На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Общие положения о наследовании: понятие и принципы, субъекты наследственных правоотношений, принятие наследства и отказ от него. Наследование по завещанию в современном Российском наследственном праве: завещательное возложение, исполнение, отмена.

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Правоведение. Добавлен: 02.08.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


3
Тема: Гражданско-правовое регулирование наследования по завещанию
План

Введение
Глава I. Общие положения о наследовании
1.1. Понятие и принципы наследования
1.2. Субъекты наследственных правоотношений
1.3. Принятие наследства и отказ от него
Глава II. Наследование по завещанию в современном Российском наследственном праве
2.1. Понятие и признаки завещания
2.2. Форма и содержание завещания
2.3. Завещательный отказ и завещательное возложение
2.4. Исполнение, отмена и изменение завещания
Заключение
Список использованной литературы
ВВЕДЕНИЕ

Согласно ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом.
В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством. При этом все граждане РФ имеют равные права в области наследственного права, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены нормами, регулирующими наследование и составляющими институт наследственного права. Наследственное право в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина.
В современных условиях имущество, которое может принадлежать гражданину на праве собственности, не ограничено ни по составу, ни по количеству, ни по стоимости. В частной собственности граждан оказалось весьма ценное имущество - это квартиры, жилые дома, акции, ценные бумаги, денежные средства, внесенные во вклад в банк и другое имущество.
Поэтому в настоящее время актуальность имущественных вопросов не может вызывать сомнений, так как от уровня теоретической разработки данной темы во многом зависят практические результаты, что, по сути, определяет ее теоретическое и практические значение.
Целью дипломной работы является изучение и анализ проблем связанных с наследственным правом, раскрытие сущности завещания, рассмотрение форм завещания, исследование нового законодательства, сравнительный анализ его со старым, выявление и анализ проблем, связанных с наследственными правоотношениями, а также рассмотрение коллизионных вопросов в этой области.
В связи с вышеизложенным можно определить и задачи, поставленные в достижение цели написания данной дипломной работы:
- глубокое изучение основных понятий наследственного права,
- детальное рассмотрение вопроса об основаниях наследования,
- принятия наследства и отказа от него,
- подробное освещение понятия, содержания и форм завещания, а также правил его составления.
Объектом наследования являются общественные отношения, возникающие в связи с наследованием по завещанию.
Предмет исследования - норма права, регулирующие данное отношение.
Предлагаемая выпускная квалификационная работа посвящена рассмотрению указанных вопросов и внесения по ним своих предложений. Она состоит из введения, двух глав и заключения.
В первой главе изложены общие вопросы наследования - его понятие, принципы, субъекты, а также порядок принятия наследства и отказа от него.
Вторая глава посвящена вопросам, связанным в частности с наследованием по завещанию, где раскрывается понятие и признаки завещания, его форма и содержание и порядок исполнения, отмены и изменения завещания.
В качестве источников при написании работы были использованы: статьи из периодических изданий, нормативные материалы, учебные пособия, которые, на мой взгляд, наиболее широко освещают характер и содержание выбранной мною темы, а так же труды таких ученых как: А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой, Е.А. Гречушкина, В.К. Дронников.
Глава I. Общие положения о наследовании

1.1. Понятие и принципы наследования

В соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции РФ в России гарантируется право наследования. Таким отношением государство демонстрирует свою готовность содействовать стабильности имущественных отношений в обществе, и прежде всего всемерной охране частной собственности. Закрепление данной гарантии является закономерным отражением государственной социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. В обществе, где жизнь человека во многом предопределена условиями распределения имущественных благ, право наследования наполняет общественные отношения особыми стимулами к совершенствованию. Отдельные отступления от этого общего положения, и в частности возможность использования некоторыми индивидуумами полученных благ для асоциального образа жизни, не должны влиять на положительную в целом направленность рассматриваемой конституционной гарантии1 См.: Толстой Ю.К. Наследственное право. - М.: Юрид. Лит., 1999. - С. 5-7.. Как справедливо отмечается в литературе, полное отрицание наследования, равно как и его неоправданные ограничения, способны породить куда более опасные тенденции в сравнении с тем, что может иметь место при обеспечении гарантии права наследования.
Следует также учитывать, что реализация конституционной гарантии права наследования ориентирована как на обеспечение частных интересов, так и на их оптимальную согласованность с интересами всего общества.
Гарантируя право наследования, Конституция РФ не закрепляет абсолютной свободы наследования. Как и некоторые другие права и свободы, свобода наследования может быть ограничена законодателем в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Иными словами, такие ограничения допустимы, если они носят обоснованный и соразмерный характер Постановление Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. № 1-П "По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова" // СЗ РФ. - 1996. - № 4. - Ст. 408 //СПС «Консультант-плюс». Одним из наиболее ярких примеров является предусмотренное действующим законодательством правило об обязательной доле в наследстве, ограничивающее свободу завещания (ст. 1149 ГК РФ).
За рамками подобных ограничений рассматриваемая конституционная гарантия должна непосредственно реализовываться в процессе применения правовых норм при осуществлении и защите прав граждан. Такой вывод следует из положений ст. 18 Конституции РФ, в соответствии с которой права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими и определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Вместе с тем нельзя забывать, что сама по себе конституционная гарантия права наследования не порождает у гражданина прав в отношении конкретного наследства. Основания их возникновения определяются законом, а конституционная норма гарантирует осуществление прав, которые возникли в соответствии с ним.
Реализация права наследования позволяет обеспечить переход имущества, принадлежавшего умершему гражданину, к другим лицам.
При этом содержание права наследования включает в себя не только возможность приобретения имущества умершего гражданина другими лицами (возможность наследовать), но и возможность для обладателя имущества распорядиться им на случай смерти по своему усмотрению (возможность завещать).
В свою очередь, возможность завещать имущество и возможность наследовать его находят отражение в содержании правоспособности субъектов гражданского права. Как элементы правоспособности соответствующие возможности реализуются в конкретных правоотношениях. Вместе с тем не все возникающие правоотношения приобретают качество наследственных правоотношений. Так, реализация возможности завещать непосредственно не порождает наследственных правоотношений. Однако складывающиеся при этом отношения принципиальным образом влияют на развитие правоотношений, возникновение которых связывается со смертью завещателя.
Тесная взаимосвязь подобных отношений предопределяет необходимость их согласованного регулирования. При этом связующей нитью является общая цель такого регулирования, а именно - упорядочение имущественных отношений на случай смерти одного из их участников.
В Российской Федерации согласованное регулирование указанных отношений достигается посредством формирования относительно самостоятельной группы правовых норм, образующих раздел гражданского права и именуемых наследственным правом.
Таким образом, наследственное право представляет собой совокупность гражданско-правовых норм, закрепляющих условия, порядок и пределы перехода имущества умершего гражданина к другим лицам.
Гармонично вписываясь в систему гражданского права, наследственное право не поглощается его отдельными институтами либо группами институтов и не становится их придатком. По обоснованному и наиболее распространенному мнению, наследственное право образует самостоятельную подотрасль гражданского права Гражданское право. Учебник. Том 1./ Под ред. Суханова Е.А. - М., 2005. - С. 11-12..
Как и другие подотрасли гражданского права, наследственное право имеет особый предмет регулирования. В качестве такого предмета выступают отношения по поводу перехода имущества умершего гражданина к другим лицам.
Относительная самостоятельность наследственного права выражается и в существовании целого комплекса его общих норм, которые подлежат применению независимо от оснований наследования, а также от состава наследственного имущества (будь то объекты вещных прав либо иное имущество) и круга участвующих в конкретных правоотношениях субъектов. Среди таких норм следует назвать правила, закрепляющие понятие и признаки наследственного правопреемства, понятие наследства и условия его открытия, основания наследования, круг субъектов наследственных правоотношений и некоторые другие нормы.
Наряду с общими положениями в наследственном праве выделяются и специальные институты, такие, как: институт наследования по завещанию, институт наследования по закону, институт приобретения наследства, институт ответственности по долгам наследодателя, а также другие более или менее крупные институты наследственного права.
Имея общую направленность, все институты наследственного права образуют единое целое, системное образование с присущими ему принципами. Являясь подотраслевыми, такие принципы базируются на фундаментальных отраслевых принципах гражданского права и представляют собой их конкретное выражение в сфере наследственного права.
Их применение позволяет не только познавать смысл самого регулирования отношений, опосредующих переход имущества умершего гражданина к другим лицам, но и правильно толковать и применять конкретные правовые нормы, а в необходимых случаях и совершенствовать их
Толстой Ю.К. Указ. соч. - С. 30..
Современное наследственное право Российской Федерации сформировано и развивается на основе следующих принципов Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть 2. -- М.: Издательство «НОРМА», 2003. - С. 54
:
- универсальности наследственного правопреемства;
- свободы завещания;
- охраны прав и интересов близких наследодателю лиц в сочетании с правами и интересами других лиц;
- свободы наследования;
- наиболее полного обеспечения исполнения воли наследодателя.
Принцип универсальности наследственного правопреемства проявляется в том, что наследство непосредственно переходит от наследодателя к наследникам в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент. При этом наследники становятся правопреемниками наследодателя в отношении не только вещей и имущественных прав, но также и иного имущества, в том числе и обязанностей наследодателя Крашенинников П.В., Зайцева Т.И. Наследственное право. - М., 2005. - С. 67..
Принцип свободы завещания проявляется в предоставлении любому гражданину возможности распорядиться своим имуществом на случай смерти в порядке, определенном законом, либо воздержаться от подобного распоряжения. При этом свобода завещания предполагает возможность распорядиться как всем, так и лишь частью принадлежащего гражданину имущества (причем как имеющегося у него, так и того, которое может появиться в будущем). Одновременно свобода завещания позволяет гражданину самостоятельно определить круг своих наследников и причитающиеся им доли в наследстве. Единственным ограничением свободы завещания являются правила об обязательной доле в наследстве, которые служат границей действия рассматриваемого принципа. При появлении в наследственных правоотношениях так называемых необходимых наследников на передовые позиции выходит принцип охраны прав и интересов близких наследодателю лиц в сочетании с правами и интересами других лиц.
Принцип охраны прав и интересов близких наследодателю лиц в сочетании с правами и интересами других лиц Гражданско-правовые способы сочетания общественных, коллективных и личных интересов. Учебное пособие / Отв. ред. О.А. Красавчиков. Свердловск. - С. 23 находит свое выражение не только в обеспечении интересов необходимых наследников, но и проявляется в правилах об очередности призвания к наследованию, которыми восполняется невыраженная воля наследодателя. При этом основная цель, преследуемая законом, усматривается в имущественном обеспечении наиболее близких наследодателю лиц. Вместе с тем охрана интересов членов семьи наследодателя и других близких ему лиц должна соотноситься с реальными возможностями наследодателя, учитывая права и интересы его кредиторов и иных заинтересованных лиц (сособственников; лиц, проживающих в жилых помещениях, принадлежавших наследодателю, и др.). Действие рассматриваемого принципа (и прежде всего в части оптимального сочетания интересов различных лиц) находит свое непосредственное выражение при решении вопросов раздела наследственного имущества, возмещения за счет наследственного имущества необходимых расходов, принятия мер к охране и управлению наследственным имуществом, а также во многих других ситуациях.
Принцип свободы наследования реализуется в виде возможности для призванных к наследованию наследников самостоятельно решать вопрос о принятии наследства и отказе от него. При этом в случае призвания к наследованию одновременно по нескольким основаниям наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из таких оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. На тех же началах наследник вправе и отказаться от наследства, при этом может указать другого наследника, в пользу которого он отказывается.
Принцип наиболее полного обеспечения исполнения воли наследодателя проявляется при исполнении завещательных распоряжений наследодателя. При этом во внимание должна приниматься не только очевидная, но и предполагаемая воля наследодателя, обнаруживаемая в процессе толкования завещания.
Все рассмотренные принципы определяют сущностные черты правового регулирования наследственных отношений и находят свое выражение в системе правовых норм о наследовании и, прежде всего, в определении отношений между субъектами наследственного права, речь о которых пойдет ниже.
1.2. Субъекты наследственных правоотношений

Одной из главных фигур в наследственном праве является наследодатель.
Наследодатель - это лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. Наследодателем может быть только гражданин (физическое лицо). В качестве наследодателя может выступать любое физическое лицо (в том числе недееспособное и несовершеннолетнее). Это обусловлено тем, что основанием наследования является не волеизъявление, а факт смерти человека. Вместе с тем следует иметь в виду, что частично дееспособные и ограничено дееспособные лица могут выступать в качестве наследодателей только при наследовании по закону, поскольку завещательной дееспособностью они не обладают. В качестве наследодателей могут выступать также и иностранные граждане и лица без гражданства. Если наследодатель сделал в установленной законом форме распоряжение о судьбе принадлежащего ему имущества на случай смерти, то такое лицо называется завещателем.
Наследник - это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства. Субъектами наследственного правопреемства могут быть все участники гражданского оборота (физические и юридические лица, Российская Федерация в целом, государственные и муниципальные образования).
Гражданским кодексом Российской Федерации (ст.1116) определен круг лиц (субъектов гражданского права), которые могут быть наследниками. К наследованию могут призываться:
- граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (если ребенок родится мертвым, то сам факт его зачатия юридического значения не будет иметь).
К наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем:
- юридические лица, существующие на день открытия наследства;
- Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
Российская Федерация может быть наследником по закону только в случаях, предусмотренных статьей 1151 Гражданского кодекса РФ (ст. 1116 ГК РФ.
Термин «граждане» включает не только граждан Российской Федерации, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства (апатридов). Иностранцы и лица без гражданства могут беспрепятственно получить лично или через своих представителей всю сумму наследства и вывезти ее в страну проживания.
Граждане, зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся после его смерти, могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Но это не означает, что не родившийся ребенок признается субъектом права. Его права будут учитываться лишь при условии, что он родится живым. Если же он родится мертвым, то факт его зачатия утрачивает юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла.
Из указанного выше определения следует, что наследником по завещанию может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Вместе с тем возникает вопрос о субъектах права хозяйственного ведения и оперативного управления, которые не являются собственниками принадлежащего им имущества. Таким образом, фактически речь может идти о наследовании имущества государством или муниципальным образованием.
Расширение круга лиц, призываемых к наследованию по сравнению с ранее действовавшим законодательством, обусловлено изменением правового статуса административно-территориальных и национальных образований на территории России и придания им статуса равноправных субъектов Федерации, формированием института муниципальных территориальных образований, изменением правового статуса и полномочий юридических лиц различных форм собственности и организационно-правовых норм.
Положение государства как наследника имеет определенную специфику: государству по действующему законодательству не нужно совершать никаких действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования государству государственный нотариальный орган направляет соответствующему финансовому органу (ИФНС) опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство Инструкция Министерства финансов РФ № 92 "О порядке реализации конфискованного и бесхозного имущества и имущества, перешедшего по праву наследования государству"//Рос.газета. - 2001.- 3 ноября //СПС «Консультант-плюс». На государство не распространяется правило о праве наследника отказаться от наследства. По всем делам о наследстве, перешедшем государству, надлежащим ответчиком является финансовый орган.
В Гражданском кодексе РФ лица, не имеющие права наследовать, определены термином «недостойные наследники» (ст. 1117 ГК РФ). Круг этих лиц в указанной статье определен несколько иначе, чем в ст. 531 Гражданского кодекса РСФСР: в частности, отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающихся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Таким образом, в отличие от ранее действовавшего законодательства для того, чтобы признать кого-либо недостойным наследником достаточно одной попытки указанных выше действий.
Примером противоправных действий, направленных против наследодателя, является умышленное лишение жизни наследодателя или совершение покушения на его жизнь. Исключение составляют лица, в отношении которых завещатель совершил завещание уже после утраты ими права наследования. Такие лица имеют право наследовать это имущество. Безусловно, что вина этих лиц в совершении указанных преступлений должна быть установлена судом.
К числу недостойных наследников по закону также относятся родители, которые были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства, а также граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
Лишение родительских прав осуществляется в соответствии с нормами семейного права и представляет собой крайнюю меру воздействия на лиц, уклоняющихся от своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Следует отметить, что в данном случае речь идет только о наследовании по закону и указанные лица могут быть наследниками по завещанию.
Что касается злостного уклонения от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя, то это обстоятельство может быть подтверждено материалами гражданского дела о взыскании алиментов или другими доказательствами, подтверждающими злостный характер уклонения от исполнения указанных обязанностей.
Недостойные наследники могут быть отстранены судом по требованию любого заинтересованного лица. При этом не имеет значения, идет ли речь об отстранении от наследования по закону или по завещанию. Лица, для которых такое отстранение порождает связанные с наследованием имущественные последствия, вправе требовать в судебном порядке всего неосновательно полученного недостойными наследниками.
1.3. Принятие наследства и отказ от него

Для того чтобы приобрести наследство (по закону или завещанию), наследник должен его принять, а именно должен выразить свою волю на то, чтобы наследственное имущество от наследодателя перешло к нему, выразить свое намерение на приобретение наследства. При этом наследник замещает наследодателя в тех имущественных правах и обязанностях, которые принадлежали тому при жизни. Необходимо отметить, что принудить человека принять наследство нельзя, наследник сам должен выразить свою волю на его принятие, либо на отказ от него Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. - М.: Юрид. лит., 2005. - С.8..
Если наследник принял часть наследства, то это означает, что он принял все причитающееся ему наследство, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось.
Допустим, наследнику известно, что в наследственную массу входит квартира, о чем он заявил нотариусу при принятии наследства. По истечении года он узнает, что у наследодателя при жизни в собственности имелась также автомашина. Изначальное принятие в наследство квартиры означает, что и автомашина также принята наследником в качестве наследства Шустов Д.В. Судебное рассмотрение наследственных споров // Вестник МГУ. Сер.5.№5. - 1999. - С. 9..
Закон не допускает принятие наследства под какими-либо условиями или с оговорками, например, нельзя принимать наследство только в том случае, если у наследника будут деньги для уплаты налога на принимаемое наследство. Если заявление о принятии наследства содержит какие-либо условия или оговорки, оно расценивается как недействительное (ничтожное), поэтому его подача не влечет приобретения наследства, а выданное на основании этого заявления свидетельство о праве на наследство не имеет силы Ярошенко К.Б. Порядок наследования имущества // Вестник МГУ. Сер.5. №5. - 1999. - С. 8..
Когда наследников несколько, то каждый из них должен заявить о принятии своей доли наследства. Если его принял один наследник, то это не означает, что и все остальные тоже.
Чтобы выразить волю на принятие наследства, гражданину необходимо обратиться в государственную нотариальную контору по месту открытия наследства с заявлением о его принятии или с заявлением о выдачи свидетельства о праве на наследство. В том случае, если гражданин не может лично явиться к нотариусу, такое заявление от наследника может передать другой человек или оно может быть направлено нотариусу по почте, при этом подпись наследника на заявлении должна быть нотариально засвидетельствована.
Если заявление о принятии наследства направляется по почте, то можно просить нотариуса одновременно выслать почтой свидетельство о праве на наследство. При этом нужно приложить к заявлению все документы, необходимые для принятия наследства.
Закон признает, что наследник принял наследство, если им совершены действия: Гражданский кодекс ст.1153
1) вступление во владение или в управление наследственным имуществом (например, фактическое проживание в квартире наследодателя);
2) принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний других лиц (например, установка сигнализации на автомашину наследодателя);
3) произведение за свой счет расходов по содержанию наследственного имущества (например, оплата квартирной платы и коммунальных расходов);
4) оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств (например, невыплаченной наследодателю при жизни заработной платы или оплата за свой счет долгов наследодателя).
Приведенный перечень открытый и может быть дополнен любыми иными правомерными фактическими действиями, которые подтверждают принятие наследства.
Гражданский кодекс РФ устанавливает, что действия по фактическому принятию наследства или подачу документов нотариусу наследнику нужно совершить в строго установленный срок для принятия наследства - в течение шести месяцев со дня открытия наследства (ст. 1154 ГК РФ). Если он пропущен наследником по уважительным причинам, то возможно его восстановление в судебном порядке. Восстановление срока вступления в наследство в судебном порядке возможно в течение шести месяцев после того, как наследник узнал о причинах пропуска им принятия наследства (ст. 1155 ГК РФ). При восстановлении опоздавшему наследнику срока вступления в наследство, суд должен признать ранее выданные свидетельства о праве на наследство иных наследников, если таковые имеются, недействительными и заново определить доли всех наследников в наследственном имуществе.
Наследник, пропустивший срок вступления в наследство, может принять наследство, не обращаясь в суд, если остальные письменно подтвердят свое согласие на его вступление в наследство. В этом случае нотариус выдает новые свидетельства о наследстве, а зарегистрированные права наследников на недвижимое имущество перерегистрируются (ст. 1155 ГК РФ).
Наследник, восстановивший срок, имеет право на получение своей доли наследственного имущества в натуре. Если наследство было реализовано, то восстановленный в правах наследник получит действительную стоимость своей доли.
В случаях, когда наследник по закону умирает раньше наследодателя или одновременно с ним, в отношения наследования вступают наследники по праву представления. Такими наследниками могут быть только определенные в законе лица, а именно внуки наследодателя и их потомки, его племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры.
Когда наследник по закону или по завещанию умирает после того, как открылось наследство, и не успевает его принять в шестимесячный срок, право принятия его доли наследства переходит к его наследникам по закону либо по завещанию, если имелось завещание. Такой порядок наследования закон называет наследственной трансмиссией (ст. 1156 ГК РФ). Наследники в порядке наследственной трансмиссии должны принять наследство в течение оставшейся после смерти наследника части срока для принятия наследства. Если оставшийся срок составляет менее трех месяцев, то он удлиняется еще на три месяца. Продление такого срока более чем на три месяца возможно в судебном порядке, если он был пропущен по уважительной причине.
Если наследник фактически наследство принял, но умер, не оформив свои права у нотариуса, то в данном случае наследственной трансмиссии не возникает, а его наследники наследуют по общему основанию, так как имущество считается уже принадлежащим ему, а не бывшему наследодателю.
Наследники в порядке представления и наследники в порядке наследственной трансмиссии могут наследовать только ту долю, которая причиталась умершему наследнику. Указанные наследники не наследуют обязательную долю умершего наследника.
Если у гражданина возникает право наследования в случае отказа наследника от наследства или в случае отстранения от наследства недостойного наследника, то такие граждане могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.
После открытия наследства, то есть после смерти гражданина, являющегося наследодателем, наследникам следует обращаться в нотариальную контору по месту открытия наследства. С учетом того, что не каждый имеет право на получение наследства, то наследникам необходимо доказать и подтвердить документами свои права на наследственное имущество, поэтому до обращения к нотариусу целесообразно позаботиться о получении необходимых справок и документов.
При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус в обязательном порядке проверяет на основании документов факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, наличие родственных отношений между умершим и наследниками как основание для призвания к наследованию, состав наследственного имущества и его принадлежность наследодателю.
Факт смерти и время открытия наследства подтверждаются свидетельством органа ЗАГСа о смерти наследодателя. Если он устанавливается в судебном порядке, то подтверждением смерти наследодателя могут быть извещения или иные документы о гибели, свидетельские показания.
Место открытия наследства подтверждается справкой с места жительства наследодателя, а именно справкой о регистрации по последнему постоянному месту жительства в конкретном жилом помещении. Такую справку, с учетом того, что местом жительства признается жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает, можно получить в жилищно-эксплуатационных организациях государственного и муниципального жилищных фондов (ЖЭК,ГРЭП и т.п.).
В случае судебного разбирательства по вопросам наследования документами, подтверждающими место открытия наследства, могут быть любые документы, содержащие официальную информацию о последнем месте жительства и регистрации по месту жительства наследодателя. Это могут быть выписки из личного дела и иные документы с места работы или учебы умершего, по месту его жительства; справки из отделения милиции, паспортного стола, пенсионных органов и органов социального обеспечения (собесов), а также из любых иных источниках, где сохранились документальные подтверждения последнего места жительства наследодателя Михеева Л.Ю. Наследование: теория и практика. - Барнаул.: Юрид. лит., 2004. - С. 54..
Если последнее постоянное место жительства наследодателя неизвестно, то место открытия наследства подтверждается документами о месте нахождения наследственного имущества: в отношении жилого помещения - справкой из государственного центра инвентаризации и учета объектов недвижимости, а в отношении строений и земельных участков - справкой из государственного центра инвентаризации и учета объектов недвижимости и Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по месту нахождения этих наследственных объектов. Если нотариус сочтет указанные справки недостаточными для определения места открытия наследства, то данный факт наследникам придется устанавливать в судебном порядке. Вступившее в законную силу решение суда будет служить для нотариуса основанием для открытия наследственного дела и дальнейших действий по нему.
Наличие родственных отношений между наследником и наследодателем подтверждаются такими документами, как свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака либо копия вступившего в законную силу решения суда об установлении фактов родственных отношений. Если наследник менял фамилию, а, возможно, и имя или отчество, то потребуется справка из органа ЗАГСа о перемене фамилии, имени, отчества, свидетельство о браке (например, если дочь наследодателя изменила фамилию при вступлении в брак), свидетельство о расторжении брака либо опять же судебное решение. В суде подтверждением факта родственных отношений или перемены фамилии, имени и отчества могут быть любые справки, выданные предприятиями, организациями и учреждениями по месту работы или жительства, а также свидетельские показания, подтверждающие названные факты Михеева Л.Ю. Указ. соч. - С. 55..
Если гражданин вступает в наследство на основании завещания, то требуется представить нотариусу сам текст с надлежаще заверенной отметкой о том, что завещание не отменялось и не изменялось наследодателем. Такую отметку на завещании проставляет нотариус (или должностное лицо), который заверял это завещание.
Таким образом, начальный набор документов для наследника при обращении в нотариальную контору за открытием наследства будет включать:
1) паспорт обращающегося;
2) свидетельство о смерти наследодателя;
3) документ, подтверждающий родство с наследодателем;
4) справку из жилищного органа о последней регистрации наследодателя по постоянному месту жительства;
5) завещание с отметкой о том, что оно не изменялось и не отменялось (при наследовании по завещанию).
При наличии разночтений в фамилиях, именах и отчествах при совершении нотариальных действий вопрос об их незначительности нотариус решается в каждом конкретном случае индивидуально. Нотариус может включить в число наследников таких, которые не могут представить доказательств родственных отношений с наследодателем, но только с согласия остальных наследников, принявших наследство и представивших документы о родстве с наследодателем. Такое согласие наследников оформляется в виде письменного заявления, подлинность их подписи на котором должна быть нотариально засвидетельствована Гуев А.Н. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам. - М.: 2005. - С. 121..
Свидетельство о праве на наследство - это основной документ, который подтверждает во всех дальнейших имущественных отношениях наследника его право на наследственное имущество. Свидетельство на наследство наследникам, юридически принявшим наследство, то есть подавшим в течение шестимесячного срока со дня смерти наследодателя в нотариальную контору заявление о принятии наследства и представившим все необходимые документы, выдается нотариусом по истечении указанного шестимесячного срока (Ст. 1163 ГК РФ). Наследникам, которые фактически вступили в наследование имуществом, свидетельство о праве на наследство выдается только на основании решения суда о факте принятия наследства. Доказательствами для суда такого факта могут быть:
1) справка жилищно-эксплуатационной организации о том, что наследник проживал совместно с наследодателем;
2) квитанции об оплате квартирной платы и коммунальных услуг;
3) справка их налогового органа об оплате наследником после открытия наследства налогов на имущество наследодателя;
4) иные документы, свидетельствующие о вступлении наследника во владение имуществом наследодателя;
5) свидетельские показания.
Приведенный перечень документов, требуемых для выдачи свидетельство о праве на наследство, может быть сужен либо дополнен в зависимости от требований, установленных нотариусами в конкретных местностях, а также в зависимости от конкретных наследственных ситуаций и конкретного имущества, входящего в наследственную массу.
Сбор документов, необходимых для вступления в наследство, может занять у наследников достаточно продолжительное время, поэтому сначала (в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя) нужно подать нотариусу заявление о вступлении в наследство, а потом заниматься сбором необходимых документов.
Свидетельство о праве на наследство нотариус выдает по истечении шести месяцев при наличии всех необходимых документов. Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, подавшего заявление нотариусу. Наследник может получить свидетельство в любое время.
Свидетельство о праве на наследство может быть выдано по желанию наследников и в зависимости от раздела имущества:
1) всем наследникам вместе на все наследственное имущество в целом;
2) всем наследникам вместе на отдельные части наследственного имущества;
3) каждому наследнику в отдельности на все унаследованное им имущество;
4) каждому наследнику в отдельности на отдельные части наследственного имущества.
Если в составе полученного наследства имеется недвижимое имущество, то наследнику надо получить новые документы о праве собственности на это имущество. Для этого следует обратиться в органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, где на основании свидетельства о праве на наследственное имущество наследнику уже на его имя выдадут свидетельство о праве собственности в порядке наследования на недвижимое имущество: квартиру, дачу и т.п.
Права наследодателя на недвижимое имущество подлежат государственной регистрации, поэтому наследнику, после оформления наследства, необходимо произвести такую регистрацию своего права собственности на недвижимость. При этом недвижимое имущество должно иметь описания, которые позволяют должным образом идентифицировать объект. Недвижимое имущество включается в наследственную массу на основании имеющихся правоустанавливающих документов, если они до 31 января 1998 г. прошли учет по ранее действовавшему законодательству в государственном центре инвентаризации и учета объектов недвижимости, в связи с принятием Федерального закона РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» Федеральный Закон РФ №122-ФЗ от 21.07.1997 (в ред. От 18.12.2006) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»//СПС «Гарант»2-ФЗ (ред. 97 № 1лок с нимжимио на недвижимиое, в земельном комитете или в местной администрации.
Если права на недвижимое имущество до 31 января 1998 г. не были зарегистрированы наследодателем в Регистрационной палате, а эта недвижимость была приобретена наследодателем по сделке, имущество может быть включено в наследственную массу только по решению суда.
Если права на недвижимое имущество у наследодателя возникли после 31 января 1998 г., но не были зарегистрированы в Регистрационной палате, то наследник должен обратиться в суд с иском о признании за ним права собственности на недвижимое имущество в порядке наследования, или об установлении факта владения наследодателем недвижимым имуществом на праве собственности, или о признании действительной сделки по приобретению наследодателем имущества, так как в противном случае нотариус вправе отказать наследнику в выдаче свидетельства о праве собственности, поскольку такое право могло считаться возникшим у наследодателя только после регистрации им своего права или сделки и права по приобретению недвижимости в регистрирующем органе Делигечев А. Наследственное право в проекте третьей части ГК РФ // Российская юстиция. - 1999. № 12. - С. 103//СПС «Консультант-плюс».
Права на недвижимое имущество, установленные решением суда, подлежат регистрации на общих основаниях. Момент возникновения права определяется решением суда. Регистратор права на недвижимое имущество не может отказать в государственной регистрации права, установленного вступившим в силу решением суда.
Закон содержит такое понятие, как отказ от наследства. В течение шести месяцев со дня открытия наследства наследники по закону или завещанию могут заявить отказ от причитающегося наследства. Наследник вправе отказаться от наследства, даже если он уже принял его (ст. 1157 ГК РФ). Если наследник фактически принял наследство, суд может по заявлению такого наследника признать его отказ от наследства и по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства, если сочтет причины пропуска этого срока уважительными. Как правило, отказ от наследства происходит, когда долги наследодателя равны или превышают стоимость наследственного имущества, поэтому с учетом необходимости оплаты налога на наследственное имущество, наследники предпочитают отказаться от него.
Отказ от наследства должен быть оформлен письменным заявлением и подан либо лично наследником в нотариальную контору по месту открытия наследства, либо путем направления этому нотариусу нотариально заверенного заявления об отказе от наследства, а также через представителя, имеющего нотариально удостоверенную доверенность на совершение отказа от наследства этого наследника. Отказаться от наследства можно без указания лиц, в пользу которых происходит отказ, либо с их указанием. Такими лицами могут быть только наследники по завещанию или любой очереди, которые не лишены наследования завещанием. Можно отказаться от наследства также в пользу наследников по представлению (внуков их потомков, племянников и племянниц, двоюродных братьев и сестер наследодателя) или в порядке наследственной трансмиссии. Наследник может отказаться от наследства в пользу как одного, так и нескольких наследников с указанием долей каждого из них.
Если наследник - несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, то его отказ от наследства может быть совершен только с обязательного согласия органов опеки и попечительства.
Нельзя отказаться:
1) в пользу других лиц от наследства по завещанию, если все имущество завещано назначенным наследодателем наследникам;
2) от обязательной доли в наследстве;
3) в случае, если наследнику подназначен другой наследник;
4) в пользу наследника, лишенного завещателем права наследования (ст. 1158 ГК РФ).
Такой отказ может быть обжалован в суд заинтересованными наследниками.
Совершенный отказ от наследства можно оспорить в судебном порядке, если он был совершен:
1) лицом, не способным на момент совершения отказа понимать значение своих действий или руководить ими;
2) под влиянием обмана, насилия, угрозы;
3) под влиянием заблуждения.
Отказ от наследства не может быть изменен или отменен (взят обратно), то есть нельзя изменить содержание отказа. Например, отказ от наследства без указания лиц, в чью пользу он происходит, нельзя впоследствии заменить на отказ в пользу конкретного наследника.
Закон не допускает отказа от части наследства, оно должно быть принято целиком либо должен поступить отказ от всего наследства.
Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, то доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними пропорционально их долям, если завещанием не предусмотрено иное.
Если в силу необходимости наследник понесет расходы на погребение умершего, например даже продаст какую-либо вещь наследодателя для покрытия этих расходов, то такой факт не лишает наследника права отказаться от наследства.
Если наследник проживал вместе с наследодателем, но не желает принимать наследство, то ему необходимо обратиться с заявлением к нотариусу, так как проживающий совместно с наследодателем всегда считается принявшим наследство Гущин В.В. Наследственное право. - М.: Юрид. лит., 2005. - С. 76..
Глава II. Наследование по завещанию в современном Российском наследственном праве

2.1. Понятие и признаки завещания

Каким бы ни был уровень материального обеспечения гражданина (один владеет акциями и другими ценными бумагами, земельными участками, крупной недвижимостью, дорогостоящими транспортными средствами, другой - приватизированной квартирой и садовым домиком, третий имеет денежный вклад в банке, четвертый - просто предметы домашней обстановки и обихода), каждый может задуматься о судьбе приобретенного им имущества после своей смерти.
Поэтому, регулируя наследственные отношения, закон в первую очередь предоставляет гражданам право по своему усмотрению распорядиться принадлежащим им имуществом на случай смерти. При этом такое распоряжение может быть выражено только одним способом - путем совершения завещания.
Если обратиться к истории развития российского законодательства, то можно отметить, что ранее понятие завещания формулировалось в самом законе. Но, начиная с 50-х годов прошлого века, законодатель отказался от включения понятия завещания в кодификационные акты, ограничившись лишь указаниями на его основные признаки Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русско-го права. -- Ростов-на-Дону.: Юрид. лит., 1995. - С. 53
.
В юридической литературе, посвященной вопросам наследственного права, сформулированы многочисленные определения завещания, от лаконичных до пространных. Вот некоторые из них.
Так Серебровский В.И. признавал за завещанием распоряжение гражданина на случай смерти о своем имуществе, сделанное в установленной законом форме Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. - М.: Юрид. лит., 1953. - С. 92..
В литературе можно встретить и такое понятие завещания, как личное распоряжение гражданина на случай его смерти о переходе его передаваемых по наследству имущественных и личных неимущественных прав к назначенным им наследникам, сделанное в пределах, допускаемых законом, и облеченное в установленную законом форму Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. - М.: Юрид. лит., 1955. - С. 139..
О.С. Иоффе же обозначал завещание как одностороннюю распорядительную, лично формальную сделку, совершенную на случай смерти в целях установления наследственного правопреемства Иоффе О.С. Советское гражданское право. Т. 3. - Л., 1965. - С. 309..
По одному из самых последних по времени определений, завещание можно определить как акт физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по распоряжению принадлежащими ему материальными и нематериальными благами на случай смерти Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. Том 3. - М., 2004. - С. 666.
.
Как видно из приведенных определений, хотя они относятся к разному времени (периодам действия гражданских кодексов 1922 г., 1964 г. и 2002 г.), фактически они одинаково отражают основную суть завещания и отличаются только набором его признаков, выделенных авторами. Единственное сущностное различие касается предмета завещательного распоряжения, в них по-разному решен вопрос о возможности включения в завещание распоряжений по поводу личных неимущественных прав (благ).
Основной принцип завещания - это свобода его совершения. Посредством завещания гражданин выражает свою волю в определении судьбы принадлежащего ему имущества в случае его смерти. На разных этапах развития нашего государства этот принцип претерпел определенную эволюцию: от запрещения завещаний через ограничение свободы завещательных распоряжений к свободе завещаний. По действующему законодательству исключительно от воли завещателя зависит выбор лиц, которым перейдет имущество завещателя после его смерти, определение их долей в наследстве, возложение на наследников определенных завещательных обременений, отмена или изменение завещания и др.
Завещанием признается распоряжение граждани-на на случай смерти о своем имуществе, сделанное в установленной законом форме Серебровский В.И. Указ.соч. - С. 92.. Завещание делается на случай смерти. Этот признак является наиболее ха-рактерным для завещания. Но отсюда не следует все же, что всякое распоряжение гражданина на случай смерти об имуществе является завещанием. Напри-мер, при договоре страхования жизни в пользу тре-тьего лица страхователь в письменном заявлении на имя страховой компании может указать то лицо или лиц, которым должна быть выплачена страховой ком-панией сумма. Однако такое распоряжение страхова-теля на случай своей смерти не является завещанием. Это -- договор в пользу третьего лица, заключаемый страхователем со страховой компанией.
Чтобы данное распоряжение гражданина на слу-чай смерти могло быть признано завещанием, оно должно отвечать ряду признаков и быть совершено в форме, предписанной законом. Но если все условия, необходимые для действительности завещания, соблю-дены, закон всемерно охраняет волю наследодателя.
Действующее законодательство о наследовании ох-раняет волю наследодателя, если она не противоречит закону и выражена в установленной форме.
Каковы же юридические признаки завещания, отли-чающие его от других распоряжений на случай смерти?
1. Завещание -- односторонняя сделка: оно приоб-ретает юридическую силу вследствие выражения воли одного лица -- завещателя Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть 2. - М.: 2003. - С. 135.. Для действительности за-вещания не требуется, чтобы лица, указанные в нем в качестве наследников, дали при совершении завеща-ния или позже -- до момента смерти завещателя -- свое согласие на назначение их наследниками. От них зависит впоследствии (после смерти завещателя) изъя-вить свою волю на принятие или на отказ от наслед-ства. Но это будет уже самостоятельной сделкой с их стороны, сделкой -- также односторонней.
Иногда говорят, что завещание является последней волей гражданина. Это не значит, что завещание обя-зательно должно составляться перед самой смертью завещателя. Оно может быть составлено и задолго до смерти завещателя. Закон предоставляет завещателю право по своему усмотрению в любой момент отме-нить или изменить сделанное им завещание, причем всякие сделки и оговорки, ограничивающие это право завещателя, должны считаться недействительными (ст. 10 ГК РФ). Но, поскольку завещатель выразил в завещании законным образом свою волю и свое заве-щание не отменил и не изменил, выраженная им воля должна считаться его последней волей (хотя бы она была выражена и за много лет до его смерти) 2. Завещание является распоряжением на случай смерти. Это обстоятельство придает завещанию как сделке специфические особенности. При завещании правовые последствия, по общему правилу, возника-ют только с момента открытия наследства, т. е. с мо-мента смерти завещателя (или признания его как без-вестно отсутствующего умершим, что приравнивается к его смерти). Завещание совершено, но указанное в нем в качестве наследника лицо еще не приобрело права наследования; для этого требуется открытие наследства, т. е. смерть наследодателя и призвание данного лица к наследованию. Было бы все же непра-вильным полагать, что во всех случаях правовые по-следствия завещания возникают только со смертью завещателя. Это только общее правило, но еще при жизни завещателя составленное им завещание может иметь известные, хотя и ограниченные, правовые по-следствия; вновь составленное завещание может по-влечь за собой отмену или изменение ранее составлен-ного завещания. Однако основные правовые послед-ствия завещания, конечно, реализуются только с от-крытием наследства (призвание наследников, переход к ним имущественных прав наследодателя и др.).
3. Поскольку завещание делается на случай смер-ти, в литературе завещание иногда относят к числу сделок, совершаемых под отлагательным условием Синайский В.И. Русское гражданское право. - М.: 2005. - С. 265..
Такой подход считается неправильным. Условием яв-ляется некое обстоятельство, которое может наступить, но может и не наступить. Смерть же человека неиз-бежна, неизвестен только момент смерти. Поэтому смерть завещателя, в зависимости от которой реали-зуются правовые последствия завещания, не придает завещанию характера условной сделки. Не является завещание условной сделкой еще и потому, что усло-вие всегда является дополнительным моментом в сдел-ке, устанавливаемым соглашением сторон. От жела-ния сторон зависит придание сделке условного харак-тера. Но если стороны этого не сделают, то сделка будет иметь юридическую силу, хотя и не будет обладать условным характером. Так, купля-продажа, имущественный наем и другие договоры могут быть заклю-чены со включением в договор тех или иных условий. Но если стороны не поставят возникновение или пре-кращение договора в зависимость от наступления или ненаступления тех или иных условий, данный дого-вор все же будет обладать надлежащей юридической силой, связывающей стороны, его заключившие. За-вещание же может быть совершено только на случай смерти завещателя. Это обстоятельство является не-обходимым, а не случайным элементом завещания, который по желанию завещателя может быть вклю-чен или не включен в завещание Толстой Ю.К. Указ.соч. - С. 30.. Упоминание в за-вещании, что оно составляется на случай смерти за-вещателя, вытекает из самого существа завещания, является его неотъемлемой частью и не может рас-сматриваться как отлагательное условие. Более точно было бы считать смерть завещателя сроком, который должен обязательно наступить, хотя и неизвестно, когда он наступит, сроком, от наступления которого зависят правовые последствия завещания как одно-сторонней сделки, хотя, как мы видели, известные правовые последствия завещание может иметь еще и при жизни завещателя.
4. Завещание -- сделка, непосредственно связан-ная с личностью завещателя. В завещании должна найти точное и полное выражение личная воля заве-щателя. Поэтому завещание может быть совершено только самим завещателем Гречушкина Е.А. Наследование. Завещание. Образцы документов. Система Гарант, 2005..
5. Завещание является распоряжением гражданина о принадлежащем ему имуществе. Предметом за-вещательного распоряжения может быть любое имущество, принадлежащее завещателю, независимо от характера этого имущества (наличные деньги, обли-гации государственных займов, предметы домашней обстановки и обихода, жилой дом и т. п.) и от его местонахождения (в городе или сельской местности, в месте жительства завещателя или в ином месте). Но предметом завещательного распоряжения не могут быть такие имущественные права, которые граж-данин не вправе уступить другому лицу и при жизни. Нельзя, например, завещать принадлежащее данному гражданину право на получение алиментов; нельзя члену колхозного двора (если он не является последним представителем двора) завещать свою долю во дворе и т. д. Маковский А.Л. Наследники получат по статье: Нормы наследственного права в проекте нового Гражданского кодекса//Рос. газета. - 1997. - 8 февраля.
Распоряжение об имуществе составляет основное содержание завещания. Но в завещании могут быть и некоторые распоряжения неимущественного характе-ра (например, о месте похорон завещателя, о возложе-нии на кого-либо из наследников обязанности по при-ведению в порядок рукописей, оставленных завеща-телем, и др.).
Однако распоряжение гражданина на случай смер-ти, не содержащее вовсе указаний о его имуществе, не может считаться завещанием Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. - Кишинев, 1973. - С. 43., например, распоря-жение отца о характере воспитания его детей на слу-чай его смерти, о взаимоотношениях детей друг с дру-гом и т. д. Такое распоряжение может иметь для лиц, которым оно адресовано, моральную силу, но не явит-ся завещанием в том смысле, как его понимает закон.
6. Завещание -- сделка, которая для своей действи-тельности требует обязательного соблюдения установ-ленной законом формы. Поскольку исполнение заве-щания может последовать только после смерти заве-щателя, когда восполнить недостаток формы завеща-ния уже невозможно, несоблюдение формы завещания неизбежно приводит к недействительности завещания
Гражданка Ш. обратилась в суд с иском к сожительнице мужа, некоей В. о признании недействительным завещания своего мужа К., который умер в больнице, сославшись на то, что завещание составлено после смерти мужа медсестрой С. Иск был удовлетворен. В кассационной жалобе В. было отказано. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РСФСР оставила решение суда без изменений, указав следующее.
Материалами дела было установлено, что К. пришел в поликлинику к хирургу вместе с В., где они встретили знакомую медсестру С. из больницы. После посещения врача медсестра С. отвела К. в хирургическое отделение больницы и проводила его в палату. В этот же день С. составила завещание от имени К., подписала его и удостоверила у заместителя главного врача больницы. При оформлении и удостоверении завещания должностным лицом больницы не была выяснена подлинная воля завещателя, завещание было составлено в одном экземпляре и передано не завещателю, а С. Завещание не было зарегистрировано, второй экземпляр не был направлен в нотариальную контору. На следующий день К. умер в больнице.
При таких обстоятельствах суд правильно пришел к выводу о том, что при удостоверении завещания К. не была выяснена действительная воля завещателя и не соблюден установленный законом порядок составления и удостоверения завещания, и обоснованно признал его недействительным . О практике применения гражданского законодательства, недействительности завещания. Бюллетень Верховного Суда РСФСР.//Рос. газета. - 1980. -№4. - 7 сентября.
Завещание должно быть подписано завещателем и представлено в государственный нотариальный орган для нотариально-го удостоверения. Таким образом, закон признает в качестве общей и основной формы завещания заве-щание письменное, нотариально удостоверенное, хотя бывают исключения, когда завещание составляется при чрезвычайных обстоятельствах, то есть без нотариуса или соответствующих должностных лиц, но обязательно в простой письменной форме и собствен-норучно подписывается завещателем в присутствии двух свидетелей.
7. Завещание не должно содержать в себе распоря-жений, противных закону или сделанных в обход за-кона, либо направленных к явному ущербу для госу-дарства. В обход закона будет совершено завещание, по которому наследнику, имеющему право на обяза-тельную долю в наследстве, эта доля назначается фор-мально полностью; в действительности же наследник должен получить менее обязательной доли, так как оценка имущества в долях других наследников уста-новлена ниже действительной стоимости.
Все это предопределяет необходимость установления тех строго формальных требований, которые предъявляются к форме и содержанию завещания.
2.2. Форма и содержание завещания

Закон предоставляет гражданину право назначить на-следников путем составления завещания и распределить наследственное имущество по своему усмотрению, но с соблюдением требований, установленных законом.
Завещание -- распоряжение наследодателя (заве-щателя) относительно принадлежащего ему имущества на случай его смерти, составленное в установленной законом форме. Содержание завещания составляют распоряжения завещателя о назначении наследника или наследников, распределении между ними своего имущества в ином порядке, чем это предусмотрено правилами о наследовании по закону и о выполнении наследниками других действий в соответствии с во-лей завещателя.
Завещание носит строго личный характер, его нельзя составить и удостоверить через представителя. Не до-пускается также совместное завещание нескольких лиц (ст. 1118 ГК РФ).
При удостоверении завещания нотариус не прове-ряет принадлежность завещаемого имущества завеща-телю, это устанавливается лишь при вводе в права наследства.
В законодательстве предусмотрено несколько раз-нообразных вариантов составления завещания.
Нотариальное завещание составляется в нотариаль-ной конторе, хотя в случае болезни завещателя мож-но пригласить нотариуса к больному на дом или в ле-чебное учреждение. Нотариус беседует с завещателем, выясняет его волю, разъясняет права нетрудоспособ-ных наследников на момент открытия наследства. При этом проверяется правоспособность и дееспособность завещателя. Нотариус удостоверяет не только подпись завещателя, но и подлинность его волеизъявления.
Следующим вариантом совершения завещания явля-ется закрытое завещание (ст. 1126 ГК РФ). При таком вари-анте ни нотариус, ни свидетели не знают ничего о содер-жании завещания, о том, кто назначен наследником. Эти сведения станут известны только после смерти заве-щателя. Хранится закрытое завещание у нотариуса.
И, наконец, еще один вариант завещания -- при наличии чрезвычайных обстоятельств (ст. 1129 ГК РФ). Данный вид завещания составляется без нотариуса или соответствующих должностных лиц, но обязательно в простой письменной форме и собствен-норучно подписывается завещателем в присутствии двух свидетелей.
При составлении завещания может присутствовать свидетель. Свидетель предупреждается о тайне заве-щания. При этом в законе перечислены лица, кото-рые не могут быть допущены в качестве свидетелей, в том числе сам нотариус, заинтересованный наследник, отказополучатель и др.
В случае, когда в соответствии с правилами, уста-новленными Гражданским кодексом РФ, при подписании, составлении, удостоверении завещания или при передаче его но-тариусу присутствие свидетеля является обязатель-ным, отсутствие свидетеля при совершении указан-ных действий влечет за собой недействительность завещания.
Согласно ст. 1124 Гражданского кодекса РФ не могут являться свидетелями следующие лица:
- нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
- лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
- граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
- неграмотные;
- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
Несоответствие свидетеля данным требованиям может также яв-ляться основанием для признания завещания недей-ствительным.
В любой из перечисленных выше форм завещания должны быть указаны дата и место совершения заве-щания. Это связано с тем, что может быть составлено более позднее завещание, отменяющее предыдущее.
В современных условиях для оформления наследственных прав завещания удостоверяют также и частные нотариусы, кото-рые и ведут наследственное дело.
Приказом Министерства юстиции РФ от 10.04.2002 г. № 99 «Об утверж-дении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых доку-ментах» Приказ Министерства юстиции РФ от 10.04.2002 г. № 99 (в ред. от 28.09.2005) «Об утверж-дении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых доку-ментах»//СПС «Консультант-плюс» утверждены формы реестров для регистрации удостоверительной надписи на завещании, записанном нотариусом со слов завещателя, удостоверительной надписи на завещании лица, которое не может прочи-тать завещание, удостоверительной надписи на заве-щании, совершаемом в присутствии свидетеля, удостоверительной надписи на завещании, совершаемом с участием душеприказчика, удостоверительной надпи-си на завещании, написанном завещателем, удостове-рительной надписи на завещании от имени лица, которое не может подписаться лично вследствие физичес-кого недостатка, болезни или неграмотности, надписи на конверте с закрытым завещанием, свидетельства о принятии закрытого завещания, протокола вскрытия и оглашения закрытого завещания, свидетельства о пра-ве собственности на долю в общем совместном имуще-стве супругов, выдаваемое пережившему супругу.
Документы о регистрации помогут упорядочить удо-стоверение завещаний различных форм.
Завещание составляется в свободной форме, и но-тариус не вправе предлагать завещателю использовать только имеющиеся в нотариальной конторе пример-ные стандартные формы завещаний.
Завещание составляется, подписывается и удосто-веряется в двух экземплярах, из которых один пере-дается завещателю, а другой остается в делах нотари-альной конторы и хранится в наряде в соответствии с номенклатурой дел. Завещание регистрируется в ре-естровой книге, где в графе 3 указываются фамилия, имя, отчество завещателя, а также фамилия, имя, от-чество свидетеля, лица, подписавшего за завещателя завещание, исполнителя завещания, переводчика, если он при этом участвует, и их места жительства.
Завещание регистрируется также в алфавитной кни-ге учета завещаний.
Обязательное указание на завещании места и даты его удостоверения позволяет нотариусу проверить, не отменялось и не изменялось ли завещание, устано-вить первичное и последующие завещания.
Завещание должно быть написано самим завещате-лем либо записано с его слов нотариусом.
Завещание, записанное нотариусом со слов завеща-теля, до его подписания должно быть полностью про-читано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завеща-ние, его текст оглашается для него нотариусом. Об этом на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
Завещание должно быть собственноручно подписа-но завещателем. Если завещатель сам в силу своего физического состояния не может подписать завеща-ние, оно подписывается по просьбе завещателя руко-прикладчиком, который имеет право подписывать до-кумент за другое лицо (ст. 160 ГК РФ).
Если у нотариуса возникнет сомнение в дееспособ-ности завещателя, он может задать ему проверяющие вопросы и назначить удостоверение завещания на дру-гой день, проверив у соответствующего врача, не состо-ит ли этот гражданин на учете в качестве больного. Может оказаться, что завещатель признан судом недее-способным или же состоит на учете в психиатрическом диспансере. Во всяком случае нотариус проверяет как правоспособность, так и дееспособность завещателя и указывает на это при удостоверении завещания.
Если при составлении завещания присутствует сви-детель, он тоже расписывается на завещании и ука-зывает свое имя, отчество и место жительства в соот-ветствии с документом, удостоверяющим его личность.
Нотариус предупреждает свидетеля, а также граж-данина, подписывающего завещание вместо завеща-теля, о необходимости соблюдать тайну завещания.
На завещании должно бы и т.д.................


Перейти к полному тексту работы



Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.