвенция 1980 г. о договорах международной купли-продажи.
30.Права и обязанности сторон по договору купли – продажи. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение.
Продавец обязан передать покупателю: 1) товар соответствующего качества, в соответствующем количестве, ассортименте, комплектности и комплекте. Условие о количестве товара является существенным; моментом передачи товара является момент его вручения, либо предоставления в распоряжение, либо передачи его перевозчику; 2) товар в таре или упаковке; 3) относящиеся к передаваемому товару принадлежности и документы; 4) товар, свободный от прав третьих лиц на него. Если третье лицо, имеющее право собственности на проданный товар покупателю, реализует свое право на отчуждение его у последнего (такое право называется эвикцией), продавец обязан возместить покупателю стоимость отобранного у него товара. Кроме того, договором купли-продажи может быть предусмотрена обязанность продавца застраховать продаваемый им товар. Продавец имеет право требовать от покупателя: 1) оплаты переданного им товара; 2) возврата проданного товара в случае неоплаты его при условии передачи товара покупателю на условиях сохранения права собственности продавца на него до момента оплаты. Покупатель обязан: 1) оплатить покупаемый товар либо полностью, либо частями, либо непосредственно при передаче его, либо до, либо после его передачи; 2) известить продавца о ненадлежащем исполнении им договора; 3) застраховать купленный товар, если эта обязанность предусмотрена договором. Право покупателя – требовать от продавца передачи ему купленного им товара, соответствующего условиям договора, в соответствующий срок. Ответственность может наступить за нарушение любого условия договора. Формы ответственности - уплата неустойки и возмещение убытков. В случае нарушений условий о качестве и количестве законодатель предоставляет потерпевшей стороне дополнительные возможности. Так в случае нарушения условий о качестве покупатель может требовать от продавца по своему выбору: соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. Если же речь идет о существенных нарушениях условия о качестве (т.е. о неустранимых недостатках, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения), то в этом случае покупатель вправе по своему выбору отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата полученной суммы или потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору. Если передано количество товаров меньше, чем предусмотрено договором, то покупатель имеет право по своему выбору: 1) требовать устранения нарушения в разумный срок путем передачи ему недостающего количества, либо полностью отказаться от переданного товара. В случае просрочки оплаты товара покупатель обычно платит предусмотренную договором неустойку. Если же такая неустойка договором не предусмотрена, то в соответствии с ГК продавец вправе требовать оплаты товаров и уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в размере ставки рефинансирования.


31.Понятие договора поставки, отличие от других видов договора купли – продажи. Источники правового регулирования.
Договор поставки – договор, по которому поставщик-предприниматель обязуется передать в обусловленный срок покупателю производимые или закупаемые им товары для использования в предпринимательских или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным их использованием. Этот договор считается предпринимательским, одной из форм оптовой торговли. Договоры, заключаемые между поставщиком товара и его покупателем, считаются простыми по структуре договорных связей, а договоры, в которых имеется посредник – промежуточный субъект, считаются договорами со сложной структурой. В случае наличия посредника заключаются два договора: один – между поставщиком и посредником (напр., оптовой базой, складом для хранения товара), второй – между посредником и покупателем. Характеристика договора поставки – консенсуальный, взаимный, возмездный, в некоторых случаях обязательный для поставщика. Стороны в договоре называются поставщиком (им может быть коммерческая организация либо индивидуальный предприниматель) и покупателем (им, как правило, является предприниматель, но может быть и государство). Покупателями по этому договору не могут быть лица, использующие товар для бытовых нужд. Субъектный состав и назначение продаваемых товаров объясняют то, что данный договор считается предпринимательским. Предметом договора могут быть любые не изъятые из оборота вещи, как существующие в момент заключения договора, так и не произведенные (не приобретенные) в момент заключения договора, как правило, определяемые родовыми признаками. Цена в этом договоре не относится к существенным условиям договора, а вот срок относится. Он устанавливается сторонами путем определения конкретной даты либо периода времени. Досрочная поставка по данному договору не допускается. Расчеты по оплате товара осуществляются, как правило, платежными поручениями. Форма договора может быть устной лишь в том случае, если сторонами его являются граждане-предприниматели, а общая стоимость товаров, подлежащих поставке, не превышает 10 МРОТ. В остальных случаях форма этого договора должна быть письменной. Посвящены договору поставки ст. 258—266 ГК, Положение о поставках продукции производственно-технического назначения и Положение о поставках товаров народного потребления. любые договоры поставки, кем бы они ни заключались подчиняются первому Положению в отношении продукции производственно-технического назначения и второму Положению — в отношении товаров народного потребления. Продукция специального назначения производится в соответствии с Основными условиями поставки продукции для военных организаций, утвержденными Советом Министров СССР. Государственный арбитраж при Совете Министров СССР утвердил две Инструкции: о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и о порядке приемки указанных продукции и товаров по количеству. Закон о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в ??????????ии с ним, законы о поставках товаров для государственных нужд. Венская конвенция 1980 г. о договорах международной купли-продажи. Допускается в случаях, предусмотренных самим Кодексом, принятие нормативных правовых актов в форме указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, а в отдельных случаях - нормативных актов министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. Международные правила толкования торговых терминов – ИНКОТЕРМС-2000


32.Существенные условия договора поставки. Особенности исполнения договора поставки. Обязанности сторон по договору поставки.
Договор поставки – договор, по которому поставщик-предприниматель обязуется передать в обусловленный срок покупателю производимые или закупаемые им товары для использования в предпринимательских или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным их использованием. Существенным условием договора поставки являются: 1) Предмет договора - это условия договора поставки о товаре, о его наименовании, количестве и качестве. Устанавливая предмет договора, стороны договора поставки должны точно указать название продукции (товара), не допускающее подмены, а также номера стандартов, технических условий, артикулов и других необходимых документов, на соответствие которым предстоит проверять поступившую продукцию (товары). В тех случаях, когда речь идет об изделиях одного наименования, но с различными признаками, стороны обязаны предусмотреть это условие договора поставки в тексте договора. Возможно, что поставляемая продукция имеет сложные характеристики. Тогда их описание дается отдельно в специальном приложении - "Спецификация товара", которое является неотъемлемой частью договора поставки. 2) Срок договора поставки - условие о временных периодах, в течение которых поставщик должен передать товар покупателю. Без указания срока поставки договор не считается заключенным. Особенности исполнения договора поставки 1) обязанность поставщика восполнить недопоставку. Поставщик, допустивший недопоставку товара в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товара в следующем периоде в пределах срока действия договора, если иное не предусмотрено договором. В случае, когда товары отгружаются в соответствии с договором поставки нескольким получателям (например, по разным отгрузочным разнарядкам), товары, поставленные одному получателю сверх установленного количества, не засчитываются в счет покрытия недопоставки товаров другому получателю. Не засчитывается в счет покрытия недопоставки товаров одного наименования поставка в большем, чем предусмотрено договором, количестве товаров Другого наименования, входящих в тот же ассортимент. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется: по соглашению сторон; при отсутствии соглашения недопоставка восполняется в ассортименте, установленном для того периода, когда была допущена недопоставка; 2) установленный порядок погашения однородных обязательств в случае, когда поставщик осуществляет поставку одинаковых товаров покупателю по нескольким договорам. В этом случае при недопоставке либо неполной оплате товара исполненным считается договор, указанный соответственно поставщиком или покупателем, а если таких указаний нетто договор, срок исполнения по которому наступал раньше. В случае наступления срока исполнения нескольких договоров одновременно исполнение засчитывается пропорционально в погашение обязательств по всем договорам. Обязанности поставщика по договору поставки: передать товар в обусловленный срок, равномерными партиями, в соответствии с установленными графиками; восполнить недопоставленный товар в следующий период; вывезти товар, от которого отказался покупатель, но принял его на ответственное хранение; подготовить товар к вывозу и уведомить об этом покупателя, если договор заключен с условием выборки товара; выполнить указание покупателя об отгрузке заказанного им товара другому лицу; возместить расходы, понесенные покупателем, в связи с ответственным хранением им товара. Обязанности покупателя по договору поставки: совершить все действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных по договору поставки; осмотреть принятые товары в срок, определенный законом или договором, проверить количество и качество товаров, а в случае выявления несоответствия или недостатков товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика; в случае получения товаров от транспортной организации проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах; в случае отказа от переданного ему поставщиком товара принять его на ответственное хранение и незамедлительно уведомить поставщика; осмотреть передаваемые ему товары в процессе их выборки; оплатить поставленные ему товары с соблюдением порядка и формы расчетов в соответствии с договором.
33. Понятие договора международной купли – продажи, его стороны. Источники правового регулирования договора международной купли – продажи.
Договор международной купли-продажи – это соглашение о предоставлении товаров определенного вида в собственность, заключенное между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся на территории различных государств. Для признания договора купли-продажи международным, достаточно лишь одного условия – местонахождение коммерческих предприятий сторон в разных государствах. Национальная (государственная) принадлежность сторон при этом не имеет значения. Сторонами международной купли – продажи выступают продавец и покупатель. Основным документом, регулирующим международную куплю-продажу, является Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. Основной документ, регулирующий условия поставки товаров представлен Международными правилами толкования торговых терминов – ИНКОТЕРМС-2000. Форма и содержание договора определяются Венской конвенцией и применимым правом. Применимое право – это нормы, которыми регулируется отношения, возникающие из международного договора, в частности, купли-продажи. Стороны в договоре согласовывают, какое право будет подлежать применению. В противном случае к договору будет применяться право продавца. Определение применимого права является определяющим и имеет важное практическое значение. Например, действительность договора зависит от того, соблюдены ли нормы применимого права.


34. Конвенция ООН о договорах международной купли – продажи товаров 1980г. Сфера применения. Соотношение с другими международными договорами государств – ее участников.
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров, разработанная в рамках Комиссии ООН по праву международной торговли и принятая на международной конференции ООН, проходившей в Вене с 10 марта по 11 апреля 1980 г. является Важнейшим международно-правовым актом универсального характера в области международных коммерческих отношений. Принятию Венской конвенции 1980 г. предшествовали разработка и принятие в 1964 г. двух Гаагских конвенций о купле-продаже - Конвенции о Единообразном законе о международной купле-продаже товаров и Конвенции о Единообразном законе о заключении договоров международной купли-продажи. Конвенции не нашли широкого применения вследствие того, что учитывали «главным образом правовые традиции и экономические реалии континентальных стран Западной Европы, то есть региона, принимавшего наиболее активное участие в их подготовке». Венскую конвенцию 1980 г. подписали около 50 государств, в том числе Россия, Белоруссия, Украина, Эстония, Грузия, Литва и др. Конвенция состоит из четырех частей: Часть 1 «Сфера применения и общие положения» фиксирует некоторые важные условия. В частности, указывается на то, что договор КП может быть заключен как в письменной, так и в устной форме; Часть 2 «Заключение договора» касается заключения договора путем направления одной стороной предложения (оферты) заключить договор и согласия (акцепта) на заключение договора другой стороны; Часть 3«Купля-продажа товаров» касается обязанностей продавца и покупателя, перехода риска повреждения и потери товаров, обеспечения сохранности товара, освобождения сторон от ответственности. Основные обязанности продавца: поставка товара, передача всех документов на товар, передача права собственности на товар согласно условиям договора КП и Конвенции, обязанности в отношении качества товаров. Основные обязанности покупателя: обязательство оплатить товар и принять его.; Часть 4 содержит положения по порядку присоединения к Конвенции других стран. Россия присоединилась к этой Конвенции с 1 сентября 1991 г. При этом было оговорено условие, по которому в торговле с российскими участниками контракты в устной форме не применяются. Положения Венской конвенции во многом сходны с положениями ст. 454-491 Гражданского кодекса РФ. Конвенция подлежит применению в следующих случаях: 1. когда коммерческие предприятия сторон договора МКП товаров находятся в разных государствах, участвующих в конвенции; 2 когда в силу коллизионной нормы в качестве применимого к договору национального права признается право государства - участника Конвенции, даже если коммерческое предприятие одной из сторон договора или обеих сторон не находится в государствах - участниках Конвенции. Причем это правило действует также в случае, когда стороны выбрали право государства - участника Конвенции в силу автономии воли сторон. Иными словами, применение к контракту права государства - участника Конвенции автоматически влечет применение Конвенции. термин «коммерческое предприятие стороны» характеризует не субъект права, а место основной деятельности стороны, постоянное место осуществления деловых операций. Таким образом, национальность (государственная принадлежность) стороны не имеет значения для решения вопроса о применимости Конвенции. Конвенция не применяется к продаже определенных предметов: 1) ценных бумаг; 2) судов водного и воздушного транспорта, судов на воздушной подушке; 3) электроэнергии; 4) товаров с аукциона, в порядке исполнительного производства или иным образом в силу закона; 5) товаров, которые приобретаются для личного, семейного или домашнего использования. Конвенция не регулирует: 1) вопросы действительности договора или каких-либо из его положений (исключение составляют положения о форме сделки, несоблюдение которой влечет недействительность сделки, в том числе вопросы правоспособности сторон, представительства и доверенности; 2) вопросы права собственности на проданный товар; 3) ответственность продавца за причиненные товаром повреждения здоровья или смерть какого-либо лица; 4) определение процентов при просрочке исполнения денежных обязательств; 5) применение договорного положения о неустойке; 6) применение исковой давности.

35. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА.
В области международных экономических отношений Международным институтом по унификации частного права в Риме (УНИДРУА) был разработан документ, содержащий, как указано в преамбуле, «общие нормы для международных коммерческих договоров». Этот документ имеет название «Принципы международных коммерческих договоров». Целью организации является изучение необходимых методов модернизации, гармонизации и координации частного и, в особенности, коммерческого права между государствами и группами государств. Государствами-участниками выступают 63 государства. Принципы УНИДРУА, с одной стороны, могут рассматриваться как обычные нормы (обычаи), не требующие для их применения специальной ссылки на них в контракте. Это обусловлено тем, что большинство правил, содержащихся в тексте документа, на практике всегда и так применяются добросовестными участниками при заключении ВЭС. Но с другой стороны, отдельные положения Принципов имеют достаточно конкретное содержание и применяются лишь при наличии на них ссылки. Это указано в преамбуле Принципов УНИДРУА. Принципы УНИДРУА, подобно своду правил, сформулированных в ИНКОТЕРМС, могут использоваться сторонами при заключении международного контракта путем указания на их применение в тексте контракта. Принципы УНИДРУА подлежат применению: 1. если стороны согласились, что их договор будет регулироваться данными Принципами. Используются в данном случае в виде «контрактного права», что особенно полезно при составлении договоров и ведении переговоров сторонами, говорящими на разных языках, из разных правовых систем. Руководство Принципами возможно в преддоговорной работе, при заключении и исполнении контрактов, при возникновении спорных ситуаций и взаимных претензий. 2. если стороны согласились, что их договор будет регулироваться «общими принципами права», «lex mercatoria» или аналогичными положениями (например, «principles of natural justice»). 3. если в контракте отсутствует соглашение о выборе применимого права. 4. могут использоваться для толкования и восполнения международных унифицированных правовых документов, а так же служить моделью для национального и международного законодательства (легли в основу ГК РФ, Литвы, Аргентины, Туниса, Квебека и др.). Принципы содержат ряд положений, не совпадающих с российским законодательством. Например, они не содержат ограничений по форме договора, в отличие от ст.161 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей обязательный перечень сделок, подлежащих заключению в письменной форме. Основные положения Принципов УНИДРУА: 1. Обязательность для сторон заключенного между ними договора; 2. Добросовестность и честная деловая практика — качества, вменяемые в обязанности сторон при заключении и исполнении договора международной купли-продажи; 3. Обязанность сохранения конфиденциальности при передаче одной из сторон информации, являющейся для нее секретной; 4. Основанием для одностороннего расторжения договора закрепляется явное чрезмерное преимущество одной стороны перед другой. Кроме того, закрепляется возможность расторжения договора (отказа от договора) в случае обмана, угрозы, вызываемых третьим лицом, за которое отвечает другая сторона; 5. Осуществление толкования договора в соответствии с общим намерением сторон. В случае, если намерение невозможно выявить, то договор толкуется в соответствии со значением, придаваемым договору другими «разумными лицами» при аналогичных обстоятельствах; 6. Правило, именуемое в самой статье «правилом contra proferentem»: если условия договора, выдвинутые одной стороной, являются неясными, то предпочтение отдается толкованию, которое противоположно интересам этой стороны.


36.Обязанности продавца по договору международной купли – продажи. Последствия их неисполнения. Обязанности покупателя по договору международной купли – продажи. Последствия их неисполнения.
Обязанности продавца: 1. Передать товар покупателю – основная обязанность. 2. Продавец обязан передать товар определенным способом. Способ определяется договором. Если иное не предусмотрено договором или законом, риск случайной гибели или повреждения товара переходит на покупателя с момента исполнения продавцом обязанности по передаче товара. 3. Продавец обязан передать товар в определенный в договоре срок, а если нет, то в разумный срок. Последствия передачи товара с нарушениями срока: 1. в случае, если товар передан после истечения срока, покупатель может потребовать возмещения убытков и отказ принять товар. 2. в остальных случаях – продавец обязан возместить покупателю убытки, а покупатель вправе требовать принудительной передачи товара, если товар является индивидуально-определенной вещью. 4. Продавец обязан передать товар свободным от прав и притязаний третьих лиц, которые могут выражаться в вещных или обязательственных правах на соответствующий товар. Данная обязанность исключается в тех случаях, когда покупатель выразил согласие принять такой товар. Последствия неисполнения этой обязанности: покупатель, который в момент заключения договора не знал и не должен был знать о правах и притязаниях третьих лиц по своему выбору может: потребовать уменьшения покупной цены за товар; потребовать расторжения договора купли-продажи и возмещения убытков. В случае изъятия товара у покупателя третьим лицом на основании, возникшем до заключения договора продавец обязан возместить покупателю убытки, понесенные им, если не докажет, что покупатель знал или должен был знать о наличии основания об изъятии товара. 5.Продавец обязан передать товар в определенном количестве. Условие о количестве согласуется такими способами, как указание на соответствующие единицы; указание на количество товара в денежных единицах; договор может содержать условия определения количества товара. При передаче товара в меньшем количестве покупатель вправе: потребовать передачи недостающего количества товара; отказаться от передачи товара, а также от их оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченной суммы и возмещение убытков. Последствия передачи товара в большем количестве: покупатель обязан известить об этом продавца, а продавец обязан распорядиться излишне переданным товаром в разумный срок; если в разумный срок продавец не распорядится, то покупатель вправе принять этот товар, уплатив определенную денежную сумму. 6. Продавец обязан передать товар в определенном ассортименте. Ассортимент – это соотношение товара по видам, моделям, цветам, размерам и иным признакам. Определяется двумя способами: указывается в договоре; продавец обязан передать товар в ассортименте, исходя из тех потребностей покупателя, которые были известны ему из договора. Последствия нарушения: покупатель в разумный срок обязан уведомить продавца; если покупатель не уведомляет, то покупатель считается принявшим товар соответствующего ассортимента; если покупатель уведомляет, и если весь товар с нарушением, то покупатель вправе отказаться от принятия товара и его оплаты, а если товар уже оплачен, то потребовать возврата уплаченной суммы и возмещения убытков; если покупатель уведомляет, но с нарушением ассортимента только часть товара, то покупатель по выбору либо принимает товары в согласованном ассортименте и отказывается от товара с нарушением ассортимента; либо потребовать заменить ненадлежащий товар товаром надлежащего ассортимента; либо может принять все переданные товары, оплатив их по цене, согласованной с продавцом. 7. Продавец обязан передать товар определенного качества. Порядок определения качества товара согласуется в договоре. Если в договоре не согласован, то продавец должен передать товар, пригодный для тех целей, для которых товар обычно используется. Если в соответствии с законом для конкретных товаров предусмотрены обязательные требования к качеству, то продавец обязан передать товар, соответствующий таким требованиям. Если товар продается по образцу, то качество должно соответствовать образцу или описанию. В случаях, предусмотренных законом или договором на товар может быть установлена гарантия качества. Выделяются два вида гарантии: законная (действует всегда в тех случаях, когда не установлена договором) и договорная (прямо установлена договором). При существенных недостатках. Покупатель по своему выбору вправе: отказаться от исполнения договора и потребовать уплаченную сумму; потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром надлежащего качества. При несущественных недостатках покупатель по своему выбору вправе: потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездно устранить недостатки в разумный срок; устранить недостатки самостоятельно и потребовать возмещение своих расходов на устранение недостатков. 8. Продавец обязан передать товар в определенной комплектности и в определенном комплекте. Последствия нарушения: Покупатель по своему выбору вправе: требовать соразмерного уменьшения цены; требовать доукомплектования товара; если продавец в разумный срок недоукомплектовал товар, требовать замену некомплектного товара, либо отказаться от исполнения договора и требовать возврата указанной суммы. 9. Продавец обязан передать товар в надлежащей таре и/или упаковке. При существенных нарушениях покупатель по своему выбору вправе: потребовать замены товара на товар затаренный или упакованный в установленном порядке; потребовать возврата уплаченной суммы и отказаться от выполнения договора. При несущественных нарушениях покупатель по своему выбору вправе: потребовать затарить или упаковать товар, либо заменить ненадлежащую тару или упаковку; потребовать уменьшения покупной цены; потребовать безвозмездного устранения недостатков тары или упаковки в разумный срок; вправе самостоятельно устранять недостатки и потребовать возмещения понесенных расходов.10. Продавец обязан передать покупателю документы и принадлежности, относящиеся к товару, при условии, что закон возлагает на продавца такую обязанность. Неисполнение продавцом данной обязанности: покупатель вправе требовать от продавца передачи документов и принадлежностей в разумный срок; если просьба не удовлетворена, то покупатель вправе отказаться от принятия товара. 11. Продавец обязан застраховать товар, если это прямо предусмотрено договором. При неисполнении покупатель вправе: застраховать товар за свой счет и потребовать возмещения расходов; вправе отказаться от исполнения договора. Обязанности покупателя: 1. Принять товар – покупатель должен совершить все необходимые действия, позволяющие продавцу передать ему товар. Покупатель вправе отказаться от принятия товара только в том случае, если он в соответствии с законом или договором вправе требовать замены товара либо вправе отказаться от исполнения договора. В случае, если покупатель отказался от принятия товара, когда такой отказ не предусмотрен законом или договором, продавец по своему выбору вправе: требовать принудительного исполнения обязательства; отказаться от исполнения договора. 2. проверить качество и количество принимаемого товара. 3. оплатить товар в полном объеме непосредственно до или после передачи товаров покупателю. При неисполнении или ненадлежащем исполнении продавец вправе потребовать оплаты товаров и уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами. Если покупатель отказался от оплаты в связи с необоснованным отказом от принятия товара, продавец вправе по своему выбору: требовать оплаты товара и уплаты процентов; отказаться от исполнения договора. 4. При ненадлежащем исполнении продавцом своих обязанностей, покупатель обязан известить продавца о соответствующих недостатках. Извещение покупателем продавца требуется при нарушении условий о количестве, об ассортименте, о качестве, о комплекте и о комплектности, о таре и упаковке. Сроки уведомления устанавливаются законом, иными правовыми актами или договором. Если не оговорено, то в разумный срок. Форма уведомления – письменная. При неисполнении продавец вправе полностью или частично отказать в удовлетворении требований покупателя, связанных с недостатками переданного товара, кроме требований о соразмерном уменьшении покупной цены. При этом продавец должен доказать следующие обстоятельства: 1. неполучение от покупателя должной информации, повлекшее невозможность удовлетворения требований покупателя, либо несоразмерные расходы по сравнению с теми, которые продавец понес бы при надлежащем выполнении покупателем условий об уведомлении; 2. должен доказать, что не знал и не должен был знать о передаче товара с недостатками. 5. Покупатель обязан застраховать приобретенный товар в случаях, предусмотренных договором. При неисполнении продавец вправе: застраховать товар за свой счет и потребовать возмещения расходов; вправе отказаться от исполнения договора. Форс-мажорные обстоятельства, или обстоятельства непреодолимой силы, или обстоятельства вне контроля – это условия, освобождающие сторону, подвергшуюся их воздействию, от ответственности за неисполнение договора при условии, что этой стороной были предприняты все разумные меры по преодолению препятствия к исполнению договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относят лишь те, которые возникли после заключения сторонами договора.
36.Особенности регулирования договора международной купли – продажи товаров по Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980г.
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров, разработанная в рамках Комиссии ООН по праву международной торговли и принятая на международной конференции ООН, проходившей в Вене с 10 марта по 11 апреля 1980 г. является Важнейшим международно-правовым актом универсального характера в области международных коммерческих отношений. Конвенция подлежит применению в следующих случаях: 1. когда коммерческие предприятия сторон договора МКП товаров находятся в разных государствах, участвующих в конвенции; 2 когда в силу коллизионной нормы в качестве применимого к договору национального права признается право государства - участника Конвенции, даже если коммерческое предприятие одной из сторон договора или обеих сторон не находится в государствах - участниках Конвенции. Причем это правило действует также в случае, когда стороны выбрали право государства - участника Конвенции в силу автономии воли сторон. Иными словами, применение к контракту права государства - участника Конвенции автоматически влечет применение Конвенции. термин «коммерческое предприятие стороны» характеризует не субъект права, а место основной деятельности стороны, постоянное место осуществления деловых операций. Таким образом, национальность (государственная принадлежность) стороны не имеет значения для решения вопроса о применимости Конвенции. Конвенция не применяется к продаже определенных предметов: 1) ценных бумаг; 2) судов водного и воздушного транспорта, судов на воздушной подушке; 3) электроэнергии; 4) товаров с аукциона, в порядке исполнительного производства или иным образом в силу закона; 5) товаров, которые приобретаются для личного, семейного или домашнего использования. Конвенция не регулирует: 1) вопросы действительности договора или каких-либо из его положений (исключение составляют положения о форме сделки, несоблюдение которой влечет недействительность сделки, в том числе вопросы правоспособности сторон, представительства и доверенности; 2) вопросы права собственности на проданный товар; 3) ответственность продавца за причиненные товаром повреждения здоровья или смерть какого-либо лица; 4) определение процентов при просрочке исполнения денежных обязательств; 5) применение договорного положения о неустойке; 6) применение исковой давности. Положения Конвенции основываются на признании договорной свободы сторон. Стороны могут исключить применение Конвенции, отступить от любого из ее положений или изменить его действие (но это надо сделать прямо и недвусмысленно, записать в контракте, что к нему не применяются положения Конвенции). Заключение договора. Конвенция регламентирует процесс заключения договора между «отсутствующими сторонами», то есть в ситуациях, когда продавец и покупатель находятся в различных государствах, а договор заключается путем направления одной стороной - оферты и акцепта оферты - другой стороной. В случае, если контракт заключается между присутствующими сторонами (за столом переговоров), то нормы ч. II Конвенции («Заключение договора») не применяются и в случае необходимости надлежит руководствоваться применимым национальным правом. В части заключения договора положения Конвенции и соответствующие положения ГК РФ по своим принципиальным моментам совпадают. Имеются, однако, отличия. Например, акцепт в силу ГК РФ должен быть полным и безоговорочным, в то время как согласно Конвенции акцепт может содержать дополнительные или отличные условия, не меняющие существенно условий оферты. Согласно Конвенции предложение о заключении договора (оферта) должно быть достаточно определенным, то есть в оферте должен быть обозначен товар и прямо или косвенно установлены его цена и количество или порядок их определения. Причем при отсутствии указания на цену она может быть определена, исходя из средних показателей. В то же время отсутствие в оферте указания на количество товара или порядок его определения делают контракт незаключенным. Форма договора. Венская конвенция допускает заключение контракта международной купли-продажи в любой форме, в том числе и в устной. Факт заключения контракта может доказываться любыми средствами, включая и свидетельские показания. Однако при присоединении к Конвенции государство может сделать специальное заявление об обязательности письменной формы контракта, если коммерческое предприятие одной из сторон контракта находится в нем. Такое заявление при присоединении к Конвенции сделал СССР. Следовательно, в отношениях с российскими лицами контракт, регулируемый Конвенцией, должен заключаться только в письменной форме. В письменной же форме должны совершаться также оферта, акцепт или иное выражение намерения.
37.Понятие договора аренды, его виды. Стороны и объекты договора. Существенные условия договора аренды, его форма и срок. Обязанности сторон по договору аренды.
Аренда - гражданско-правовой договор, в силу которого арендодатель обязуется предоставить арендатору определенное имущество во временное владение и пользование, а арендатор уплачивает за это арендную плату. Виды договора аренды: 1) договор проката; 2) аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа; 3) аренды зданий и сооружений; 4) аренды жилого помещения; 5) аренды предприятия; 6) договор финансовой аренды (лизинга). Стороны договора: арендодатель - собственник имущества или лицо, управомоченное законом или собственником сдавать имущество в аренду; арендатор - лицо, заинтересованное в получении имущества в пользование (граждане и юридические лица, а также государство, национально-государственные, административно-территориальные и муниципальные образования). Объектом аренды может быть любое имущество (вещи), которое в процессе использования не теряет своих натуральных свойств: земельные участки, природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и т.п. Существенным условием договора аренды является его предмет. Предметом могут быть только индивидуально-определенные, непотребляемые и незаменимые вещи, т. к. по окончании срока договора арендатор должен возвратить имущество в том же виде и состоянии, в котором он его получил, с учетом износа. Договор между физическими лицами на срок более одного года, а также, если одной из сторон является юридическое лицо, должен быть заключен в письменной форме. При аренде недвижимого имущества письменная форма также обязательна. Срок договора не является существенным условием договора. При этом существует правило: если срок не указан (т.е. договор заключен на неопределенный срок), то любая сторона может отказаться в любое время в одностороннем порядке от договора, но при условии предупреждения об отказе за I месяц, в случае если арендуемое имущество является движимым; а при недвижимом имуществе — за 3 месяца (однако эти сроки могут быть изменены законом или договором). Если аренда предполагает выкуп имущества, т.е. перемену собственника. то форма договора аренды должна соответствовать форме договора купли-продажи данного вида имущества. Арендатор обязан: 1. Принять имущество от арендодателя; 2. Пользоваться в соответствии с условиями договора и назначением имущества. 3. Производить текущий ремонт (если это указано в договоре). 4. Нести расходы по содержанию имущества. 5. Своевременно вносить арендную плату. 6. При сдаче арендованного имущества в субаренду, перенаем, безвозмездное пользование получать согласие арендодателя. 7. Возвратить арендуемое имущество в срок и в надлежащем состоянии (т.е. в том, в котором его получил, с учетом нормального износа, либо в состоянии, обусловленном договором). Арендодатель обязан: 1. Предоставить арендатору имущество в надлежащем состоянии с принадлежностями и документами. 2. Предупредить арендатора о правах третьих лиц на имущество. 3. Производить капитальный ремонт (если это обговорено в договоре). 4. Возместить стоимость неотделимых улучшений, сделанных с согласия арендодателя. 5. Заключать договор аренды с субарендатором при досрочном прекращении договора аренды.

38.Понятие договора финансовой аренды (лизинга). Существенные условия договора финансовой аренды (лизинга), его форма и срок. Права и обязанности сторон по договору финансовой аренды (лизинга).
Договор лизинга - это соглашение, в силу которого арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей с последующим переходом или без перехода на него права собственности на указанное имущество. Существенными условиями договора являются его предмет и указание на инвестирование средств лизингодателем. В противном случае договор не может рассматриваться как договор финансовой аренды. Особенность финансовой аренды состоит в том, что в аренду сдается не просто имущество, которое использовал арендодатель, а новое, специально приобретенное арендодателем имущество с целью передачи его в аренду. Поэтому в договоре купли-продажи специально указывается, что имущество приобретается у конкретного продавца с целью сдачи его в аренду конкретному арендатору. В договоре обычно также отражаются: объем передаваемых прав собственности, наименование места и порядок передачи предмета лизинга, срок действия лизинга, порядок балансового учета предмета лизинга, порядок содержания и ремонта предмета лизинга, общая сумма договора лизинга и размер вознаграждения лизингодателя, порядок расчетов, обязанности по страхованию предмета лизинга, перечень дополнительных услуг. Форма договора может быть только письменной, а в его названии определяется форма (внутренний или международный), тип и вид договора. Типы договора лизинга: долгосрочный – срок более 3 лет, среднесрочный – срок от 1,5 до 3 лет, краткосрочный – срок до 1,5 лет. При финансовом лизинге срок, на который оборудование передается во временное пользование, приближается по продолжительности к сроку его эксплуатации и амортизации всей или большей части стоимости оборудования. Поэтому арендатор в течение действия договора выплачивает сумму, покрывающую полную стоимость амортизации оборудования, а также прибыль арендодателя. По окончании договора предмет аренды может быть выкуплен или возвращен арендатором, либо арендован повторно на более льготных условиях. Лизингодатель обязуется: 1. приобрести в собственность предмет лизинга и передать его лизингополучателю за определенную плату, в состоянии, соответствующем условиям договора и назначению предмета лизинга; 2. уведомить продавца о том, что предмет лизинга предназначен для передачи его лизингополучателю, а также о праве лизингополучателя предъявлять непосредственно продавцу требования к качеству и комплектности, срокам исполнения обязанности передачи предмета, исполнению гарантийных обязательств, возмещению расходов и убытков, вызванных ненадлежащей поставкой, и другие требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации и договором, за исключением обязательств и требований по оплате; 3. предупредить лизингополучателя о всех правах третьих лиц на предмет. Лизингополучатель обязуется: 1. принять предмет лизинга во временное владение и пользование и уплатить лизингодателю установленные лизинговые платежи; 2. беспрепятственно допускать представителя лизингодателя в любое время в пределах установленных рабочих часов для осмотра предмета лизинга и проверки правильности его использования, а также предоставлять по запросу лизингодателя бухгалтерскую и налоговую отчетность в течение всего срока действия договора; 3. не передавать предмет лизинга в сублизинг без письменного согласия лизингодателя. Лизингодатель вправе: 1. в случае неперечисления лизингополучателем лизинговых платежей более двух раз подряд по истечении установленного срока платежей направить в банк или иную кредитную организацию, в которых открыт счет лизингополучателя, распоряжение на списание с его счета денежных средств в пределах сумм просроченных лизинговых платежей, которое осуществляется в бесспорном порядке; 2. уступить третьему лицу полностью или частично свои права по договору лизинга; 3. осуществлять контроль за соблюдением лизингополучателем условий договора; 4. осуществлять финансовый контроль за деятельностью лизингополучателя в той ее части, которая относится к предмету лизинга, формированием финансовых результатов деятельности и выполнением обязательств по договору; 5. направлять лизингополучателю в письменной форме запросы о предоставлении информации, необходимой для осуществления финансового контроля. Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно продавцу предмета лизинга, требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и лизингодателем, в частности в отношении качества и комплектности имущества, сроков его поставки, и в других случаях ненадлежащего исполнения договора продавцом. При этом лизингополучатель имеет права и несет обязанности, предусмотренные ГК РФ для покупателя, кроме обязанности оплатить приобретенное имущество, как если бы он был стороной договора купли-продажи.
39. Понятие договора подряда и его виды, отличия от договора купли – продажи и трудового договора.
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Понятием подряда охватывается выполнение работ, которые ведутся в соответствии с указаниями заказчика, но предметом договора являются не только эти работы сами по себе (ход выполнения), но и материальный результат, обладающий признаками товара. Следовательно, подряд стоится по формуле: нет результата, нет и исполнения договора. Виды договора подряда: 1. Договор бытового подряда - вид договора подряда, в силу которого одна сторона (подрядчик), осуществляющая предпринимательскую деятельность в сфере оказания бытовых услуг, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить эту работу; 2. Договор строительного подряда - соглашение, в силу которого подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену; 3. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ - это соглашение, по которому подрядчик-проектировщик, изыскатель обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. 4. Подрядные работы для государственных нужд. По государственному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд (государственный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику, а государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. Данные работы предназначены для удовлетворения потребностей РФ и ее субъектов и финансируются за счет средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников. 5. Договор на выполнение НИОКР и технологических работ. Согласно договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. Отличие подряда и купли-продажи: 1. договор подряда направлен на изготовление вещи, определяемой в Д. родовыми признаками, а предмет купли-продажи уже на этот момент должен быть индивидуально-определенным.; 2. Подрядчик обязуется передать не любую вещь, а именно ту, кот явилась результатом его работы. При подряде правовое регулирование распространяется не только на передачу прав на вещь, но и на процесс ее создания.; 3. Подрядчик вправе контролировать ход работ, обязан содействовать заказчику в исполнении его обязательств. Для купли-продажи, напротив, регулирование отношений по созданию или изменению вещей, предшествующих передаче прав на них, совершенно не характерно. Не характерны для купли-продажи принципы контроля и содействия. Отличие подряда от трудового договора: 1. соглашение по подряду регулируется не Трудовым, а Гражданским Кодексом; 2. По договору подряда удовлетворение интереса заказчика обеспечивается результатом работы подрядчика, по тр.договору интерес работодателя заключается в выполнении работником определенной трудовой функции.; 3. В тр.договоре работник подчиняется правилам внутреннего распорядка, подрядчик же самостоятельный субъект, не зависит от заказчика при определении способа выполнения заказа; 4. По тр.договору работнику вознаграждение должно быть выплачено, даже если его работа не привела ни к какому положительному результату, подрядчик выполняет работу из собственных материалов, своими силами, рискует не получить вознаграждение за работу; 5. Все созданное работником по тр.договору принадлежат работодателю, а по договору подряда до момента их передачи заказчику принадлежит на праве собственности подрядчику.; 6. Характерны для трудового договора и, наоборот, не характерны для договора подряда отношения подчиненности работника работодателю, ограничение ответственности работника за достижение предусмотренных договором результатов. Риски случайной гибели, повреждения и порчи материалов и результата труда несет только работодатель. В подряде стороны юридически независимы друг от друга, работы выполняются заказчиком на свой страх и риск, подрядчик выполняет работу своим иждивением, обеспечивая процесс работ всем необходимым (инструменты, инвентарь, оборудование и т.п.), несет риск случайной гибели, повреждения или порчи результата работ до его передачи заказчику. Права на результат работ возникают у заказчика лишь по факту приемки-передачи его от подрядчика.


40. Стороны договора подряда. Цена, срок и качество выполняемых работ по договору подряда. Обязанности сторон по договору подряда.
Сторонами договора подряда могут быть как граждане, так и юридические лица. Для отдельных видов договоров подряда к сторонам предъявляются дополнительные требования. Так, в договоре бытового подряда заказчиком может выступать исключительно гражданин, в договоре строительного подряда на стороне подрядчика — лицо, имеющее лицензию на занятие такого рода деятельностью. Подрядный договор по общему правилу является двусторонним. В силу этого и заказчик, и подрядчик по отношению друг к другу обладают в одно и то же время как определенными правами, так и обязанностями. Поэтому общий принцип ответственности должника за действие третьего лица в равной мере будет распространяться и на случаи ответственности генерального подрядчика перед заказчиком за действия субподрядчика и перед субподрядчиком за нарушение обязательств со стороны заказчика. Особенностью договора подряда является возможность установления цены договора в виде сметы, оформляемой в качестве одного из разделов договора подряда или, как правило, в качестве приложения к нему. Смета может быть приблизительной и твердой. Приблизительной является смета, от положений которой в ходе выполнения работ возможны отступления (превышение). Твердой считается смета, от положений которой отступления (превышение) не допускаются. При отсутствии в договоре условия об обратном смета считается твердой. Согласно нормам российского законодательства, работа должна выполняться в течение определённого времени. Начальная и конечная даты устанавливаются сторонами сделки и фиксируются в соответствующих документах. Категория качества является важной составляющей договора подряда и требует закрепления в нормах права. В законодательстве РФ нет четкого определения данного понятия, есть только общие описания того, что работы по договору подряда должны быть выполнены в соответствии с условиями договора или требованиями, которые обычно предъявляются к работам соответствующего рода. Подрядчик обязан за свой риск выполнить определенную работу по заданию заказчика из его или своих материалов. Работа должна быть выполнена по заданию заказчика, т. е. в соответствии с теми требованиями, которые заказчик определил в дог-ре, техническом задании, прилагаемом к договору, или квитанции в договоре бытового подряда. Подрядчик обязан выполнить работу доброкачественно, т. е. без недостатков, делающих использование изготовленной вещи по назначению непригодным, а также в точном соответствии с заданием заказчика. Работа должна выполняться из материала подрядчика и его средствами, если иное не установлено законом или договором. Если же работа выполняется из материала заказчика, то на подрядчика возлагается обязанность экономного, бережного расходования материала заказчика, он несет ответственность за неправильное использование материала, а по выполнении всей работы обязан представить отчет в израсходовании материала и возвратить заказчику остаток материала. Как специалист, подрядчик обязан своевременно предупредить заказчика о непригодности или недоброкачественности предоставленного им материала. Риск случайной гибели или порчи материалов, переданной для переработки вещи несет предоставившая их сторона. При гибели материала вследствие непреодолимой силы (ни заказчик, ни подрядчик не отвечают) возникающие убытки относятся на счет собственника материала. Законодательством на подрядчика возлагается дополнительная обязанность по передаче заказчику информации, касающейся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда. Основные обязанности заказчика состоят в уплате вознаграждения подрядчику и принятии выполненной работы. Обе обязанности тесно связаны, поскольку, по общему правилу, заказчик обязан оплатить выполненную работу по сдаче всей работы подрядчиком. При принятии выполненной работы заказчик обязан осмотреть ее и при обнаружении явных отступлений от условий договора, ухудшивших работу, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. При невыполнении этого правила заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

41. Понятие о договорах поручения, комиссии и агентском договоре, их отличия. Договор поручения – консенсуалъный, двусторонний, безвозмездный, возмездный если уплата вознаграждения поверенному прямо предусмотрена законом или договором. Предметом договора поручения является совершение одним лицом от имени другого определенных юридических действий, чаще всего сделок. Стороны договора: поверенный и доверитель. Отношения сторон договора поручения носят лично-доверительный характер. Лично-доверительный характер взаимоотношений сторон договора поручения исключает возможность правопреемства по их обязательствам. Договор комиссии - это соглашение, в силу которого одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. Как и договор поручения, договор комиссии является посредническим договором оказания юридических услуг (юридических действий). Предпринимательская направленность и возмездность комиссионных отношений не допускает лично-доверительный, присущий поручению, характер соглашения о комиссии. Особенность договора комиссии, отличающая его от договора поручения, состоит также в том, что его предметом является лишь совершение сделок, обычно по продаже имущества комитента. договор комиссии всегда возмездный, а договор поручения может быть таковым только при наличии специального указания закона, иного правового акта или договора. По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала. Отличие агентского договора от договора поручения и комиссии: - применяется в более широкой сфере отношений; имеет длящийся характер, т.е подразумеваются многократно повторяющиеся, длящиеся действия агента; может сочетать элементы поручения и комиссии; доверенность не требуется. Агентский договор всегда является возмездным и не носит лично-доверительного характера даже при совершении агентом сделок от имени принципала (чем обусловлена недопустимость одностороннего безмотивного отказа от его исполнения до истечения срока договора).


42. Понятие договора займа, его предмет, стороны, форма и исполнение договора займа. Новация долга в заемное обязательство.
По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Предмет договора займа составляют действия заемщика по возврату (передаче) займодавцу того же количества вещей того же рода и качества, что были получены от последнего, а договора денежного займа - по погашению денежного долга. по общему правилу в роли займодавца или заемщика по договору займа может выступать всякое лицо, признаваемое субъектом гражданских прав, обладающее гражданской правоспособностью и дееспособностью: физическое лицо, юридическое лицо, Государство. Договор займа является односторонним, так как возлагает обязанность только на заемщика, оставляя заимодавцу право требования (возврата займа, по общему правилу, с процентами). Заемщик должен возвратить заимодавцу полученную сумму в срок и в порядке, которые предусмотрены договором. При отсутствии специальных указаний в договоре о сроке возврата (или его определении моментом востребования) указанная сумма должна быть возвращена в течение 30 дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, а не в семидневный срок, как это предусматривает общее правило по ГК. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом МРОТ, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. Договор займа может оформляться по-разному: 1. в виде договора займа денег или вещей; 2. путем выпуска (эмиссии) облигаций; 3. выдачей векселя; 4. новацией (заменой) долга в денежное обязательство; 5. в виде кредитного (денежного) договора; 6. в виде договора о предоставлении товарного кредита; 7. с помощью коммерческого кредита (предварительной оплаты, аванса либо отсрочки или рассрочки платежа, предоставляемых контрагенту по договору); 8. в форме договора факторинга.

43.Понятие кредитного договора, его предмет и форма.
Под кредитным договором понимается такой договор, по которому банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Кредитный договор является отдельным видом договора займа, предназначенным для использования в банковской деятельности. У данного договора имеется два существенных признака, отличающих его от договора займа: во-первых, на стороне кредитора всегда выступает банк или кредитная организация; во-вторых, кредитный договор носит консенсуальный характер и поэтому является двусторонним, то есть порождает обязательство как на стороне кредитора, так и на стороне заемщика. В отличие от договора займа он вступает в силу уже в момент достижения сторонами соответствующего соглашения, до реальной передачи денег заемщику (тем более что во многих случаях такая передача производится периодически, а не однократно). Это дает возможность заемщику при необходимости понудить кредитора к выдаче кредита, что исключается в заемных отношениях. Кредитный договор под страхом его недействительности должен быть заключен в письменной форме. Предметом кредитного договора могут быть только деньги, но не вещи. Более того, выдача большинства кредитов осуществляется в безналичной форме, т. е. предметом кредитных отношений становятся права требования, а не деньги в виде денежных купюр (вещей). Именно поэтому закон говорит о предоставлении кредита в виде «денежных средств», а не «денег или других вещей», как это имеет место в договоре займа.


44.Товарный и коммерческий кредит.
Товарный кредит - обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками. Товарный кредит предназначен для удовлетворения потребностей лица в продуктах производства потребления, которые на момент заключения договора у этого лица отсутствует. Товарный кредит является разновидностью консенсуального займа, поэтому на кредитора возлагается обязанность передать заемщику вещи, определяемые родовыми признаками. Предметами кредитного договора могут быть такие товары, как сельскохозяйственная продукция, полуфабрикаты, сырье, горючесмазочные материалы. Сторонами договора могут быть любые субъекты гражданского права. Так как договор товарного кредита заключается в производственных целях, к нему применяются не только правила, относящиеся к кредиту, но и условия о количестве, об ассортименте, о качестве и др. Условие о количестве товара может быть согласовано путем установления в договоре порядка его определения, продажи в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Если покупатель принял товар в количестве, превышающем указанное в договоре, дополнительный товар должен оплачиваться по цене, определенной для товара. Условием коммерческого кредита является исполнение какой либо обязанности, в силу которой одна сторона предоставляет другой стороне отсрочку или рассрочку. Когда товары поставляются ранее их оплаты, всякое несовпадение во времени может считаться кредитованием встречных обязанностей. Коммерческий кредит — договор, выполнение которого связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определенных родовыми признаками. Может предусматриваться предоставление кредита в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты товаров, работ или услуг, если иное не установлено законом. Предоставление коммерческого кредита может осуществляться не по отдельному договору, а во исполнение обязательств по предоставлению товаров, выполнению работ или оказанию услуг. Например, если по договору поставки предусмотрен авансовый платеж, возникают отношения коммерческого кредита: покупатель еще не получил товара, но уже предоставил продавцу деньги, которые тот может использовать для своих целей. Виды коммерческого кредита: аванс; предоплата; отсрочка; рассрочка. К условию о коммерческом кредите, содержащемся в любом договоре, применяются правила о займе или кредите, если иное не предусмотрено в содержании договора.

45.Финансирование под уступку денежного требования (факторинг), экономическая сущность.
Договор финансирования под уступку денежного требования - соглашение, по которому финансовый агент передает клиенту денежные средства счет денежного требования кредитора к должнику, вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения работ или услуг третьему лицу, а клиент уступает финансовому агенту это денежное требование. Уступка денежного требования может использоваться как способ обеспечения исполнения какого-либо обязательства клиента перед финансовым агентом. Договор может включать условия:1) о ведении финансовым агентом бухгалтерского учета; 2) об оказании финансовых услуг, связанных с перед уступленными требованиями. Финансовый агент осуществляет контроль за своевременностью поступлений отсроченных платежей. Размер его вознаграждения определяется суммами и сроками финансирования клиента, дополнительными услугами. Предметом уступки может быть не одно, а несколько требований.


46.Постоянно действующие арбитражные суды (институционный арбитраж) и арбитраж ad hoc (изолированный арбитраж).
Институционный, или постоянно действующий, арбитраж создается при торговых (торгово-промышленных) палатах, биржах, ассоциациях, союзах. Это постоянно действующие организации, выполняющие административно-технические, консультативные и контрольные функции. Создаваемые при них МКА работают постоянно, имеют свой устав и правила процедуры. Основа функционирования институционного арбитража - специальный национальный закон и регламент соответствующего МКА. Институционный, или постоянно действующий, арбитраж создается при торговых (торгово-промышленных) палатах, биржах, ассоциациях, союзах. Это постоянно действующие организации, выполняющие административно-технические, консультативные и контрольные функции. Создаваемые при них МКА работают постоянно, имеют свой устав и правила процедуры. Основа функционирования институционного арбитража - специальный национальный закон и реглИзолированный (разовый) арбитраж или арбитраж ad hoc (третейский суд ad hoc) создается сторонами для рассмотрения конкретного дела; после окончания разбирательства и вынесения решения прекращает свое существование. Стороны выбирают место проведения арбитража, устанавливают правила избрания арбитров и арбитражную процедуру. Изолированный арбитраж основан на практически неограниченной автономии воли сторон. Это наиболее эффективное средство разбирательства споров, связанных с фактическими обстоятельствами (проверкой качества товаров, определением их цены).амент соответствующего МКА.


47.Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате РФ, его статус и компетенция. Порядок разрешения споров.Морская арбитражная комиссия при Торговопромышленной палате РФ, ее статус, компетенция. Порядок разрешения споров.
Основными органами рассмотрения международных коммерческих споров в России являются Международный коммерческий арбитражный суд РФ (далее -- МКАС) и Морская арбитражная комиссия (далее -- МАК) при Торгово-промышленной палате РФ.Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России (МКАС) -- самостоятельное постоянно действующее арбитражное учреждение (третейский суд), являющееся частью правового института международного коммерческого арбитража. МКАС разрешает коммерческие споры международного характера и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской ФеВ Международный коммерческий арбитражный суд могут по соглашению сторон передаваться:- споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора находится за границей;- споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на территории Российской Федерации, между собой, споры между их участниками, а равно их споры с другими субъектами права Российской Федерации.Морская арбитражная комиссия первоначально создавалась для рассмотрения лишь тех споров, которые возникали в связи со спасением судов и грузов на море. Сегодня морская арбитражная комиссия разрешает споры, которые вытекают из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающих из торгового мореплавания, независимо от того, являются сторонами таких отношений субъекты российского и иностранного либо только российского или только иностранного права. В частности, Морская арбитражная комиссия разрешает споры, вытекающие из отношений:1. по фрахтованию судов, морской перевозке грузов, а также перевозке грузов в смешанном плавании (река - море);2. по морской буксировке судов и иных плавучих объектов;3. по морскому страхованию и перестрахованию;4. связанных с куплей-продажей, залогом и ремонтом морских судов и иных плавучих объектов;5. по лоцманской и ледовой проводке, агентскому и иному обслуживанию морских судов, а также судов внутреннего плавания, поскольку соответствующие операции связаны с плаванием таких судов по морским путям;6. связанных со столкновением морских судов, морского судна и судна внутреннего плавания, судов внутреннего плавания в морских водах, а также с причинением судном повреждений портовым сооружениям, средствам навигационной обстановки и другим объектам;После этого состав арбитража приступает к рассмотрению дела и по итогам устного слушания выносит письменное арбитражное решение. В случае если при разбирательстве дела два арбитра не придут к единому мнению относительно того, как должен быть решен спор, ими в 10-дневный срок избирается третий арбитр - председатель состава арбитража.В ходе разбирательства используется русский язык, но по соглашению сторон оно может проводиться и на иностранном языке.


48.Понятие об арбитражном соглашении (арбитражная оговорка). Значение признания автономного характера такого соглашения. Формулирование в контрактах арбитражной оговорки.
Арбитражное соглашение - это соглашение, выражающее волю сторон о передаче споров в арбитраж. Соглашение может иметь в виду все или только определенные споры; споры, которые уже возникли или которые могут возникнуть в будущем: "Арбитражное соглашение - это соглашение сторон о подчинении всех или отдельных споров, которые возникли или возникнут на основании отношений договорного или недоговорного характера" (ст. 1029.1 ГПК ФРГ). Арбитражное соглашение - это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило оно договорный характер или нет (п. 1 ст. 7 Закона о МКА РФ). Арбитражное соглашение представляет собой материально-процессуальный договор, не зависимый от основного материально-правового договора. Вопрос о действительности или недействительности материально-правового договора не затрагивает материально-процессуального соглашения, которое юридически действительно само по себе. Арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, должна трактоваться как соглашение, не зависимое от других условий договора. Решение третейского суда о ничтожности договора не влечет недействительности арбитражной оговорки.Признание юридической самостоятельности арбитражного соглашения привело к формированию специальных коллизионных норм, которые определяют, по закону какого государства должны рассматриваться спорные вопросы, связанные с арбитражным соглашением. арбитражная оговорка - соглашение сторон контракта, непосредственно включенное в его текст, об арбитражном разбирательстве споров, которые могут возникнуть из данного контракта. Это условие о передаче дела в арбитраж в случае возникновения спора в будущем, которое предусматривает юрисдикцию определенного арбитража. Арбитражная оговорка направлена в будущее и имеет перспективный характер. Она является наиболее распространенным видом арбитражного соглашения, своеобразным обеспечительным средством выполнения договорных обязательств;


49.Порядок исполнения решений международного коммерческого арбитража. Основания для отказа в исполнении.
Арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, признается обязательным и при подаче в компетентный суд письменного ходатайства приводится в исполнениеСторона, основывающаяся на арбитражном решении или ходатайствующая о приведении его в исполнение, должна представить должным образом заверенное подлинное арбитражное решение или должным образом заверенную копию такового, а также подлинное арбитражное соглашение, указанное в статье 7, или должным образом заверенную копию такового. Если арбитражное решение или соглашение изложены на иностранном языке, сторона должна представить должным образом заверенный перевод этих документов на русский язык.Основания для отказа в признании или приведении в исполнение арбитражного решения1. В признании или приведении в исполнение арбитражного решения, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, может быть отказано лишь:1) по просьбе стороны, против которой оно направлено, если эта сторона представит компетентному суду, в котором испрашивается признание или приведение в исполнение, доказательства того, что:одна из сторон в арбитражном соглашении, указанном в статье 7, была в какой-либо мере недееспособна; или это соглашение недействительно по закону, которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания - по закону страны, где решение было вынесено; илисторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или по другим причинам не могла представить свои объяснения; 2) если суд найдет, что:объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по закону Российской Федерации; илипризнание и приведение в исполнение этого арбитражного решения противоречат публичному порядку Российской Федерации.2. Если в суде, указанном в абзаце пятом подпункта 1 пункта 1 настоящей статьи, заявлено ходатайство об отмене или приостановлении исполнения арбитражного решения, суд, в котором испрашивается признание или приведение в исполнение, может, если сочтет это надлежащим, отложить вынесение своего решения и может также по ходатайству той стороны, которая просит о признании или приведении в исполнение арбитражного решения, обязать другую сторону представить надлежащее обеспечение.
50.Медиация, порядок утверждения соглашений о медиации.
Процедура медиации (медиация) - способ урегулирования споров при содействии и деятельном участии нейтрального посредника (медиатора) на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, отражающего интересы всех сторон спора. Вся процедура медиации опосредуется тремя соглашениями: - соглашение о применении процедуры медиации;- соглашение о проведении процедуры медиации; - медиативное соглашение Порядок проведения процедуры медиации определяется в соглашении о ее проведении, которое оформляется участниками конфликта письменно. В нем прописывается непосредственно сам порядок или делается ссылка на правила, утвержденные организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению медиации.Порядок примирения состоит из таких элементов, как: виды споров, которые им регулируются; процесс выбора посредника и оплаты его услуг; права и обязанности участников; иные условия, в т. ч. пожелания сторон, предоставление посреднику возможности вносить предложения по разрешению конфликта. В среднем процедура медиации занимает 8 дней, за которые проходит около 3-х встреч. Каждая встреча длится 2–3 часа.




Перейти к полному тексту работы